Адвокат в СПб: причины обратиться за помощью

Каждый человек периодически сталкивается с законом. Иногда как свидетель, а порой в роли нарушителя. Существует стереотип, что адвокат — это привилегия состоятельных людей. Поэтому многие стараются решить проблемы с законом самостоятельно. Это, как показывает статистика судебных дел, заканчивается плачевно.

Не стоит пренебрегать юридической помощью. В наши дни адвокат в СПб по карману рядовому гражданину. А его квалифицированная помощь в серьезных делах позволит сэкономить расходы, избежать убытков и даже тюремного заключения. Важно лишь быстро реагировать и знать к кому обращаться.

Когда нужно звонить адвокату?

Многие ошибочно считают, что за помощью к адвокату следует обращаться, если дело доходит до суда. Однако по факту это уже поздняя стадия. Чем раньше вы обратитесь за юридической помощью, тем лучше для вас. Итак, звонить к адвокату следует, если:

  • Вы стали очевидцем каких-либо событий или привлечены в качестве свидетеля. Не секрет, что этот статус может легко быть переквалифицирован на подозреваемого или обвиняемого.
  • У вас возникают проблемы с работодателем, с государственными органами или с другими физическими лицами. Адвокат поможет урегулировать конфликт до суда.
  • Вас обвиняют в уголовном преступлении и задерживают органы правопорядка. Помните, вы не обязаны отвечать на их вопросы, не проконсультировавшись с адвокатом.
  • Вы решили подать на банкротство или закрыть свой бизнес. В этом случае профессиональная юридическая помощь позволит обойти подводные камни и ускорить процесс.

Нередко проблемные ситуации возникают неожиданно. В том числе в ночное время. Это не должно вас смущать и откладывать звонок к адвокату. А лучше всегда при себе держать номер специалиста, к которому вы можете обратиться за помощью своевременно. Адвокат прибудет незамедлительно.

Услуги адвоката: чем он поможет?

Самое первое — это консультация. Она играет важную роль, позволяющая человеку оценить риски, последствия и варианты возможных исходов дела. Второй важный момент — это защита адвокатом от процессуальных нарушений со стороны госорганов.

Наконец, адвокат может помогать с заполнением документов (иски, ходатайства, обращения и пр.), присутствовать во время допроса. Он защищает клиента от угроз. Также адвокат по просьбе клиента и на основе договора может представлять его интересы в судебных заседаниях.

Таможенное оформление грузов и транспортная логистика

Таможенное оформление происходит на таможенной границе, куда привозится товар и размещаются все основные документы. На территории РФ декларирование товара происходит на постах таможенного оформления. Компания Юнитрейд занимает ведущее место в транспортной логистике страны.

Что представляет собой таможенное оформление

Процесс таможенного декларирования товара содержит несколько важных этапов:

  • Принятие решения о выпуске товара на таможенную территорию;
  • Освидетельствование товаров на территории России;
  • Осуществление операций по приему товаров на склад временного хранения;
  • Продвижение и контроль перевозки товаров на протяжении всего их следования;
  • Таможенный сбор за таможенное регулирование и хранение товара.

Каждый из этапов таможенного сопровождения имеет свои особенности и значимость. Здесь не стоит спешить, так как только профессионализм специалистов нашей компании поможет вам избежать значительных финансовых потерь.

Для начала мы предлагаем вам ознакомиться с классификацией и основными видами таможенных деклараций. В зависимости от сведений, содержащихся в этих документах, будет складываться и стоимость таможенного обслуживания. Декларация – специальный документ, который заполняется таможенными органами на товары, таможенное перемещение которых производится на территории РФ.

Подготовка документов

Предварительная декларация – это документация, которую оформляют те, кто уже имеет право перевозить груз, который по факту не будет ввозиться на территорию РФ. Они представляют информацию о стоимости товара, его характеристиках и их категории, а также сведения о разрешенной максимальной сумме или количестве на данном перевозчике.

В некоторых случаях таможенное оформление происходит при импорте — по прибытии товара в страну его таможенная стоимость изменяется. За таможенное сопровождение товаров, которые вывозятся за пределы РФ, покупатель обязан уплатить таможенные пошлины и налоги.

На период таможенного сопровождения товаров права и обязанности сторон договора остаются такими же, как и при его заключении. Товары, перемещаемые через границу, доставляются в пункт пропуска, где таможенный инспектор проводит их таможенное декларирование, а покупатель, в свою очередь, обязан уплачивать таможенные сборы и пошлины.  Все вопросы можно обсудить с менеджерами компании Юнитрейд.

Особенности оценочной деятельности в России

Вопросы  сделок с имуществом. Налоговыми начислениями возникают постоянно. Иногда это случается в силу закона, иногда в силу договоренностей сторон. И  куда же обращаться?

Нужда в профессионалах

Закон  отмечает деятельность оценщиков  как профессиональную.  Принят национальный стандарт, который обязывает квалификационным требованиям.  Организатор оценочной компании обязан нанять не менее двух оценщиков в штат на постоянной основе.  Взаимодействие с клиентами основано на заключении договоров.  Об услугах компании МЭН можно узнать подробнее по ссылке https://ocenka-men.ru/.

Виды оценки

Речь идет об объектах, которые могут оценивать:

  • все категории недвижимости (строения, участки, недостроенные здания);
  • все виды транспортных средств;
  • интеллектуальная собственность;
  • действующие предприятия;
  •  аппаратура и оборудование.

Поводы проведения оценки

Оценка имущества обязательна  в случае назначения:

  • конкурса аукциона или торгов;
  • продаже или обмене имущества;
  • аренда или лизинг;
  • передача имущества в залог;
  • раздел имущества, дарение, наследование;
  • страхование;
  • передача в частную собственность, национализация, изъятие для государственных нужд;
  • начисление налогов и иных обязательных платежей в бюджет;
  • передача в доверительное управление.

В перечень вошли  лишь основные позиции.

Договор на оказание услуг и отчет

Соглашение оформляется  на усмотрение сторон, но есть и пункты, которые обязательны в силу закона:

  • заказчик и исполнитель;
  • основание – распоряжение органа власти, решение собрания учредителей и т.д.;
  • виды объекта, который требуется оценить;
  • метод оценки;
  • вознаграждение за услуги;
  •  сведения о страховании ответственности оценщика.

В соглашении  указываются  основные признаки имущества. Подробное описание исключит путаницу в случае возникновение споров и иные затруднения.

Методы оценки

Специалистами применяются:

  • доходный;
  • сравнительный;
  • затратный.

Первый метод позволяет узнать объем предполагаемых поступлений от  имущества. Затратный метод позволяет узнать размеры трат на восстановление или замену имущества аналогичным объектом. Выясняются износ и устаревание объекта.

Сравнительный метод  основан на сопоставлении стоимости аналогичных объектов. Схема применяется в отношении объектов недвижимости.

Таким образом, оценка это иногда необходимость, а иногда и способ защитить свои интересы  в отношении с партнерами или органами власти.

Юрист в Хабаровске: когда нужен и как выбрать?

Никто не застрахован от проблем с законом. Даже народная мудрость призывает не зарекаться от сумы и тюрьмы. Другой ценный совет: не пытайтесь решить конфликтные ситуации самостоятельно. Промедление лишь приводят к ухудшению положения дел. Если столкнулись с неприятности, с законом РФ, немедленно вызывайте юриста. Как минимум, проконсультируйтесь.

Когда следует обращаться к юристу?

Бытует стереотип, услуги специалиста в области права, дорого обходятся. Мол, это для состоятельных людей. Обратившись на https://kolomeec-urist.ru/, юрист в Хабаровске Евгений Коломеец окажет помощь. Стоимость услуг приятно порадует. Не следует тянуть с обращением. За помощью следует обращаться, если:

  • У вас скопились долги, открыты судебные производства в отношении вас. Юристы помогут запустить процедуру банкротства, которые поможет разом избавиться от долгов.
  • Налоговые органы предъявляют к вам претензии. При этом, по вашему мнению, начисленные штрафы или пеня, несправедливы. Юрист подаст на арбитраж и апелляцию.
  • Вы считаете, что ваши права, как потребителя, были нарушены. С этой проблемой сталкиваются многие покупатели как в продуктовых магазинах, так и в магазинах электроники.
  • Правоохранительными органами против вас возбуждены административные дела. Обращение к юристу поможет отстоять вашу честь и достоинство, защитят от штрафов.

Как показывает практика, чем раньше обращение к юристу, тем эффективнее выстраивается защита. Например, если вас задержали, то вы не обязаны отвечать на вопросы следователя. Первым делом требуйте вызова юриста. Он прибудет на место и поможет провести допрос в рамках процессуальных норм.

Как выбрать хорошего юриста?

Специалистов в области права сегодня много. Однако далеко не каждый из них является профессионалом в своём деле. Поэтому, если вы не хотите ошибиться с выбором юриста, то присмотритесь к нему внимательно. Среди главных критериев:

  • Общий стаж в сфере юридической защиты.
  • Основной профиль (гражданские, арбитражные дела и пр.).
  • Какие гарантии предоставляет юрист клиентам.
  • Стоимость услуг (консультация, стоимость представительства).
  • Обязательное заключение договора на обслуживание.

Хороший юрист всегда имеет положительные отклики. Поэтому не бойтесь проверять рекомендации в интернете. Чем больше отзывов, тем лучше. Процент выигрышных дел, аналогичных вашему, дополнительный плюс.

Как увеличить уставной капитал: интересный способ

Уставный капитал — это активы организации в денежном и имущественном виде, которые учредители вносят после регистрации ООО. Минимальный размер уставного капитала ООО в общем случае равен 10 000 рублей. На этапе создания фирмы учредители часто ограничиваются этой суммой, но позже может возникнуть необходимость увеличения уставного капитала ООО.

Увеличить уставной капитал ООО можно различными способами. Благо, юридическое пространство в законодательстве нашей страны данной сферы позволяет умело маневрировать между различными понятиями и иметь простор для действий. Так, например, можно сменить направления деятельности организации на такое, которое в законодательстве предусматривает иной уровень уставного капитала. Также это можно сделать за счет непосредственно увеличения своей доли одним из участников самой компании.

Способов много, одним из самых интересных и одновременно с этим прозрачным является увеличение капитала за счет внесения депозита третьим лицом и последующим его принятиям в компанию.

Это – абсолютно легальный способ

Прежде всего, надо убедиться, что устав ООО не содержит запрета на увеличение уставного капитала за счет взносов третьих лиц. Если такого запрета нет, то первый шаг, который должен сделать новый участник — это написать на имя генерального директора ООО заявление в свободной форме с просьбой принять его в состав общества. В заявлении, кроме обычных идентификационных данных физического или юридического лица, указывается размер взноса, порядок и срок его внесения, желаемая доля в уставном капитале.

Затем в компании собирается целое собрание, которое рассматривает данного кандидата как нового участника. В нем рассматриваются многочисленные вопросы, в числе которых такие, как:

  • Изменение размеров долей после принятия участника.
  • Стоимость доли нового участника.
  • Новая редакция устава компании.

В протоколе общего собрания первые три вопроса требуют единогласного мнения участников, а для принятия новой редакции устава достаточно двух третей голосов, если в уставе не оговорен больший порог. Единственный участник оформляет вхождение нового участника и увеличение уставного капитала своим решением.

Более подробно про эту процедуру можно прочитать на сайте: https://onlinejuristy.ru/2021/05/20/uvelichit-ustavnyj-kapital-ooo-za-schet-vneseniya-vklada-tretego-lica-i-prinyatiya-ego-v-ooo-instrukciya-s-obrazcami-zapolneniya-dokumentov/.

Адвокат

АдвокатЗачастую складывающиеся между людьми, разнообразным компаниями и организациями, а также государством возникают споры по совершенно разным вопросам. В других же случаях у конкретного человека возникают сложности с законом. Учитывая большую сложность законодательства, в таких ситуациях не удастся обойтись без помощи квалифицированного специалиста.

Чтобы разрешить разнообразные юридические вопросы, пользуются услугами квалифицированного адвоката www.advokatdv.com, который может оказать любую помощь в подобных ситуациях. Только адвокат имеет достаточную квалификацию и обширный опыт, которые позволяют решить многочисленные юридические вопросы. При этом возникшие проблемы могут касаться любой сферы деятельности и правовых взаимоотношений. Оказываемые адвокатом услуги достаточно обширны, чтобы воспользоваться ими мог буквально каждый.

Немало случаев, когда частному или юридическому лицу требуется консультация по тому или иному юридическому вопросу. Принятие какого-то важного решения или возникшая сложная ситуация часто требуют знания определённых законов, что помогает принять наилучшее решение. К сожалению, далеко не все ими обладают, поэтому тонкости в принятии тех или иных решений, а также выяснение их возможных юридических последствий может пояснить грамотный адвокат. Консультационные услуги позволяют всем желающим получить развёрнутый и полный ответ на конкретный вопрос. Если вопрос достаточно простой и ответ на него может быть получен сразу же, то консультация оказывается устно. В некоторых случаях вопрос достаточно сложен и объёмен, поэтому требует некоторых изыскательных работ. При этом адвокат собирает всю интересующую информацию из разнообразных правовых актов, суммируя её в письменном ответе. В нём же указываются и ссылки на документы, откуда они были взяты.

На основании юридической консультации, при условии получения юристом достоверной и полной информации, можно определиться с дальнейшими действиями, которые будут иметь вполне прогнозируемые положительные последствия. Некоторые ситуации могут быть разрешены только в соответствующих инстанциях. Тогда потребуется дальнейшая помощь адвоката уже в представлении интересов клиента. Только квалифицированный адвокат сможет помочь правильно обратиться в ту или иную инстанцию, правильно представить документы и верно аргументировать своё обращение. Посильная помощь адвоката может решить многие проблемы.

Является ли условный срок судимостью?

Понятия «судимость» и «условная судимость» для многих граждан являются равнозначными, хотя между ними есть существенные различия.

Чтобы в них разобраться, в представленной статье мы разберем оба термина, а также определим, в каких случаях на виновного накладывается условная судимость, и как она может в дальнейшем повлиять на его личную жизнь и карьеру.

Что такое судимость?

Данное понятие раскрывается в Уголовном кодексе РФ.

Лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия судимости. Судимость в соответствии с настоящим Кодексом учитывается при рецидиве преступлений, назначении наказания и влечет за собой иные правовые последствия в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами (п.1 ст.86 УК РФ).

В согласии с настоящим законом, это временный статус гражданина, который закрепляется за ним до конца испытательного срока, назначенного судом. Несмотря на то, что многие считают, что судимость – это пожизненное клеймо, на самом деле, после погашения, она влияет только на общественную оценку.

Что такое условный срок и когда его назначают?

Если, назначив исправительные работы, ограничение по военной службе, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы на срок до восьми лет, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным (п.1 ст. 73 УК РФ).

Исходя из настоящего закона, условный срок может быть назначен, если судом будет признано, что осужденный не представляет реальной опасности для общества. В подобном случае назначается испытательный срок, в течение которого подсудимый должен доказать свое раскаяние. Период испытательного срока определяется п.3 ст. 73 УК РФ, в соответствии с которым он может быть:

  • от 3 месяцев до 3 лет, если предусмотрено лишение свободы на срок до года;
  • от полугода до 5 лет, если суд постановил лишить его свободы на срок более года.

Отсчет испытательного срока начинается с момента вступления судебного решения в законную силу.

При решении о назначении условного срока, суд принимает во внимание:

  • характер преступления;
  • уровень опасности для общества;
  • наличие/отсутствие предыдущей судимости;
  • поведение во время следственных мероприятий и судебного процесса;
  • образ жизни;
  • отзывы коллег/однокурсников/одноклассников;
  • официальные характеристики с места работы/учебы;
  • семейное положение;
  • наличие/отсутствие несовершеннолетнего ребенка и другие факторы.

Назначению условного срока может способствовать раскаяние подсудимого, признание собственной вины, попытки устранить последствия своего противоправного действия и/или нанесенный ущерб.

Является ли условный срок судимостью?

Назначение условного срока является просто одной из форм наказания, применяемых судом. Поэтому это судимость, которая при несоблюдении своих обязательств в период испытательного срока может стать реальной.

Несмотря на то, что условная судимость подразумевает возможность пребывания на воле, она накладывает определенные ограничения на образ жизни осужденного до окончания срока наказания. Это:

  • обязанность уведомлять соответствующие органы при смене места постоянного места жительства, работы или учебы;
  • риск сокращения, если он является военным;
  • отсутствие избирательного права;
  • необходимость официального трудоустройства;
  • невозможность выезда за пределы страны.

В последнем случае могут быть исключения, если тяжело заболел или скончался близкий родственник. Решение о выезде принимается соответствующими органами после подачи официального прошения с указанием места назначения, цели поездки и времени отсутствия.

Поведение осужденного в период испытательного срока контролируется:

  • уголовно-исполнительной инспекцией, если речь идет о гражданине;
  • командованием военной части, если подсудимый является военным.

Кроме того, наличие условной судимости делает невозможным работу в определенных сферах, таких как:

  • правоохранительные органы и вооруженные силы;
  • государственная служба;
  • образование;
  • адвокатура;
  • финансовые организации (не допускается занятие руководящих должностей);
  • авиационная безопасность;
  • детективная или охранная деятельность.

Таким образом, несмотря на то, что по закону наличие условной судимости не должно быть препятствием для официального трудоустройства, на практике поиск работы существенно усложняется.

Кроме того, условно осужденный не может:

  • выдвигать свою кандидатуру на выборах;
  • получить лицензию на оружие либо охоту;
  • стать опекуном или усыновить несовершеннолетнего;
  • получить другое гражданство.

Все эти ограничения снимаются после истечения испытательного срока.

Помимо трудностей с трудоустройством, условный срок предполагает и другие сложности. Любое нарушение закона, включая несоблюдение правил дорожного движения, может стать основанием для замены условного срока на реальный. Поэтому очень важно в период испытательного срока проявлять максимальную осторожность и не попадать в поле зрения работников закона.

Снятие судимости при условном наказании.

В согласии с законодательством, окончание условного срока снимает с виновного судимость и делает его «чистым» перед законом. Однако данный период жизни наложит отпечаток на всю дальнейшую судьбу, потому что, несмотря на погашение судимости, сведения о совершенном преступлении будут храниться в системе МВД. При малейшем нарушении закона они будут учитываться при определении меры наказания. Кроме того, общество на современном этапе не принимает факт снятия судимости. Если гражданин попал в поле зрения полиции и, тем более, получил условное наказание, на нем навсегда останется этот отпечаток, вызывая общественное осуждение.

Судимость при условном сроке снимается автоматически после окончания испытательного срока и в дальнейшем гражданин считается несудимым.

Таким образом, условный срок является реальной судимостью, несущей те же последствия для осужденного, что и лишение свободы.

○ Советы юриста:

У меня есть 2 погашенные условные судимости, сейчас проблем с работой/законом нет, есть сын, который хочет пойти учиться в милицию или ФСБ, его возьмут?

Здравствуйте. В законодательстве не указан запрет на трудоустройство при наличии погашенной судимости, но именно эти структуры, которые вы перечислили, проверяют не только кандидатов, но и близких родственников. А так как Вы, являясь отцом, относитесь к этой категории, вполне возможно, что наличие судимости повлияет на возможность устроиться на службу.

Могу ли я писать в анкете при трудоустройстве “не судим”, т.к. есть погашенный условный срок. Является это нарушением?

Здравствуйте. Если испытательный срок Вашего условного наказания окончен, судимость с Вас автоматически снимается. Поэтому указанная вами информация является достоверной.

Специалист расскажет Что такое условное осуждение.

Опубликовал : Вадим Калюжный, специалист портала ТопЮрист.РУ

Сохраните страницу в cоцcетях:

Похожие материалы

Комментарии

8 лет назад во время учебы попал в нехорошую компанию и загремел в милицию. Дали условный, который естественно, уже давно снят. Сейчас хочу устроиться на должность выше занимаемой и получаю уже третий отказ после проверки службы безопасности. Получается, если даже судимость погашена – человек судимый? Мне можно не надеяться на хорошую карьеру?

Здравствуйте. Если судимость снята, это означает, что гражданин «чист» перед законом, хотя информация о совершенном преступлении и мере наказания хранится в МВД до конца жизни. Отказ в принятии на работу правомерен, если вы пытаетесь устроиться в полицию, образовательные учреждения, государственную службу, авиацию или финансовую сферу на руководящий пост. В остальных случаях данная причина не является законным основанием для отказа на работу. Но вы можете оспорить решение потенциальных работодателей только, если они указывают наличие погашенной судимости в причине для отказа. В противном случае, начинать споры не имеет смысла.

Мой сын сбил человека и получил условный срок (2 года). Он еще учится в университете на экономиста. Эта условная судимость может как-то помешать ему построить карьеру в будущем?

Здравствуйте. Если испытательный срок окончен, судимость автоматически будет снята с Вашего сына, и он может указывать в анкетах на трудоустройство, что не судим. Но следует учитывать, что информация о ДТП и мере наказания, наложенном на него будет храниться в полиции всю его жизнь и при малейшем нарушении закона стать причиной назначения реального срока.

Здравствуйте! Каким образом законодатели обосновывают, что, например, человек получивший штраф, или условное наказание, скажем в 6 месяцев или год, лишается пожизненно столь многих прав? Почему правовые последствия оказываются столь суровы, несправедливы и необратимы? Почему нет механизма полного аннулирования всех правовых последствий судимости, с полным восстановлением всех прав, хотя бы для лиц совершивших не тяжкие преступления/правонарушения и получивших условные наказания либо штрафы, просто по истечению срока давности? Ну пусть будет долго, скажем 10-15, или даже 20-25 лет, но именно полное (!) восстановление гражданина в правах! В конце концов люди меняются. В 18 и 45 лет мы абсолютно разные люди! Как вообще логически обосновывается, что, какая-нибудь драка в общественном месте, или что-либо подобное совершенное в молодости и повлекшее мягкое наказание, влечет столь необратимые последствия на всю жизнь и лишает человека столь многих прав? Не пора ли нашим законодателям обратить внимание на подобную проблему? Существует огромное кол-во людей, кому такие последствия портят всю жизнь. В подобных законах отсутствует логика, они несут в себе массу противоречий, ущемляют права порядочных граждан, формализуют правовые отношения, деструктивно влияют не общество в целом! Хочется привлечь к этой проблеме внимание специалистов работающих в органах законодательной власти, профессиональных юристов, студентов и аспирантов юр факов работающих над дипломными работами и диссертациями. Возможно, гражданам необходимо составить петицию и направить ее в соответствующие государственные органы, что бы стимулировать процесс пересмотра подобных законов. topurist.ru, напишите пжл. ваше мнение по этому вопросу. Спасибо!

Здравствуйте в Севастополе ещё при Украине в годах примерно 1996-1998 г.г. , ещё при своём несовершеннолетнем возрасте привлекался к уголовной ответственности статью не помню , это была групповая кража гос имущества , я получил условный срок , по правилам суда поскольку я был несовершеннолетний на суде присутствовали родители чьи показания были зафиксированны . Во время прохождения условного срока я начал задавать вопросы сотрудникам МВД ” Как сделать , так ,чтобы мои данные ,а именно отпечатки пальцев , показания родителей ,и вообщем матерьялы дела оставались в судебной системе до конца моих дней , без права их изъятия для дальнейшего уничтожения будь-то по моей воле или воле либо кого бы то ни было в течении всей моей жизни , с правом использования их судом ,как против меня ,так и ,для моей идентификации личности без каких либо свидетелей за счёт судебных данных в мою пользу , мотивировав это тем ,что я жил тогда ещё с родителями пенсионерами которые начали болеть , а я ещё учился и была вероятность того , что они поумирают не успев самому обзавестись семьёй , а учитывая ,что они собирались приватизировать квартиру , то в конечном итоге я мог бы остаться единоличным собственником , кто в свою очередь просто потенциально опасно для своей жизни и судьбы , и если бы вдруг встал вопрос в будущем доказывать , что собственность моя и доказывать свою личность , особенно при участии в делах связанных с особо крупными финансами то суду простого документа удостоверяющего личность будет мало в любом случае нужно будет освидетельствование родственников первой степени родства , а именно матери , либо наличие свидетелей соседей по многоквартирному дому проживающих постоянно без переездов с момента моего рождения и до момента потенциально вероятного обращения в суд , либо наличие в суде заранее ещё при жизни родителей внесённых данных ” , учитывая , то , что я не доверяю людям и ,то ,что люди смертные , я очень хотел , чтобы данные дела оставались в суде , как гарант моей идентификации личности , на случай смерти родителей и соседей либо их нежелания освидетельствовать меня , на , что сотрудники МВД мне ответили , мол не волнуйся данные будут там всегда , но при необходимости будут использованы против меня в суде в любой момент жизни , я этим условиям очень обрадовался и за свою идентификацию личности был спокоен ( сотрудники предупредили только руки береги ). Дальше через несколько лет квартира была приватизирована ,спустя ещё несколько лет родителей не стало и я какое-то время был единоличным собственником пока неизвестные люди продали мою квартиру без моей подписи и вот уже несколько лет бъюсь с этим вопросом нынешняя полиция не желает возбуждать уголовное дело и я собираюсь подавать в суд и у меня появились вопросы , Сохранились ли судебные данные суда , если он уже Российский , внесённые ещё при Украине ? Если да , то ,как сделать ,так ,чтобы суд использовал их для идентификации моей личности без привлечения к суду соседей по дому , т.к. для моих соседей это будет смертельно опасно преступники до сих пор находятся на свободе и не допустят ,чтоб я выиграл дело , будут уничтожать всех появившихся в суде свидетелей ? Как в связи со сложившейся ситуацией дополнительно внести данные генетического анализа , причём не по моей воле , а по решению суда , объязательно именно этот обеспечит стопроцентную уверенность в том , что внесённые данные не сфальсифицированны , это на тот случай если преступники оставят меня без рук ? И ,как сделать , так чтоб все эти данные хранились и использовались при необходимости в течении всей жизни и дополнительно хотя-бы тридцать лет после моей зафиксированной смерти на тех-же условиях использования , это на тот случай если у кого-то будет свидетельство о моей смерти , будет могила с моим именем , будут свидетельские показания о моей смерти , а я при этом окажусь , ещё жив , мне бы очень хотелось , что-бы и в этом случае у меня был шанс , что , то доказать ?

Что ждёт владельца охотничьего оружия при условки или ограничение свободы,ружьё заберут?

Статья 86 УК регламентирует автоматические снятие судимости после истечения испытательного срока. Погашенная судимость исключает дальнейшие ограничения для гражданина. Что это значит? Юридически лицо считается не судимым, но в базе данных сведения о наказании останутся. При условном сроке возможно досрочное снятие судимости. Виновный должен искупить свою вину, доказать свое исправление и выполнить все предписанные судом обязательства. Вероятность досрочной отмены осуждения обычно рассматривают после истечения половины испытательного срока. Условия досрочного снятия таковы: • безупречное поведение виновного;• отсутствие проступков, административных нарушений, конфликтов после вынесения приговора;• положительная характеристика с работы, учебы;• исполнение наложенных судом обязательств;• возмещение ущерба;• признание своей вины.

Является ли условный срок судимостью и что он значит?

Автоматическое уничтожение происходит:

  • при условном приговоре, после года как исполнится наказание
  • если человек осужден с заключением под стражу, погашение зависит от уровня тяжести совершенного преступления
  • после окончания испытательного срока

Снимают судимость при досрочном решении судебного органа освободить человека от наказания. Процедура проводится с существенными основаниями, доказанными в суде после поданного ходатайства. Могут повлиять, кроме положительных характеристик, состояние организма осужденного, представление медицинских заключений о слабом здоровье, резком ухудшении его, на настроение судьи, но только в совокупности с остальными положительными данными, главным доказательством служит только полное исправление от дурных наклонностей.
Большую роль в освобождении и снятии судимости играют акты помилования.

Является ли условный срок судимостью? что такое судимость?

Что такое условный срок

Наличие судимости осложняет жизнь Законодатели решили не изолировать от общества человека, преступившего закон, с незначительными проступками, но на его имидже останется след судебной процедуры. Осужденные стремятся избавиться от пятна в биографии, а через сколько лет снимается условная судимость, зависит от их поведения. Навигация по статье

  • 1 Представление об условности
  • 2 Какие нарушения в законе условно наказуемы
  • 3 В чем ограничены люди с условным сроком
  • 4 Представление об испытательном сроке
  • 5 Способы и условия избавления
  • 6 Что означает погашение судимости
  • 7 Как убирают судимость решением суда

Представление об условности От судебного преследования никто не застрахован в жизни, оступиться может каждый.

Считается ли судимостью условное наказание?

Судимость погашается — в отношении лиц, условно осужденных, — по истечении испытательного срока; — в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, чем лишение свободы, — по истечении одного года после отбытия или исполнения наказания; — в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступления небольшой или средней тяжести, — по истечении трех лет после отбытия наказания; — в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, — по истечении шести лет после отбытия наказания; — в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, — по истечении восьми лет после отбытия наказания.

Как и через сколько лет снимается условная судимость, досрочное погашение

Если осужденный в установленном законом порядке был досрочно освобожден от отбывания наказания или неотбытая часть наказания была заменена более мягким видом наказания, то срок погашения судимости исчисляется исходя из фактически отбытого срока наказания с момента освобождения от отбывания основного и дополнительного видов наказаний. Если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, то по его ходатайству суд может снять с него судимость до истечения срока погашения судимости. Самое главное, что погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью.


Условная судимость Так получилось, что пришлось уйти с насиженного места, одной пристижной компании и искать новое. Куда только я не пыталась устроиться — везде облом((( Везде меня «пришибают» Один знакомый посоветовал обратиться в ГУИН по месту жительству, якобы снять эту условную судимость.

Все самые важные моменты снятия и погашения судимости: сроки и последствия

  • характера и степени происшествия
  • опасности действий для окружающих
  • при каких обстоятельствах произошло преступление
  • характеристика преступника
  • причины, повлиявшие на смягчения или отягчение виновности
  • была, есть или нет судимости
  • как вел себя подсудимый до расследования
  • где и как работал или учился по отзывам
  • семейного положения виновного, есть ли дети

Насколько опасен виноватый для общества, определяется в наблюдениях за ним после проступка, смягчение приговора выносится при условиях:

  • полного раскаяния в содеянном
  • устранений вреда
  • возмещения ущерба
  • согласия в своей виновности

В праве судебной коллегии, назначить дополнительные обязанности для условно осужденного, при решении, что такая мера поможет ему быстрее встать на праведный путь.

Post navigation

Негативные последствия судимости, носящие уголовно-правовой характер, заключаются в том, что судимость учитывается при рецидиве преступлений и при назначении наказания. Так, наличие рецидива является обстоятельством, отягчающим наказание (п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ) Что такое условный срок Условный срок возможен только в случае, если суд сочтет, что личность сможет исправиться и таким образом. Чаще всего он назначается именно за преступления, совершенные впервые. Условный срок: ограничения, обязанности, правовое положение осужденных При вынесении приговора суд должен учесть степень опасности совершенного лицом преступления, личность преступника, его эмоции и мотивы в момент совершения преступления, все обстоятельства (отягчающие и смягчающие).

Считается ли условное наказание судимостью

Суд берет во внимание:

  • уровень и характер совершенного деяния;
  • личность гражданина;
  • сопутствующие обстоятельства, которые могут ужесточить или смягчить вину.

Немаловажное значение имеет образ жизни виновного, поведение, рекомендации с места трудоустройства или учебы, семейный статус и наличие детей. Вынесенный приговор допускается смягчить, если виновный раскаивается, возмещает нанесенный вред, признает вину. Суд вправе возложить на гражданина иные обязанности, которые будут способствовать его исправлению в дальнейшем. Поведение человека контролируется уголовно-исполнительной инспекцией, а в случае с военнослужащими – руководством военной части.
Прошло следствие, судебный процесс, гражданин был осужден, для него наступили определенные правовые последствия, с нестрашным термином « условно» приговоренный. Несмотря на мягкие слова, срок вполне реальный с чертой судимости по жизни. Ученые юриспруденции рассматривали подобное наказание, как профилактическую меру с воспитательным характером, тонкая нить которого, может в любой момент прерваться.
Осуждение переквалифицируется, если:

  • нарушатся судебные условия
  • человек перестанет наблюдаться в госорганах
  • совершится подобное преступление
  • произойдет более тяжкое происшествие

Когда гражданин не оценил лояльное к нему отношение, начал вести себя по выше перечисленным пунктам, его осудят намного строже, лишат свободной жизни.
В процессе выбора меры пресечения для виновного гражданина суд часто принимает решение, что нет надобности в уголовном наказании. Условный срок – это мера наказания в случае, когда в содеянном преступлении не содержалось существенной гражданской опасности, и виновный признал свою вину и раскаялся. Разберемся, принадлежит ли условный срок к категории судимости или нет.
Что собой представляет условная судимость Судимость в соответствии со ст. 86 УК РФ представляет собой правовой статус человека, который был осужден за содеянное преступление. Данное положение предполагает для осужденного определенные юридические последствия. Поэтому условный срок также считается судимостью. Независимо от понятия «условная», данная мера пресечения является реальной судимостью, а смягченной является только мера наказания.
При решении о назначении условного срока, суд принимает во внимание:

  • характер преступления;
  • уровень опасности для общества;
  • наличие/отсутствие предыдущей судимости;
  • поведение во время следственных мероприятий и судебного процесса;
  • образ жизни;
  • отзывы коллег/однокурсников/одноклассников;
  • официальные характеристики с места работы/учебы;
  • семейное положение;
  • наличие/отсутствие несовершеннолетнего ребенка и другие факторы.

Назначению условного срока может способствовать раскаяние подсудимого, признание собственной вины, попытки устранить последствия своего противоправного действия и/или нанесенный ущерб. Вернуться к содержанию ↑ ○ Является ли условный срок судимостью? Назначение условного срока является просто одной из форм наказания, применяемых судом.

При выборе наказания для виновного суд иногда приходит к выводу, что в изоляции лица от общества и привлечении его к уголовной ответственности нет необходимости. Такое решение принимается, если в совершенном преступлении не было большой общественной опасности, а виновный раскаялся в содеянном. Многих осужденных беспокоит вопрос: условный срок — это судимость или нет?

Что такое условная судимость?

Судимость (согласно статье 86 Уголовного Кодекса) — это правовое положение лица, которое осудили за преступление. Такое положение характеризуется наступлением для виновного определенных правовых последствий. Если был условный срок — это тоже считается судимостью. Несмотря на термин «условное», осуждение является реальным. Условное (смягченное) здесь наказание. Благодаря ему виновный уклоняется от основного и более сурового наказания.

После невыполнения назначенных судом условий, уклонения от наблюдений государственных органов или совершения тяжкого преступления, условное наказание отменяют, а виновного приговаривают к лишению свободы.

Некоторые ученые рассматривают условное осуждение в качестве средства воспитательного характера, которое должно помочь осужденному исправиться.

Когда назначают условный срок?

Согласно статье 73 Уголовного Кодекса Российской Федерации суд может назначить условный срок, если решит, что лишение свободы виновного или исправительных работ нецелесообразно. Суд учитывает характер и степень общественной опасности деяния, личность лица, которое совершило преступление. Также суд принимает во внимание обстоятельства, смягчающие или отягощающие вину. Имеет значение наличие или отсутствие судимости, поведение подсудимого, его образ жизни, отзывы с места работы, учебы. Учитывают семейное положение лица, совершившего противоправное действие, и наличие у него детей.

Общественную опасность в суде определяют по дальнейшему после преступления поведению виновного. Приговор может быть смягчен после раскаяния, устранения нанесенного вреда, попытки возместить ущерб, признания вины. Суд имеет право возлагать на осужденного другие обязанности, которые поспособствуют его исправлению.

Поведение виновного контролирует уголовно-исполнительная инспекция. Если осужденный является военнослужащим, то командование воинской части.

Чем грозит условный срок?

Суд может предписать осужденному ограничения и исполнение определенных обязанностей:

  • виновный обязан уведомлять специализированные органы об изменении постоянного места жительства, работы или учебы;
  • он не может посещать определенные места;
  • должен лечиться от венерических заболеваний, алкоголизма и прочих пагубных привычек и видов зависимости;
  • возможно сокращение по военной службе;
  • осужденному отказывают в избирательном праве;
  • виновному необходимо найти работу.

С условной судимостью выезд осужденного за пределы Российской Федерации может быть запрещен. Это предписание прекращает действие после снятия или погашения срока. Исключение возможно при наличии у виновного тяжело заболевшего или уже умершего родственника в другой стране. Для выезда осужденный должен подать прошение, обязательно указать причину и представить документальное подтверждение родства. На время условного срока загранпаспорт может быть изъят.

Статья 29 ФЗ «О полиции» гласит, что сотрудником полиции не может стать гражданин, который был осужден за преступление. Даже если судимость была давно снята. Также не берут условно осужденных в ФСБ и прокуратуру. Судимость не должна препятствовать трудоустройству виновного. Но по факту условная судимость, даже погашенная, часто усложняет процесс трудоустройства осужденного.

По состоянию на 2019 год почти в каждой организации существуют службы безопасности, которые проверяют документы и другие данные кандидатов на работу. Если условная срок был погашен, гражданин имеет право в анкете по приему на работу указать, что судимостей у него не было. Но сведения о его судимости останутся в базе данных МВД, поэтому работодатели часто отказывают таким лицам в трудоустройстве.

Испытательный срок

Испытательный срок при условном осуждении обязывает осужденного оправдать то доверие, которое было оказано ему судом. Оно устанавливается на срок от шести месяцев. Максимальный срок — 3-5 лет. За это время виновному необходимо доказать свое исправление.

Если осужденный совершит преступление легкой степени тяжести в период испытательного срока, будут решать вопрос о сохранении условного осуждения. Если будет совершено умышленное или тяжкое преступление, условный срок может быть заменен лишением свободы.

Снятие судимости

Многих людей беспокоит вопрос, снимается ли судимость после условного срока. Статья 86 УК регламентирует автоматические снятие судимости после истечения испытательного срока. Погашенная судимость исключает дальнейшие ограничения для гражданина. Что это значит? Юридически лицо считается не судимым, но в базе данных сведения о наказании останутся.

При условном сроке возможно досрочное снятие судимости. Виновный должен искупить свою вину, доказать свое исправление и выполнить все предписанные судом обязательства. Вероятность досрочной отмены осуждения обычно рассматривают после истечения половины испытательного срока.

Условия досрочного снятия таковы:

  • безупречное поведение виновного;
  • отсутствие проступков, административных нарушений, конфликтов после вынесения приговора;
  • положительная характеристика с работы, учебы;
  • исполнение наложенных судом обязательств;
  • возмещение ущерба;
  • признание своей вины.

Но условное осуждение могут не только отменить досрочно, но и продлить. Происходит это в случае, если:

  • виновный совершает попытки уклонения от предписанных судом обязанностей;
  • виновный совершает еще один проступок и привлекается к административной ответственности;
  • осужденный отказывается возмещать нанесенный ущерб.

Инспектор, который осуществляет наблюдение за осужденным, имеет право ходатайствовать о продлении срока. Но срок может быть продлен только на один год.

Условную судимость используют тогда, когда важнее указать виновному на противоправность его действий, а не отправить его в места лишения свободы. Пребывание в тюрьме часто отрицательно влияет на характер человека, а условный срок предоставляет осужденному шанс исправиться и навсегда отказаться от повторного совершения преступления.

Видео: Что такое условный срок?

Является ли ценник публичной офертой?

Что делать если цена на ценнике отличается от цены на кассе?

Согласно ст. 10 Закона «О защите прав потребителей» изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставить потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора (в том числе, — и действующую цену товара). Такая информация должна доноситься до потребителя в технической документации, прилагаемой к товарам, на этикетках, маркировкой или иным способом. Ст. 19 «Правил продажи отдельных видов товаров», утверждённых постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55 также обязывает продавца каждый вид товара снабдить единообразными и четко оформленными ценниками на реализуемые товары с указанием наименования товара, сорта (при его наличии), цены за вес или единицу товара. Допускается оформление ценников на бумажном или ином визуально доступном для покупателей носителе информации, в том числе с электронным отображением информации, с использованием грифельных досок, стендов, световых табло. При продаже товаров, осуществляемой посредством разносной торговли, представитель продавца обязан иметь прейскурант, заверенный подписью лица, ответственного за его оформление, с указанием наименования и цены товаров, а также предоставляемых с согласия покупателя услуг

Часто бывает так, что на ценнике указана одна цена, но, когда мы подходим на кассу оплачивать покупку, — нам называют другую стоимость, объясняя различие тем, что «пришел новый товар, ценник не успели поменять». Однако то, что продавец не успел до открытия магазина или выставления товара на витрину выполнить свои обязательства по размещению на ценнике актуальной информации, является исключительно его проблемой.

Согласно ст. 494 Гражданского кодекса (далее — ГК) РФ выставление в месте продажи (на прилавках, в витринах и т.п.) товаров, демонстрация их образцов или предоставление сведений о продаваемых товарах (описаний, каталогов, фотоснимков товаров и т.п.) в месте их продажи признается публичной офертой (т.е. предложением заключить договор на условиях, изложенных в ценнике), за исключением случая, когда продавец явно определил, что соответствующие товары не предназначены для продажи. В соответствии со ст. 433, 437, 438 ГК РФ договор считается заключённым с момента выполнения покупателем действий по выполнению указанных в оферте условий договора. В соответствии с информацией, изложенной в ст. 426, 492 Гражданского кодекса РФ, договор розничной купли-продажи является публичным договором по которому продавец ОБЯЗАН заключить договор с любым лицом принявшим оферту, т.е. попытавшимся оплатить товар согласно ценнику.

Таким образом, при продаже товаров в розницу ценник на товар считается предложением продавца о заключении договора купли-продажи именно по той цене, которая там указана и, соответственно, продать товар вам должны именно по этой цене. Если на кассе выявилось несоответствие цены по ценнику и в базе продавца, — вы вправе требовать от продавца продажи вам товара по той цене, которая указана на ценнике, и ни копейкой больше. Разница в цене компенсируется за счет самого продавца. Если кассир отказывается это сделать, необходимо позвать администратора и сообщить ему, что вы готовы обратиться в Роспотребнадзор с заявлением о нарушении ваших прав. Администраторы, как правило, являются более просвещенными в этом вопросе и понимают, что им грозит в случае отказа. Если Роспотребнадзор зафиксирует факт нарушения ваших прав на получение из ценника достоверной информации, магазин могут, как минимум, оштрафовать по ст.14.8 КоАП на 10 тысяч рублей. А поскольку, вполне вероятно, несоответствие ценника и реальной стоимости товара является не единственным нарушением, допущенным в этом магазине, то визит Роспотребнадзора будет для продавцов весьма нежелательным, и они постараются его всеми силами избежать.

Если же вам все-таки отказывают в продаже товара по цене, указанной в ценнике, необходимо по возможности сфотографировать ценник вместе с товаром и окружающей обстановкой, чтобы можно было потом идентифицировать магазин (или же снять на видео). Также следует потребовать жалобную книгу, и, оставив там свои контакты для обратной связи, зафиксировать жалобу. Одновременно с этим следует позвонить в Роспотребнадзор и сообщить об имевшем место факте нарушения ваших прав потребителя.

Кроме того, в случае необоснованного отказа продавца от продажи товара по заявленной цене (т.е. от заключения договора) покупатель имеет право обратиться в суд, чтобы обязать продавца заключить договор, а также взыскать с него все причиненные таким отказом убытки согласно п. 4 ст. 445 ГК РФ. Однако дело это хлопотное и затратное и имеет смысл, только если вы собрали достаточно доказательств и сумма разницы в цене действительно того стоит.

Вы подходите к кассе с выбранным товаром, чтобы совершить долгожданную покупку. Однако кассир Вам говорит: «извините, но партия товара прибыла недавно, в компьютере новая цена вводится при поступлении, а в торговом зале сотрудники еще не успели внести изменения, поэтому придется заплатить Вам больше, чем указанно на ценнике». Что же делать простым покупателям в этом достаточно распространенном случае?
Есть два варианта действий, которые Вы можете осуществить. Первый вариант, мирный. Позовите администратора и поговорите с ним. Разговаривайте спокойно, объясните возникшее недоразумение и скажите, что недовольны данной ситуацией. Стойте на том, чтобы Вам продали товар за ту цену, которая указана на ценнике. В доказательство приведите следующие юридические доводы:
1) Существует пункт 1 статьи 10 Закона о защите прав потребителя, в котором четко говорится о том, что изготовитель (исполнитель, продавец) просто обязан предоставлять своевременно потребителю достоверную и необходимую ему информацию о товарах (или же о работах, услугах), которая обеспечивает правильность выбора. Есть еще и пункт 2 той же статьи, где законодатели любезно уточнили, что цена товара в наших кровных российских рублях является не чем иным, как неотъемлемой частью этой информации.
2) В Гражданском Кодексе есть известное всем юристам понятие оферта – задокументированное предложение. Если мы говорим о ценнике в магазине, то это публичная оферта и продавец просто ОБЯЗАН продать товар по той самой цене, которая указана в оферте.
Объясните все это администрации. Обычно после такого напора юридически грамотного покупатели они отступают и продают товар по той цене, которая указана на ценнике. Но иногда это не помогает. В этом случае переходим к плану «Б».
Чтобы отстоять свою позицию, Вам надо обратиться в Роспотребнадзор с доказательствами. Что это за доказательства и где их найти?
– Можно найти свидетелей (например, друзей, родственников, которые были с Вами в это время в том же магазине) готовых подтвердить Ваши слова.
– Обязательно сфотографируйте ценник. Будет просто замечательно, если получится добавить в ваш кадр еще и дату со временем (для этого можно поднести к ценнику включенный мобильный телефон).
– Также обязательно опишите в книге отзывов и предложений как можно более подробно, ситуацию в которую попали.
– Далее, напишите заявление в местное отделение Роспотребнадзора, составленное, безусловно, в двух экземплярах. К этому заявлению как раз можно и нужно приложить сфотографированный ценник и чек, а также ответ администрации магазина на Вашу жалобу.

В результате Ваших действий магазин обязательно оштрафуют, а если это уже не первый случай, то могут и закрыть.

Однако есть и одно «но»: вы получите моральное удовлетворение от всех этих действий и, пожалуй, все. Идти в суд и судиться из-за нескольких десятков рублей смешно и главное невыгодно.

Но польза от этих действий определенная есть: в абсолютном большинстве случаев администрация магазина и продавцы пойдут на попятную и уступят Вам, а если нет, то придется расплатиться перед государством.

kulibin_d в У меня просто нет слов. привел весьма интересную информацию, о которой я раньше даже и не задумывался. Ведь действительно ценник признается публичной офертой и отказ продать товар по цене указанной в ценнике может привести к жалобе на магазин и штрафу.

Юридически есть два подхода к определению с точки зрения закона:
1) Закон “О защите прав потребителей” – статья 10. в п. 1 – говорится об обязанности производителя / продавца предоставить своевременно достоверную информацию; в п 2. явно даже прописано, что в эту информацию входит цена которая должна быть предоставлена потребителю. (1*)
2) В ГК РФ в статьях: ст.437 “Приглашение делать оферты. Публичная оферта” дается понятие “Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.” – т.е. если на ценнике не написано, что цена не является публичной офертой (а это сверх маловероятно), то дальше потребитель дает акцепт (согласие на оферту) по статье 438. “Акцепт”. Согласно ст.433 договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта – т.е. когда магазин получил согласие покупателя купить товар по цене в ценнике. (2*)

Если вы покупатель и вам отказались продать товар по цене в ценнике и если вам не лень и есть время:
1) Забираете чек, возвращаетесь и делаете фото чека рядом с ценником, еще рекомендуют чтобы часы в кадре были.
2) Подробно описываете данную ситуацию в книге жалоб и предложений (тоже можете сделать фото, некоторые магазины кстати вырывают эти записи или заменяют книги).
3) Идете и пишите заявление в местном отделение Роспотребнадзора, составленное, безусловно, в двух экземплярах и с приложенными фотографиями.
В идеале магазин оштрафуют, и у вас будет возможность судится дальше, на практике думаю того, что магазин оштрафовали вам будет достаточно ибо судится из-за пары рублей вряд ли у вас будет желание.

Если вы владелец магазина:
Как вариант указать на ценнике, что цена не является публичной офертой, по ГК если не было публичной оферты то цена должна быть названа в момент заключения договора, т.е. изменение цены на кассе при условии отсутствия оферты не нарушает 10 статью закона “О защите прав потребителей”.

Нужно делать выкладку товара или до начала работы магазина или после, или предусмотреть мобильные терминалы, в которых работники будут делать отметку о смене цены товара прямо в режиме онлайн сразу после выкладки товара на полку.

Как уволиться директору “ООО”?

Нужно ли согласие учредителей ООО на увольнение директора?

Освобождение директора организации от своей должности — процедура, которая находится в юрисдикции двух основных сфер законодательства: трудового права и гражданского права (фактически — его корпоративной подотрасли).

С точки зрения трудового законодательства увольнение директора по его инициативе осуществляется в целом по тем же нормам, что и освобождение от должности любого другого сотрудника предприятия. То есть руководитель фирмы вправе, написав заявление по собственному желанию и отработав положенный срок (30 дней согласно ст. 280 ТК РФ, и это один из аспектов различия норм ТК РФ, регулирующих правоотношения с участием руководителей и рядовых работников организации), вправе перестать выполнять свои трудовые обязанности. Согласия учредителей фирмы здесь не требуется.

С точки зрения гражданского законодательства директор — это должностное лицо, которое назначается на свою позицию и освобождается от нее решением учредителей организации. И если они не согласны его отпускать, то могут попросту отказаться назначать нового руководителя. И если даже директор с точки зрения ТК РФ будет уволен, то тем не менее будет должен исполнять обязанности, возложенные на него в рамках норм гражданского права.

Вместе с тем на практике можно выделить ряд правовых механизмов, позволяющих директору уволиться без согласия собственников фирмы и притом в полном соответствии указанным категориям норм права. Рассмотрим, как уволиться директору без согласия учредителей с использованием данных механизмов.

Увольнение директора: уведомляем собственников

Итак, по трудовому законодательству особых сложностей с оформлением увольнения директора не предполагается. Другое дело — реализация права директора на увольнение с учетом норм корпоративного права.

За 30 дней в ООО и за 50 дней в АО (далее мы рассмотрим нормы права, которые устанавливают данные сроки) до прекращения работы в качестве наемного сотрудника директор обязан уведомить собственников фирмы о своем желании уволиться. В течение данного срока их задача — издать локальные нормативы об освобождении прежнего директора от занимаемой должности, о назначении нового руководителя фирмы, а также инициировать внесение необходимых изменений в ЕГРЮЛ.

Факт уведомления собственников фирмы увольняющимся директором должен быть доказан. В этих целях он может направить учредителям фирмы заказное письмо с уведомлением и с описью (в которой будет отражено наличие в письме заявления на увольнение). Данное письмо можно составить в нескольких экземплярах и отправить их:

  • по юридическому адресу фирмы;
  • по ее фактическому адресу;
  • по домашним адресам учредителей.

Уведомление об увольнении директора: нюансы

Следует отдельно рассмотреть специфику формы уведомления об увольнении директора. Дело в том, что внеочередное собрание собственников, на котором учредители должны избирать нового руководителя фирмы, в общем случае созывается по инициативе действующего директора (если данная компетенция не отнесена к совету директоров).

Предупредить владельцев фирмы о проведении собрания директор должен за 30 дней — если работает в ООО (п. 1 ст. 36 закона «Об ООО» от 08.02.1998 № 14-ФЗ) или за 50 дней — если работает в АО (п. 1 ст. 52 закона «Об АО» от 26.12.1995 № 208-ФЗ). Частично данные нормы корреспондируют с положениями ст. 280 ТК РФ — о необходимости увольняющегося руководителя предупредить собственников о желании расторгнуть договор за месяц. Однако норма о сроке в 50 дней, прописанная в законе № 208-ФЗ, появилась позднее, чем норма ст. 280 ТК РФ, и при равенстве юридической силы закона № 208-ФЗ и ТК РФ в первую очередь исполняется более новая.

Таким образом, в общем случае форма уведомления собственников об увольнении директора будет соответствовать форме извещения о созыве внеочередного собрания (если в нем будет отражено, что предмет заседания — назначение нового директора). Вместе с тем к извещению можно приложить и копию заявления об увольнении.

В документе должны быть отражены дата, время и место проведения заседания. Собственники считаются уведомленными об увольнении директора по факту получения каждым из них извещения с заявлением (апелляционное определение Белгородского областного суда от 26.06.2012 № 33-1744).

Действия перед увольнением: передача документов

Как только уведомления о вручении писем будут получены увольняющимся директором или будут считаться полученными по факту их доставки (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ), руководитель может отсчитывать срок отработки.

Поскольку руководитель компании является материально ответственным лицом, перед увольнением ему следует провести передачу документов и прочего корпоративного имущества иным компетентным лицам. В перечень таких документов и видов имущества могут входить, к примеру:

  • Отчетность по вверенным суммам.
  • Договоры.
  • Доверенности.
  • Ключи, карточки, ЭЦП.
  • Печати и штампы, предварительно герметично упакованные, с отметками о дате упаковки. Желательно попросить поставить подписи свидетелей. Такой подход поможет в последующем избежать обвинений со стороны учредителей о незаконном использовании печати.

В целях удостоверения факта передачи корпоративного имущества необходимо составить специальный акт.

Образец заполнения акта приема-передачи при смене директора см. здесь.

При невозможности передать данные документы и имущество учредителям их можно временно оставить у нотариуса (если он берет такие вещи на ответственное хранение). Или же оставить на ответхранении у себя, издав соответствующий приказ.

Полезно также осуществить необходимые коммуникации с обслуживающей расчетный счет фирмы кредитно-финансовой организацией — направив туда, в частности, сведения о том, что с такого-то числа директор прекращает трудовые правоотношения с хозяйственным обществом. Как следствие — банк может аннулировать ЭЦП и иные инструменты реализации увольняющимся директором своих правомочий (и это может дополнительно стимулировать собственников не затягивать с назначением нового руководителя фирмы — кому-то нужно будет подписывать финансовые документы).

Как уволиться генеральному директору через суд: иск к работодателю

Фактически руководитель снимает свои полномочия через месяц после уведомления собственников бизнеса в соответствии со ст. 280 ТК РФ. Однако в госреестре руководитель будет числиться единоличным исполнительным органом, и данную запись ведомство сможет изменить только на информацию о новом директоре.

Если в течение срока отработки учредители не назначили нового руководителя компании, увольняющемуся директору следует инициировать уже судебный механизм в целях реализации своего права на освобождение от занимаемой должности.

Учредители фирмы, не предпринявшие действий, необходимых для назначения нового директора вместо увольняющегося, совершают нарушение, которое может быть предметом иска в арбитражный суд: вследствие их бездействия нарушаются права сотрудника, занимающего должность генерального директора и желающего освободиться от нее (подп. 2 п. 1 ст. 29 АПК РФ).

В исковом заявлении уволившийся с точки зрения трудового законодательства директор может указать, в частности, что учредители фирмы, прежде всего, нарушают его права на свободу трудовой деятельности, безосновательно принуждают его к выполнению обязанностей, что запрещено положениями ст. 4 ТК РФ и п. 2 ст. 37 Конституции РФ.

К заявлению в суд нужно приложить:

  • копию заявления на увольнение;
  • почтовые документы, подтверждающие отправку учредителям заявления;
  • свежую выписку из ЕГРЮЛ, по которой уволившийся директор продолжает занимать свою должность;
  • возможно — результаты переписки истца с работодателями (в которой отражено их нежелание его увольнять).

Иск к работодателю рассмотрен: действия директора

В случае если суд встанет на сторону истца (не исключено, что по факту прохождения нескольких инстанций), решение суда о признании незаконным бездействия учредителей фирмы может быть передано в ФНС как основание для внесения изменений в ЕГРЮЛ.

К числу основных вероятных причин принятия судом решения в пользу ответчика можно отнести неисполнение директором своих обязанностей после увольнения де-юре по ТК РФ.

Дело в том, что пока в ЕГРЮЛ будут зафиксированы сведения о том, что истец — действующий директор фирмы, он обязан исполнять обязанности директора. Если в силу его бездействия в бизнесе появятся проблемы, то его отказ от работы может быть интерпретирован судом как признак злоупотребления правом на увольнение, которое может в данном случае осуществляться директором намеренно в целях причинения фирме вреда.

Кроме того, учредители, в свою очередь, могут инициировать ответный иск к увольняющемуся директору как к должностному лицу, допускающему бездействие, и взыскать с него ущерб вследствие возникновения проблем в бизнесе.

Как уволиться директору: обращение в ФНС и возможный иск

Обращению в арбитраж с иском к бездействующим собственникам ООО может быть альтернатива — обращение в ФНС с запросом об исключении из ЕГРЮЛ записи о том, что уволившийся по ТК директор продолжает оставаться руководителем организации. В этих целях в ФНС могут быть поданы документы:

  • форма Р 14001;
  • копии заявления об увольнении, извещения о созыве собрания учредителей, почтовых документов.

При этом подпись на форме Р 14001 можно заверить у нотариуса.

В случае если ФНС откажет во внесении изменений в ЕГРЮЛ на основании соответствующего запроса увольняющегося директора, он может инициировать судебный иск, предмет которого — бездействие ведомства, выражающееся в отказе вносить изменения в ЕГРЮЛ. До этого также необходимо получить разъяснения от вышестоящей структуры ФНС (п. 1 ст. 138 ТК РФ), если, конечно, ведомство на соответствующем уровне не удовлетворит запрос заявителя.

Есть вероятность, что арбитраж встанет на сторону истца — исходя из того факта, что сведения в ЕГРЮЛ о том, что истец является действующим директором фирмы, будут недостоверными, поскольку он более не работает в организации (решение Арбитражного суда Липецкой области от 09.11.2015 по делу № А36-4738/2015).

Однако стоит отметить, что подобные прецеденты по определению не слишком репрезентативны, поскольку базируются на достаточно глубоком толковании судом правовых норм о государственной регистрации и, вероятно, с наибольшей частотой будут встречаться по итогам слушаний, в которых собственно фирма не будет третьей стороной и не будет заявлять каких-либо исковых требований.

Действия директора перед увольнением: назначение ВРИО

Во многом успешность судебных исков увольняющегося директора, если их придется инициировать, зависят от его действий, предшествующих увольнению, а также осуществляемых в период до подачи тех или иных исков.

Одним из таких действий может быть назначение руководителем фирмы вместо себя человека (при его согласии), уполномоченного совершать необходимые управленческие действия в отсутствии увольняющегося директора.

Данное назначение станет фактором, подтверждающим желание директора действовать при возникших обстоятельствах добросовестно и в интересах фирмы — в арбитраже данный приоритет увольняющегося руководителя может быть оценен очень высоко при принятии решения по спору.

Следует отметить, что штатный заместитель директора официально может стать ВРИО или даже заменить директора на постоянной основе, как и в случае с любым новым назначением директора, только по решению учредителей. При этом человек, назначенный увольняющимся директором вместо себя, может принять любой объем полномочий, если иное не определено уставом организации (постановление ФАС ВСО от 22.03.2012 по делу № А58-6315/10). Данное действие не формирует нормативных оснований для внесения изменений в ЕГРЮЛ, однако может быть учтено арбитражем.

Итоги

Согласия учредителей на освобождение директора от занимаемой должности не требуется — в части прекращения с ним трудовых правоотношений, регулируемых ТК РФ. Однако прекращение полномочий увольняющегося директора как субъекта корпоративного права (и, как следствие, внесение необходимых изменений в ЕГРЮЛ) требует участия учредителей и принятия ими решения об освобождении директора от должности. Если учредители такого решения не примут, увольняющийся директор вправе добиться внесения изменений в ЕГРЮЛ через ФНС или через суд.

Узнать больше о специфике осуществления полномочий руководителем организации вы можете в статьях:

Действующим трудовым законодательством предусмотрен особый порядок приема на работу и увольнения руководителей организаций, так как именно эти лица несут ответственность за деятельность всей организации. Решение о их назначении или увольнении принимается общим собранием участников. Не редко возникают ситуации, когда участники общества устраняются от принятия решения. По отношению к руководителю ООО права и обязанности работодателя осуществляются общим собранием участников. Согласно ст. 33 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью” образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий являются компетенцией общего собрания участников. Статья же 31 Закона N 14-ФЗ в качестве единоличного исполнительного органа общества называет директора (генерального директора).

Вместе с тем, как и любой работник, генеральный директор имеет право уволиться по собственному желанию.

Для того чтобы уволиться по собственному желанию, генеральный директор обязан как минимум за месяц до дня прекращения работы (согласно ст. 280 ТК РФ) поставить в известность (уведомить надлежащим образом) общее собрание участников ООО. В этих целях по адресам проживания участников, указанным в реестре участников, а также в выписке из ЕГРЮЛ (если они отличаются), направляется уведомление о созыве внеочередного общего собрания ООО.

В уведомлении необходимо указать дату, время и место проведения общего собрания, а также вопросы повестки собрания (например, увольнение генерального директора общества и назначение нового или временного исполняющего обязанности директора). Кроме уведомления в письмо необходимо вложить заявление об увольнении по собственному желанию. Указанные документы направляется по почте с уведомлением о вручении почтовой корреспонденции и описью вложения в письме. В таком случае письма могут рассматриваться как надлежащее уведомление работодателя об увольнении по собственному желанию. Каждое лицо, имеющее право участвовать в общем собрании, извещается о проведении общего собрания заказным письмом либо иным способом, предусмотренным уставом общества (п. 1 ст. 36 Закона N 14-ФЗ, п. 1 ст. 52 Закона N 208-ФЗ). Право генерального директора созывать такое внеочередное собрание закреплено в ст. 35 Закона N 14-ФЗ.

Важно помнить, что необходимо найти иное лицо, назначаемое на должность генерального директора. Если в течение срока предупреждения об увольнении претендент на место руководителя не будет найден, то директор имеет право снова созвать общее собрание участников для решения вопроса о передаче дел. Если направленные участникам обращения не возымели действия и они отказываются от проведения общего собрания, то в этом случае генеральному директору необходимо руководствоваться положениями Конституции РФ и нормами ТК РФ. В частности, ст. 37 Конституции РФ и ст. 2 ТК РФ закреплен принцип свободы труда.

Исходя из ст. 2 ТК РФ принудительный труд запрещен, то есть участники общества не могут отказать директору в праве уволиться по собственному желанию. Общее собрание необходимо лишь для того, чтобы принять его заявление. Учитывая право директора расторгнуть трудовой договор в любое время, бездействие участников является не чем иным, как злоупотреблением правом (п. 27 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 N 2 “О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации”). После истечения срока предупреждения об увольнении генеральный директор может прекратить работу на основании ст. 80 ТК РФ. Прекращение трудового договора необходимо лишь оформить приказом (ст. 84.1 ТК РФ), который руководитель подписывает самостоятельно.

Кроме того, директор также может сам внести запись об увольнении в свою трудовую книжку согласно п. 45 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 N 225.

Законодательно порядок передачи единоличным исполнительным органом общества документов, связанных с деятельностью общества, при прекращении его полномочий не установлен. В ситуации, когда передача новому генеральному директору невозможна и вопрос о сохранности документов общества следует решать в зависимости от конкретных обстоятельств.

Генеральный директор может:

– хранить документы общества самостоятельно;

– до момента прекращения своих полномочий передать их на договорной основе в архивное учреждение, предусмотрев возможность возврата по запросу общества;

– сдать нотариусу на хранение документы от имени организации.

Что говорит закон

С точки зрения трудового законодательства, проблем никаких нет. В соответствии со ст. 280 ТК РФ , руководитель организации имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя (собственника имущества организации или его представителя) в письменной форме не позднее чем за один месяц. Данная норма не предусматривает необходимости получения согласия общества. Однако, по нормам гражданского законодательства, директор ООО назначается на должность и освобождается от нее учредителями организации. Кроме того, сведения об освобождении руководителя от должности и о назначении нового шефа в течение 3 дней должны быть внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

Образец заявления

Когда и зачем это нужно

После получения письменного заявления об увольнении по собственному желанию участники общества должны провести общее собрание, на котором принять решение не только об освобождении от должности прежнего директора, но и о назначении нового. Но иногда этого не происходит. Вопрос, как уволиться генеральному директору без согласия учредителей, возникает, как правило, в следующих случаях:

  • конфликт между участниками ООО и увольняющимся руководителем;
  • когда участники — физические лица переехали на новое место жительства, не поставив в известность единоличный исполнительный орган;
  • когда у ООО был единственный участник, который умер, а наследники неизвестны.

Если не выполнить установленную законом процедуру регистрации смены руководителя ООО, то налоговая и другие государственные структуры по-прежнему будут считать, что фирмой руководит уволившийся директор и именно от несет ответственность за своевременную уплату налогов, страховых взносов, сдачу отчетности и т. п.

Что делать

Первое, что нужно сделать, если вы решили уволиться, — направить участникам общества ваше заявление о расторжении трудового договора. Месячный срок предупреждения следует отсчитывать со дня, следующего за днем получения учредителями уведомления об увольнении. Поэтому, направляя такое заявление заказным письмом, проверьте, когда оно будет получено (это можно сделать на официальном сайте Почты России по трекеру почтового отправления). Ситуации, когда сменили директора без согласия учредителя, не может быть в принципе, так как единоличный исполнительный орган избирается общим собранием участников. Но так как единоличный руководитель обладает инициативой созыва общего собрания, целесообразно вместе с заявлением направить участникам уведомление о созыве такого собрания с повесткой дня об освобождении от должности прежнего директора и о назначении нового.

Если участники ООО не хотят или не могут провести собрание, то по истечении месячного срока предупреждения увольнение директора без согласия учредителей можно считать состоявшимся. Вы можете издать приказ о досрочном прекращении полномочий и внести соответствующую запись в свою трудовую книжку. До этой даты нужно подготовить для передачи все документы и материальные ценности общества, а также уведомить контрагентов, включая учреждения банков, что с такого-то числа руководитель прекращает трудовые правоотношения с организацией.

Как добиться внесения изменений в ЕГРЮЛ

Для этого есть два пути:

  1. Директор, которого не отпускают учредители (не проводят собрание и не назначают нового руководителя), по истечении месяца с момента направления заявления об увольнении может обратиться в суд с иском об обжаловании бездействия учредителей, а также с требованием об увольнении и о внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ. Минус этого варианта — пока будет продолжаться суд, вам придется продолжать исполнять свои директорские функции.
  2. После издания приказа о своем увольнении директор направляет в регистрирующий орган заявление установленной формы о недостоверности в ЕГРЮЛ сведений о нем как о единоличном исполнительном органе общества. Минус этого варианта — ФНС вам может отказать, и тогда решение регистрирующего органа тоже надо будет обжаловать в суде. Но вы это будете делать уже как физическое лицо.

Являются ли дети налогоплательщиками?

Достаточно часто налоговым консультантам задают вопросы о том, должны ли дети уплачивать налоги в связи с тем, что в силу своего возраста дети являются полностью или частично недееспособными. Чаще всего вопрос касается налога на имущество физических лиц, реже – при уплате НДФЛ с дохода, от продажи имущества и использовании имущественных налоговых вычетов.

В данном вопросе важна точность формулировок, поэтому для начала надо отметить, что согласно пункту 1 статьи 54 Семейного кодекса РФ ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия).

Дети должны платить налоги (позиция налоговых органов)

С одной стороны, согласно статье 19 Налогового кодекса РФ (НК) налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются организации и физические лица, на которых возложена обязанность уплачивать соответственно налоги и (или) сборы. Эту обязанность налоговики чудным образом связывают со статьей 27 НК, из которой (по их мнению) следует, что законными представителями несовершеннолетних являются их родители, и поэтому они должны уплачивать за детей налоги и даже ссылаются на нее в разных разъяснениях и письмах (к примеру, в Письме Минфина РФ от 11.08.2011 № 03-05-06-01/62).

Налоговые органы обычно не возражают против уплаты родителями налогов за своих детей, поскольку для них уплата суммы в бюджет предпочтительнее. Полагаю, что в таком случае родителю, уплатившему налог, впоследствии можно обращаться в ФНС с требованием о зачете или возврате излишне уплаченного налога в порядке статьи 78 НК, т.к. оснований для отказа у налогового органа не будет, но такое требование может вызвать у налоговиков ступор.

Аргументы в пользу того, что ребенок не должен платить налоги

С другой стороны:

Положение статьи 8 Cемейного кодекса РФ о том, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, к налогам отношения не имеет, т.к. содержание ребенка в смысле семейного законодательства не означает обязанность уплачивать за него налоги.

В статье 8 НК дано понятие налога, под которым считается “обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с . физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности . денежных средств“. Следовательно, ребенок обязан платить налог “из своего кошелька”, которого у малолетнего ребенка просто нет.

Согласно статье 45 НК налог обязан заплатить сам налогоплательщик (т.е. исполнение налогового обязательства за другого было прямо запрещено до вступления в силу Закона № 401-ФЗ от 30.11.2016), то есть ребенок, а он этого сделать не может в силу своего возраста. Согласно статье 249 Гражданского кодекса РФ, налог обязан уплачивать каждый из сособственников – и при этом, уже по нормам НК, кто-то один не может уплатить за всех.

В своем Письме от 22.04.2015 №03-02-08/22997 Минфин РФ в очередной раз разъяснил, что Налоговым кодексом РФ не предусмотрена уплата налогов третьими лицами, в том числе близкими родственниками, за налогоплательщиков.

Привлечь к налоговой ответственности (т.е. оштрафовать) малолетнего ребенка нельзя, поскольку согласно пункту 2 статьи 107 НК к налоговой ответственности может быть привлечено лицо, достигшее возраста 16 лет. Но даже вопрос о налоговой ответственности с 16 лет является спорным. Так Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 13 марта 2008 г. № 5-П отметил, что способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении 18-летнего возраста (п. 1 ст. 21 ГК РФ), а Семейным кодексом РФ устанавливается, что ребенком признается лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия) (пункт 1 статьи 54). Несовершеннолетние же дети, неся бремя уплаты налогов как сособственники, не могут рассматриваться как полностью самостоятельные субъекты налоговых правоотношений, возникающих при применении указанных положений НК РФ, поскольку они в силу закона не могут совершать самостоятельно юридически значимые действия в отношении недвижимости и в связи с этим в полной мере являться самостоятельными плательщиками налога на доходы физических лиц.

Потребовать штраф с рдителей вроде бы можно, им уже больше 16 лет – родители ребенка являются законным представителем своего ребенка (т.е. – налогоплательщика – физического лица) и этим налоговики даже пугают в своих письмах (например, Письмо ФНС России от 23.04.2009 № 3-5-04/495@), но Налоговый кодекс РФ не предусматривает ответственность за действие или бездействие законных представителей физических лиц, что подтверждает и ВАС, который в пункте 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 “О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации” разъяснил, что: “По смыслу главы 4 НК РФ, в том числе пункта 1 статьи 26, субъектом налогового правоотношения является сам налогоплательщик (в нашем случае – ребенок), независимо от того, лично ли он участвует в этом правоотношении либо через законного или уполномоченного представителя“.

Налоговики не могут воспользоваться и статьей 51 НК, в которой для опекунов установлены обязанности по уплате налогов недееспособного физического лица. В этой статье определено, что налог может заплатить опекун, но только за того человека, которого суд признал недееспособным. Следовательно, и эта норма к детям не относится.

Последним аргументом налоговиков может быть статья 80 Семейного кодекса РФ, согласно которой родители обязаны содержать несовершеннолетних детей. В этой статье речь идет об обязанностях родителей по содержанию детей и прямо указано, что порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно, но уплату налога вряд ли можно отнести к обязанности по содержанию детей.

Инспекторам, конечно же такие рассуждения не нравятся, поэтому последнее, чем могут угрожать инспекторы, – это предусмотренными:

статьей 75 НК пенями;

статьей 122 НК штрафом за неуплату налога.

При этом надо иметь в виду следующее:

как пени, так и штраф уплачивается только в том случае, когда налогоплательщик обязан уплачивать налог;

пени расчитываются по формуле: сумма пени = сумма недоимки x количество дней просрочки x (1/300) x ставка рефинансирования (до 31.12.2015) или ключевая ставка (с 01.01.2016), т.е. при ставке рефинансирования ЦБ РФ, равной 8,25 %, пеня достигнет суммы налога примерно через 5 лет (годовые пени составят около 20%).

штраф на неуплату налога равен 20% от неуплаченной суммы налога, но при этом налоговому органу необходимо будет доказать вину ребенка, включая то обстоятельство, что ребенок осознавал, что своим бездействием нарушает налоговое законодательство РФ.

Выводы о том, должен ли ребенок платить налоги

Таким образом, налоги, которые обязаны уплачивать несовершеннолетние (как правило, в связи с владением налогооблагаемым имуществом), обычно уплачиваются их родителями, хотя это и не в полной мере соответствует требованиям НК РФ.

В случае спора (если вашему ребенку не исполнилось 16 лет) налоговики не должны вас штрафовать, но, скорее всего, налоговики накажут родителей и штраф придется оспаривать в суде.

При этом надо иметь в виду, что Налоговым кодексом РФ льготы детям по налогу на имущество физических лиц не установлены, но т.к. этот налог является местным, льготы по нему могут быть установлены нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя).

Статья написана и размещена 8 сентября 2013 года. Дополнена – 27.08.2015, 05.10.2016, 06.12.2016, 15.08.2018

Копирование статьи без указания прямой ссылки запрещено. Внесение изменений в статью возможно только с разрешения автора.

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с ЗАО “Сбербанк-АСТ”. Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

В рамках круглого стола речь пойдет о Всероссийской диспансеризации взрослого населения и контроле за ее проведением; популяризации медосмотров и диспансеризации; всеобщей вакцинации и т.п.

Программа, разработана совместно с ЗАО “Сбербанк-АСТ”. Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

Двое несовершеннолетних (12 и 16 лет) стали собственниками долей ряда земельных участков и квартир в порядке наследования. Им пришло от налоговой инспекции уведомление об уплате налога на имущество. Должны ли они уплатить налог, если они еще учатся в школе и не имеют никакого дохода? Если за них это должен делать их законный представитель (например, мама), то каким законодательным актом это предусмотрено? Какие могут быть последствия, если несовершеннолетние не будут платить налог?

По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции:
Несовершеннолетние граждане, обладающие правом собственности на имущество, признаются плательщиками налога на имущество физических лиц и земельного налога.
Сумма неуплаченных несовершеннолетним лицом налогов может быть взыскана в судебном порядке. Вопрос о правомерности взыскания соответствующей суммы (в том числе с законного представителя несовершеннолетнего) относится к компетенции судебных органов.
За неуплату или неполную уплата сумм налога (ст. 122 НК РФ) налогоплательщик может быть привлечен к ответственности только при достижении шестнадцатилетнего возраста. Возможность привлечения к налоговой ответственности законных представителей несовершеннолетних налогоплательщиков налоговым законодательством не предусмотрена (применительно к рассматриваемой ситуации).

Обоснование позиции:
Несовершеннолетние граждане могут являться собственниками имущества, в том числе – недвижимого.
Плательщиками налога на имущество физических лиц признаются физические лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со ст. 401 НК РФ (ст. 400 НК РФ).
Согласно п. 1 ст. 388 НК РФ плательщиками земельного налога признаются, в частности, физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения, на праве собственности.
В соответствии с п. 2 ст. 11 НК РФ под физическими лицами понимаются граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства. Налоговое законодательство не ставит факт признания физического лица плательщиком налогов в зависимость от его возраста, имущественного положения и иных критериев.
Поэтому, по мнению представителей Минфина России и налоговых органов, несовершеннолетние граждане, обладающие правом собственности на имущество, признаются плательщиками указанных налогов (письмо Минфина России от 18.05.2015 N 03-05-06-01/28396, письмо Минфина России от 18.05.2017 N 03-05-06-01/30356, письмо ФНС России от 23.10.2012 N БС-2-11/666@). При этом родители (усыновители, опекуны, попечители) как законные представители несовершеннолетних детей, недееспособных или ограниченных в дееспособности граждан, которые имеют в собственности имущество, подлежащее налогообложению, осуществляют правомочия по управлению данным имуществом, в том числе и исполняют обязанности по уплате налогов (письма Минфина России от 18.05.2015 N 03-05-06-01/28396, от 05.11.2013 N 03-05-06-01/46944, от 28.08.2013 N 03-05-06-01/35251, от 15.01.2013 N 03-05-06-01/05, от 13.10.2016 N 03-05-06-01/59782).
Таким образом, положения налогового законодательства, в частности, глав 31 и 32 НК РФ, в равной мере применяются ко всем физическим лицам независимо от их возраста, в том числе – к несовершеннолетним. Однако прямой нормы, обязывающей законных представителей уплачивать налог за представляемых НК РФ не содержит. Положениями п. 1 ст. 26 НК РФ предусмотрено право ( а не обязанность) налогоплательщика участвовать в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах через законного или уполномоченного представителя. В связи с этим возникает множество споров по вопросу об обязанности законных представителей несовершеннолетних детей уплачивать за них налоги.
В соответствии с позицией, изложенной в постановлении Конституционного Суда РФ от 13.03.2008 N 5-П, как участники отношений общей долевой собственности несовершеннолетние дети обязаны в силу Гражданского кодекса РФ нести бремя содержания принадлежащего им имущества (ст. 210), включая участие в уплате налогов в отношении этого имущества (ст. 249), что предполагает обязанность совершения от их имени необходимых юридических действий родителями, в том числе применительно к обязанности по уплате налогов. Несовершеннолетние же дети, неся бремя уплаты налогов как сособственники, не могут рассматриваться как полностью самостоятельные субъекты налоговых правоотношений, возникающих при применении указанных положений Налогового кодекса РФ, поскольку они в силу закона не могут совершать самостоятельно юридически значимые действия в отношении недвижимости и в связи с этим в полной мере являться самостоятельными плательщиками налога.
Несмотря на то, что указанное постановление касается вопроса о размере имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц при приобретении имущества в общую долевую собственность, суды, рассматривая споры об уплате налогов несовершеннолетними гражданами, в том числе, налога на имущество физических лиц и земельного налога, признают правомерным предъявление требования об уплате налогов и взыскании суммы неуплаченного налога родителям несовершеннолетних детей, их законным представителям (смотрите, например, решение СК по административным делам Свердловского областного суда от 20.07.2016 по делу N 33а-11161/2016, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.02.2012 N 13АП-1017/12, апелляционное определение СК по административным делам Верховного Суда Республики Алтай от 01.09.2016 по делу N 33а-871/2016, апелляционное определение СК по административным делам Ярославского областного суда от 01.12.2015 по делу N 33-7588/2015, апелляционное определение СК по административным делам Московского областного суда от 25.01.2016 по делу N 33-2249/2016, апелляционное определение СК по административным делам Забайкальского краевого суда от 07.12.2016 по делу N 33а-5249/2016).
В случае достижения совершеннолетия на момент подачи искового заявления (рассмотрения дела) указанные требования предъявляются непосредственно налогоплательщику (смотрите, например, апелляционное определение СК по административным делам Челябинского областного суда от 26.07.2016 по делу N 11а-10719/2016, апелляционное определение СК по гражданским делам Мурманского областного суда от 18.11.2015 по делу N 33а-3277/2015).
Отметим, что взыскание налоговой задолженности с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, осуществляется исключительно в судебном порядке (ст. 48 НК РФ). Однако до обращения в суд налоговый орган обязан предложить должнику добровольно уплатить соответствующую сумму задолженности. С этой целью налоговый орган направляет налогоплательщику требование об уплате налога (сбора, пеней, штрафа, процентов) (п. 2 ст. 69 НК РФ).
Срок, в течение которого требование об уплате задолженности должно быть исполнено налогоплательщиком, установлен абзацем 4 п. 4 ст. 69 НК РФ. В общем случае на это отведено 8 рабочих дней с даты его получения. При этом в требовании может быть указан и более продолжительный период времени.
Если и в эти сроки налогоплательщик не исполнит своей обязанности по уплате налога, то в этом случае налоговый орган вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании задолженности за счет имущества этого физического лица (в том числе денежных средств на счетах в банке, ЭДС, наличных денежных средств) в пределах сумм, указанных в требовании (п. 1 ст. 48 НК РФ). Обратиться в суд с таким заявлением налоговый орган может, если общая сумма задолженности, подлежащая взысканию с физического лица, превышает 3000 рублей. Право на взыскание в судебном порядке задолженности менее этой суммы у налогового органа возникает при условии, если с момента выставления самого раннего требования прошло три года (абзац третий п. 2 ст. 48 НК РФ).
После получения из суда исполнительного листа взыскание задолженности с физического лица осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ “Об исполнительном производстве” (п. 4 ст. 48 НК РФ)*(1).
Отметим, что за совершение налогового правонарушения предусмотрена ответственность, которая заключается в наложении на правонарушителя предусмотренных НК РФ налоговых санкций (штрафов). Налоговая ответственность носит дополнительный характер по отношению к обязанности по уплате (перечислению) налогов (сборов), страховых взносов, в связи с чем привлечение лица к налоговой ответственности не освобождает его от обязанности уплатить (перечислить) причитающиеся суммы налога (сбора), страховых взносов. От мер налоговой ответственности следует отличать пеню, которая представляет собой способ обеспечения обязанности по уплате (перечислению) налогов (сборов), страховых взносов. В связи с тем, что налоговая санкция и пеня имеют самостоятельные цели, привлечение лица к ответственности не освобождает его также от уплаты пени (п. 5 ст. 108 НК РФ).
Физическое лицо может быть привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения с шестнадцатилетнего возраста (п. 2 ст. 107 НК РФ). Поэтому несовершеннолетний налогоплательщик, не достигший указанного возраста, не может быть привлечен к налоговой ответственности (решение СК по административным делам Хабаровского краевого суда от 23.04.2014 по делу N 33-2532/2014).
Вопрос о налоговой ответственности представителей физических лиц законодательно не урегулирован. Исключением является лишь ст. 51 НК РФ, предусматривающая ответственность опекунов лиц, признанных судом недееспособными. Эта статья устанавливает также ответственность управляющего имуществом лица, признанного судом безвестно отсутствующим. Налоговые органы высказывают точку зрения, в соответствии с которой законные представители несовершеннолетних налогоплательщиков должны выступать от их имени в налоговых правоотношениях и несут ответственность за неисполнение соответствующих обязанностей (смотрите, например, письма УФНС России по г. Москве от 16.04.2012 N 20-14/033206@, от 15.01.2010 N 20-14/4/002290@, от 09.08.2007 N 28-10/076242@).
Однако на наш взгляд, учитывая положения ст. 107 НК РФ, возможность привлечения к ответственности законного представителя несовершеннолетнего налогоплательщика весьма сомнительна. Судебная практика, подтверждающая либо опровергающая данную позицию, отсутствует.

Рекомендуем также ознакомиться со следующими материалами:
– Энциклопедия решений. Лица, подлежащие ответственности за совершение налоговых правонарушений;
– Энциклопедия решений. Ответственность за совершение налогового правонарушения;
– Энциклопедия решений. Плательщики налога на имущество физлиц – несовершеннолетние, недееспособные или ограниченные в дееспособности граждане;
– Энциклопедия решений. Плательщики земельного налога.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Верхова Надежда

Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Золотых Максим

26 октября 2017 г.

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.

————————————————————————
*(1) Подробнее об этом смотрите в Энциклопедии решений. Взыскание задолженности по налогам (сборам, пеням, штрафам) с физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем

© ООО “НПП “ГАРАНТ-СЕРВИС”, 2019. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания “Гарант” и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

Все права на материалы сайта ГАРАНТ.РУ принадлежат ООО “НПП “ГАРАНТ-СЕРВИС”. Полное или частичное воспроизведение материалов возможно только по письменному разрешению правообладателя. Правила использования портала.

Портал ГАРАНТ.РУ зарегистрирован в качестве сетевого издания Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором), Эл № ФС77-58365 от 18 июня 2014 года.

ООО “НПП “ГАРАНТ-СЕРВИС”, 119234, г. Москва, ул. Ленинские горы, д. 1, стр. 77, info@garant.ru.

8-800-200-88-88
(бесплатный междугородный звонок)

Редакция: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3145), editor@garant.ru

Отдел рекламы: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3136), adv@garant.ru. Реклама на портале. Медиакит

Если вы заметили опечатку в тексте,
выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Вопросы на тему ЕНВД

Вопросы на тему налоги

Вопросы на тему НДС

Вопросы на тему УСН

Вопросы на тему налоги

Вопросы на тему НДС

Вопросы на тему УСН

Публикации на тему сборы ЕНВД

Публикации на тему сборы

Публикации на тему налоги

Публикации на тему НДС

Публикации на тему УСН

Вопросы на тему ЕНВД

Вопросы на тему сборы

Вопросы на тему налоги

Вопросы на тему НДС

Вопросы на тему УСН

“Финансовая газета. Региональный выпуск”, N 4, 2004

В ст.19 Налогового кодекса Российской Федерации определено, что налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются физические лица, на которых в соответствии с НК РФ возложена обязанность уплачивать соответственно налоги и (или) сборы.

Согласно ст.11 НК РФ, определяющей институты, понятия и термины, используемые в НК РФ, физические лица – это граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, а физические лица – налоговые резиденты Российской Федерации – физические лица, фактически находящиеся на территории Российской Федерации не менее 183 дней в календарном году. Таким образом, ребенок, являющийся налоговым резидентом, налоговым законодательством рассматривается как потенциальный налогоплательщик по соответствующим налогам и сборам. Каким образом это может быть осуществлено на практике?

Статьей 11 НК РФ предусмотрено также, что институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в НК РФ, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено НК РФ.

Статус ребенка, его имущественные и иные права определены в Семейном кодексе Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (с изменениями и дополнениями на 02.01.2000) (далее – Кодекс), введенном в действие с 1 марта 1996 г. В соответствии со ст.54 Кодекса ребенком признается лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия).

Имущественные права ребенка определены ст.60 Кодекса, в соответствии с которой:

ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи в порядке и размерах, определенных Кодексом;

суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание и образование ребенка. Суд в отдельных случаях вправе вынести решение о перечислении не более 50% алиментов, подлежащих выплате, на счета, открытые на имя несовершеннолетних детей в банках;

ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка. Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве собственности имуществом определяется ст.ст.26 и 28 ГК РФ. При осуществлении родителями правомочий по управлению имуществом ребенка на них распространяются правила, установленные гражданским законодательством в отношении распоряжения имуществом подопечного (ст.37 ГК РФ).

На основании указанной статьи Кодекса ребенок является собственником принадлежащего ему имущества (в том числе денежных средств) и приносимых им доходов. В частности, ему могут принадлежать движимые и недвижимые вещи любой стоимости, ценные бумаги, паи, доли в капитале, вклады, внесенные в кредитные учреждения, дивиденды по вкладам и др. Имущество, принадлежащее ребенку, может быть приобретено на его средства либо получено им в дар, по наследству или другим образом. При этом родители не имеют права собственности на имущество ребенка (п.4 ст.60 Кодекса).

Согласно ст.145 Кодекса над детьми, оставшимися без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и интересов устанавливается опека или попечительство в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Статьей 147 Кодекса предусмотрено, что детям, находящимся на полном государственном попечении в воспитательных или лечебных учреждениях, учреждениях социальной защиты населения и других аналогичных учреждениях, опекуны (попечители) не назначаются, поскольку выполнение их обязанностей возлагается на администрацию этих учреждений.

Дети, находящиеся под опекой (попечительством) или в указанных выше учреждениях, имеют право на причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и другие социальные выплаты, а также на сохранение права собственности на жилое помещение или права пользования жилым помещением (ст.ст.148 и 149 Кодекса).

В соответствии с Кодексом (ст.151) на основании договора для ребенка может быть образована приемная семья. Такой договор заключается между органом опеки и попечительства и приемными родителями. Дети, переданные в приемную семью, сохраняют право на причитающиеся им алименты, пенсию, пособия и другие социальные выплаты, а также право собственности на жилое помещение или право пользования жилым помещением (ст.154 Кодекса). Защита прав и законных интересов ребенка, переданного в приемную семью, возлагается на приемных родителей.

В ст.8 НК РФ установлено, что под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств. Учитывая, что в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации ребенок (т.е. гражданин до 18 лет) может иметь в собственности имущество, в том числе денежные средства, он в целях налогообложения рассматривается как налогоплательщик.

Вместе с тем согласно ст.45 НК РФ налогоплательщик обязан самостоятельно уплатить налог, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах. При этом обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком с момента предъявления в банк поручения на уплату соответствующего налога при наличии достаточного денежного остатка на счете налогоплательщика, а при уплате налогов наличными денежными средствами – с момента внесения денежной суммы в счет уплаты налога в банк или в кассу органа местного самоуправления либо организацию связи. Однако, учитывая, что малолетний ребенок вряд ли в состоянии выполнить эту обязанность (так же как и другие, предусмотренные ст.23 “Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов)” НК РФ (неполная дееспособность этой категории граждан, установленная ГК РФ, в данном случае не имеет значения, поскольку в соответствии со ст.2 ГК РФ к налоговым отношениям гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено законодательством, а налоговое законодательство в этой части не предусматривает каких-либо изъятий), ст.26 НК РФ установлено, что налогоплательщик может участвовать в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах через законного или уполномоченного представителя (действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации).

В ст.27 НК РФ установлено, что законными представителями налогоплательщика – физического лица признаются лица, выступающие в качестве его представителей в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (но в гражданском законодательстве не упоминаются администрация учреждений, в которые могут быть помещены дети, а также приемные семьи, на которых в соответствии с семейным законодательством возложена защита прав и интересов детей). В частности, законными представителями детей могут выступать родители, усыновители или опекуны (ст.28 ГК РФ). При этом часть гражданско-правовых сделок дети могут выполнять самостоятельно. Например, согласно ст.26 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно без согласия родителей, усыновителей и попечителя распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности (что тоже является источником дохода).

В соответствии со ст.28 НК РФ действия (бездействие) законных представителей, совершенные в связи с участием в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах признаются действиями (бездействием) только в отношении представителей организаций, а не физических лиц. Вместе с тем в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.02.2001 N 5 “О некоторых вопросах применения части первой Налогового кодекса Российской Федерации” отмечается следующее. По смыслу гл.4 НК РФ, в том числе п.1 ст.26, субъектом налогового правоотношения является сам налогоплательщик независимо от того, лично ли он участвует в этом правоотношении либо через законного или уполномоченного представителя. В связи с этим при решении вопроса о привлечении налогоплательщика к ответственности за то или иное нарушение законодательства о налогах и сборах действия (бездействие) его представителя расцениваются как действия (бездействие) самого налогоплательщика. Последствия ненадлежащего исполнения законным или уполномоченным представителем возложенных на него обязанностей в сфере налогообложения определяются для последнего правилами соответственно гражданского, семейного или трудового законодательства.

В части ответственности налогоплательщиков следует иметь в виду следующее. Статьей 106 НК РФ предусмотрено, что налоговым правонарушением признается виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ установлена ответственность. Физические лица ответственность за совершение налоговых правонарушений несут в случаях, предусмотренных гл.16 НК РФ. При этом физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственности с 16-летнего возраста (в соответствии со ст.20 Уголовного кодекса Российской Федерации уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления, в том числе и налогового, также 16-летнего возраста).

Таким образом, дети при наличии объекта налогообложения и собственных средств могут являться налогоплательщиками по соответствующим налогам например, налогу на доходы физических лиц, налогу на имущество физических лиц, налога на имущество, полученное в порядке наследования или дарения (но распоряжаться имуществом в последнем случае можно только после уплаты налога, что в ряде случаев вообще делает невозможным его получение). Каких-либо изъятий в НК РФ в отношении детей не предусмотрено, как не предусмотрены и льготы по указанным налогам для этой категории налогоплательщиков.

Однако, учитывая, что в НК РФ в части прав и обязанностей представителей детей в налоговых отношениях нет достаточной четкости, в том числе и в части ответственности (например, ст.51 НК РФ на опекуна физического лица, признанного недееспособным, возлагается обязанность уплатить налоги (сборы), пени и штрафы за налогоплательщика и определяются источники уплаты), а также учитывая возрастную специфику налогоплательщика, вопрос об уплате налогов детьми требует дополнительной проработки и уточнения налогового законодательства.