Какой таксопарк от Яндекса выбрать для такси?

От заполнения заявки
до первого заработка
30 минут

Получаете деньги сразу
после выполненной
поездки

Работаете сколько хотите и в удобное вам время

Наши отношения
закреплены
договором

У каждого тарифа свои особенности: повышенные стандарты, экзамены, число заказов или средняя стоимость поездки. Выберите подходящие вам условия и подайте заявку на подключение

У каждого тарифа свои особенности: повышенные стандарты, экзамены, число заказов или средняя стоимость поездки. Выберите подходящие вам условия и подайте заявку на подключение

У каждого тарифа свои особенности: повышенные стандарты, экзамены, число заказов или средняя стоимость поездки. Выберите подходящие вам условия и подайте заявку на подключение

У каждого тарифа свои особенности: повышенные стандарты, экзамены, число заказов или средняя стоимость поездки. Выберите подходящие вам условия и подайте заявку на подключение

У каждого тарифа свои особенности: повышенные стандарты, экзамены, число заказов или средняя стоимость поездки. Выберите подходящие вам условия и подайте заявку на подключение

У каждого тарифа свои особенности: повышенные стандарты, экзамены, число заказов или средняя стоимость поездки. Выберите подходящие вам условия и подайте заявку на подключение

Один из крупнейших агрегаторов в сфере таксомоторных перевозок России — Яндекс Такси — крупная, постоянно растущая сеть. Она уже успела завоевать доверие как пассажиров, так и водителей. Популярность среди клиентов объясняется высоким качеством оказываемых услуг, а водителей и партнеров привлекает хорошо налаженная схема работы, которая позволяет увеличить заработок предпринимателя. Сотрудничество с Яндекс Такси позволяет стать владельцем стабильного и прибыльного бизнеса.

Базовые требования к партнерам

Партнером Яндекс Такси можно стать двумя способами.

  1. Водитель может лично подключиться к сервису без посредников, пройдя регистрацию и оформив ИП.
  2. Во втором случае партнером агрегатора становится таксомоторное предприятие.

С физическими лицами агрегатор не работает. Имеющие статус ИП соискатели должны соответствовать следующим условиям:

  • в собственности у гражданина должен находиться автомобиль с левым рулем, подходящий под требования агрегатора;
  • водители в обязательном порядке должны иметь действующую лицензию на осуществление пассажироперевозок;
  • водитель должен быть старше 23 лет;
  • минимальный стаж вождения — 3 года.

Документы можно подать онлайн через сайт или в одном из ближайших Центров подключения водителей. Также для начала сотрудничества у водителя должно быть мобильное устройство, поддерживающее специализированное ПО на базе Android версии не ниже 4.2.

Если вы хотите собственный бизнес, у вас есть возможность открыть таксопарк Яндекс Такси в своем городе. Для этого необходимо оставить заявку на подключение партнера к Яндекс Такси.

Если партнером Яндекс Такси становится таксомоторное предприятие — оно тоже должно соответствовать представленным требованиям, в частности: быть зарегистрированным юридическим лицом и иметь лицензию на осуществление таксомоторных перевозок. Без такого разрешения работать запрещено.

Чтобы подключиться в качестве таксопарка-партнера, нужна заявка на партнерство с Яндекс Такси. Ее можно подать через официальный сайт.

После того как вы нажмете кнопку «Отправить заявку», ваши данные обработает специалист агрегатора и свяжется с вами.

Плюсы сотрудничества

Сотрудничество с компанией Яндекс Такси в качестве официального партнера выгодно и имеет множество преимуществ, однако самыми весомыми являются:

  • резкое увеличение количества поступающих заказов за счет доступа к крупнейшей базе;
  • практически полное отсутствие сезонности — поток пассажиров и выплаты не зависят от времени года;
  • отсутствие существенных затрат на рекламные кампании за счет использования раскрученного бренда;
  • помощь в оформлении лицензий для водителей компании-партнера, устраивающихся в таксопарк Яндекс Такси;
  • поддержка и обучение в вопросах ведения собственного дела;
  • возможность в любое время суток получить консультацию и поддержку от сотрудников горячей линии;

  • помощь в привлечении водителей и подборе персонала без посредников, если у таксопарка возникает такая необходимость;
  • сравнительно небольшой объем инвестиций и быстрая окупаемость;
  • службы Яндекса берут на себя разработку и внедрение мобильных приложений, расчет цен и др.;
  • возможно предоставление услуг лизинга на специальных условиях от партнеров сервиса — со скидками или бонусами по срокам выплат.

В каком городе можно создать свой таксопарк

Открыть собственный таксопарк, работающий с Яндекс Такси можно в любом городе, где агрегатор уже осуществляет свою деятельность. На сегодняшний день компания работает в 126 крупнейших городах России, Белоруссии, Молдавии, Украины, Армении, Грузии, Кыргызстана, Казахстана, Латвии и Узбекистана.

Обязательные условия

Стать партнером Яндекс Такси и подключать водителей несложно — бизнес имеет низкий порог входа. Однако, перед тем как принять решение о присоединении к партнерской программе, необходимо тщательно оценить свои возможности, а также плюсы и минусы сотрудничества.

Юридическая форма

Для сотрудничества с Яндекс Такси необходимо зарегистрироваться в качестве ИП или ООО. С 2019 года доступен еще один формат сотрудничества — самозанятость.

ИП — физическое лицо, которое осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Если в таксопарке не слишком много автомобилей (до 100), логичнее регистрироваться в этом статусе. Нужно будет открыть расчетный счет в любом банке.

ООО учреждается одним или несколькими юридическими или физическими лицами, имеет уставной капитал, разделенный на доли. Владельцы предприятия несут ответственность в пределах стоимости принадлежащих им долей.

Для дальнейшего функционирования в сфере услуг такси необходимо выбрать основной ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) — 49.32 — Деятельность такси.

Какую форму выбрать, ООО или ИП, зависит во многом от выбора системы налогообложения. Варианты для индивидуального предпринимателя:

  • патентная система (актуальна, если все водители зарабатывают менее 500 000 рублей в неделю);
  • УСН (доходы минус расходы) — подойдет в том случае, если объём доходов водителей в неделю превышает 500 000 рублей.

Для ООО наиболее подходящей системой налогообложения является УСН (доходы минус расходы).

Лицензия

Наличие разрешения на осуществление услуг такси — обязательное условие функционирования таксопарка, т. к. согласно Федеральному закону, принятому в 2011 году, перевозка пассажиров без разрешающей лицензии причисляется к нелегальной деятельности.

Наличие лицензии обязательно для всех ИП и ООО, во владении которых находится автопарк, состоящий из легковых автомобилей. Их количество не играет роли. Получать разрешение нужно даже в том случае, если таксопарк состоит всего из 1 автомобиля.

Пакет разрешающих документов выдается отдельно на каждый автомобиль.

Условия получения лицензии для водитель-партнер таксопарка Яндекс Такси:

  • наличие статуса юридического лица или ИП;
  • в собственности таксопарка (или в лизинге), должен быть минимум один автомобиль;
  • у организации должно быть помещение для технического обслуживания, ремонтных работ и др.;
  • допускается заключение договора на эти услуги с третьими лицами (автомастерскими);
  • наличие возможности технической проверки автомобилей;
  • возможность проведения регулярного медицинского освидетельствования водителей автопарка Яндекс Такси.

Машины таксопарка также должны отвечать некоторым условиям:

  • каждые 6 месяцев проходить процедуру технического осмотра;
  • обязательно наличие цветографического опознавательного знака в виде контрастных квадратов;
  • обязательно наличие шашки на крыше автомобиля;
  • должно присутствовать специализированное программное обеспечение — Таксометр.

Выдача лицензий осуществляется специально уполномоченными государственными органами. Самый простой и доступный способ начать процедуру получения разрешения — отправка документов с помощью онлайн-сервиса Госуслуги.

Стоимость получения разрешения также зависит от региона РФ. В регионах сумма колеблется от 500 до 4 тыс. рублей. В столицах стоимость выше.

Сроки выдачи — 30 дней с момента принятия документов. Действительным разрешение будет оставаться в течении 5 лет с момента оформления.

Минимальное количество машин

Для начала сотрудничества с агрегатором таксомоторное предприятие должно обладать необходимым минимумом автомобилей. Минимальный порог устанавливается индивидуально, в зависимости от размера населенного пункта, в котором начинает свою работу таксомоторное предприятие. В некрупных городах для того, чтобы начать сотрудничество, необходимо иметь не менее 5 подходящих под условия Яндекс Такси автомобилей. Для густонаселенных городов, соответственно, этот минимум увеличивается.

Для поддержки предпринимателей, только создающих свой таксопарк, служба Яндекс Такси запустила выгодную программу лизинга.

  • нет необходимости вносить первоначальный взнос;
  • стоимость автомобиля выплачивается постепенно;
  • сумма платежа неизменна;
  • автомобиль находится в собственности предпринимателя с первого дня.

Крупнейший лизинг-партнер Яндекс Такси — Сбербанк.

Объем инвестиций

Минимально возможная сумма инвестиций для начала сотрудничества с Яндекс Такси, установленная для таксопарков-партнеров составляет 3 млн. рублей.

Также предприниматели могут приобрести франшизу Яндекс Такси. Ее условия индивидуальны для каждого партнера и рассчитываются в зависимости от региона, численности населения, а также количества автомобилей в таксопарке организации.

Минимально возможная сумма инвестиций в случае покупки франшизы составит 2 млн. рублей для регионов, от 5 млн. рублей — для Москвы.

Этапы подключения

Все предприниматели, желающие присоединиться к партнерской программе Яндекс Такси, должны заполнить анкету на официальном портале агрегатора. Нужно указать следующую информацию:

  • полное название таксомоторной компании;
  • местоположение;
  • персональные данные предпринимателя;
  • контактный телефон;
  • количество автомобилей, подходящих под требования агрегатора;

Чтобы стать официальным прямым партнером Яндекс Такси, необходимо пройти несколько этапов.

  1. Зарегистрироваться в качестве ИП или юридического лица (в том случае, если это ранее не было сделано).
  2. Нанять специалиста по ведению бухгалтерского учета.
  3. Найти средства, необходимые для инвестирования.
  4. Следующим этапом является оформление агентского договора с агрегатором и прохождение обучающего курса в офисе Яндекса (например, в Москве).
  5. После этого предприниматель должен найти подходящий офис и площадку для размещения автомобилей (исключение — работа на аутсорсинге).
  6. После подписания договора предприниматель должен получить разрешение на осуществление пассажироперевозок и оформить имеющиеся автомобили в соответствии с требованиями Яндекс Такси.
  7. Завершающий этап — набор водителей.

Личный кабинет партнера Яндекс Такси

В личном кабинете, доступ к которому получает каждый партнер после подписания агентского договора, предприниматель может контролировать все вопросы, связанные с управлением бизнесом. В нем пользователь может просмотреть всю информацию о водителях, сотрудничающих с таксопарком, количество работающих на линии в данный момент, их статистику, заработок и др.

Если вы решили создать таксопарк в Яндекс Такси, все управление бизнесом можно осуществлять в режиме онлайн.

Также через личный кабинет происходит подключение новых водителей, добавление транспортных средств, прохождение фотоконтроля и настройка комиссий, взимаемых с суммы заказа.

С помощью личного кабинета предприниматель может эффективно управлять своим таксопарком. Это полноценное рабочее место, в котором сосредоточены все необходимые инструменты для управления предприятием.

Как отбирать и оформлять водителей

Прибыль таксопарка и эффективность его работы напрямую зависит от водителей, которые в нем работают. К подбору персонала требуется подходить внимательно.

Агрегатор рекомендует для подбора кандидатов использовать любые интернет-площадки для поиска работы — такие как HeadHunter, Avito, Работа.ру, страницы в социальных сетях и др. Представителями службы должны стать люди, соответствующие нескольким критериям.

  1. Возраст — не менее 23 лет.
  2. Водительские права категории «В».
  3. Водительский стаж — не менее 3 лет.
  4. Грамотная речь.
  5. Вежливость и доброжелательность.
  6. Российское гражданство.
  7. Постоянная прописка на территории РФ.
  8. Отсутствие судимости.
  9. Хорошее знание города и области.

Как подключить нового таксиста

Чтобы подключить нового водителя к сервису, необходимо:

  1. В личном кабинете перейти в блок «Водители» и нажать кнопку «+».
  2. В поле «Пароль» укажите код, который будет использоваться водителем для пополнения своего счета и вывода средств через платежную систему QIWI.
  3. Выберите транспортное средство в выпадающем списке или нажмите кнопку «Добавить новое».
  4. Укажите персональные данные водителя.
  5. Укажите его контактный телефон.
  6. Укажите условия работы водителя.
  7. Определите лимит — минимальный остаток на счете водителя.
  8. Внесите информацию о водительских правах соискателя.
  9. Укажите провайдера для данного водителя — Яндекс Такси.
  10. Проверьте правильность внесенных данных.
  11. Нажмите кнопку «Сохранить».

Как помочь водителю сменить таксопарк

Если вам нужно зарегистрировать водителя, который уже работает в Яндекс Такси и решил сменить таксопарк, необходимо сделать следующее:

  • водитель должен предоставить в новый таксопарк свои водительские права и СТС;
  • таксопарк добавляет этого водителя в собственном личном кабинете;
  • после этой процедуры водитель в Таксометре сможет выбрать нового партнера и работать с ним.

Водитель может быть подключен к неограниченному количеству таксомоторных предприятий.

Видео. Советы, как правильно водителю перейти в другой таксопарк, работающий с Убер или Яндекс Такси.

Какую комиссию платят таксопарки Яндекс Такси

Комиссия, что агрегатор взимает с таксопарков напрямую зависит от региона, в котором работает предприятие и количества автомобилей у партнера. Обычно ее размер составляет 2–5%.

Как таксопарку установить размер комиссии для водителей

Настроить комиссию, которую водитель платит таксопарку, можно в личном кабинете партнера.

  1. Перейдите в блок «Администрирование» и откройте редактор тарифов.
  2. Перейдите в раздел «Условия работы».
  3. Нажмите кнопку «+».
  4. Введите название условий.
  5. Убедитесь, что стоит галочка «Списывать автоматически после завершения». Это необходимо, чтобы деньги за комиссию агрегатора и партнера списывалась с баланса водителя сразу после завершения заказа.
  6. Не брать процент, если комиссия Яндекс 0% — отметьте пункт по желанию.
  7. Настройте списание комиссии Яндекс.
  8. Укажите процент субсидии за комиссию Яндекс.
  9. Для каждого типа заказа укажите % комиссии или фиксированную плату.
  10. Проверьте правильность внесения данных и нажмите кнопку «Сохранить».

Крупные партнеры-таксопарки Яндекс Такси в России

Среди самых крупных таксопарков, которые сотрудничают с Яндекс Такси можно отметить:

  • Таксопарк «МТК 788».
  • Таксопарк Trade.
  • ТаксиЛэнд.
  • Jeans Taxi.
  • ЭТО Я Такси.
  • LoyalTaxi.

На данный момент Яндекс Такси — самый крупный и надежный оператор пассажирских перевозок. Выгодное партнерство с Яндекс Такси без посредников обеспечит вашему таксопарку резкий скачок развития, приток новых заказов и высокие доходы. Агрегатор поможет организовать подключение к сервису, регистрацию нужных документов, обеспечит доход — это стоит всех ваших усилий для устройства в компанию.

Яндекс.Такси, Uber и Gett во всем мире работают через партнеров, которые полностью отвечают за взаимодействие с водителями, помогают решать спорные вопросы, оказывают юридическую поддержку, производят выплаты.

Как в любом другом деле, существуют риски столкнуться с недобросовестными игроками на рынке. Такие партнеры онлайн-сервисов такси могут задерживать или совсем не выплатить заработанные вами деньги.

Как себя обезопасить

Какого партнера Яндекс.Такси, Uber или Gett выбрать, на что при выборе нужно обратить внимание:

Прежде всего, на организационно — правовую форму и срок существования партнера на рынке.

Чем компания дольше на рынке, тем она стабильнее. Для нашей страны этот показатель очень важен.

Попросить партнера предоставить учредительные документы и договор с сервисом такси.

Эти документы должны храниться в офисе и вам не могут отказать в их предоставлении.

Проверить организацию по ИНН на сайте egrul.nalog.ru

Проверьте когда компания была открыта, не завершена ли ее деятельность.

Надежный партнер должен предоставлять возможность заключения договора.

Это ваша гарантия выплат, с этим документом вы сможете обратиться в суд, если партнёр не выполнит свои обязательства.

Обязательно обращайте внимание на наличие офиса у партнера

При возможности побывайте в нем, чтобы оценить масштабы и благополучие компании.

Партнер всегда удерживает с водителя комиссию, в зависимости от условий работы.

Если партнер указывает низкую комиссию, в ней могут быть не учтены скрытые проценты, штрафы, пени, неустойки и другие дополнительные платежи. Стандартная комиссия 4% — 5%.

Самый надежный способ выплат — это еженедельные.

Сервисы переводит деньги партнерам раз в неделю. Если вам переводят реже, значит вашими деньгами пользуются и скорее всего в рискованных операциях. Допустим, вам пообещали комиссию 0%, но выплаты будут производится раз в месяц, скорее всего вы не получите ничего.

Партнер The Cab

КЭБ Партнер существует на рынке с 2014 года и работает более чем в 30 городах России: Санкт-Петербурге, Самаре, Москве, Красноярске, Сочи, Воронеже, Омске, Уфе, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Перми и других. За это время мы подключили более 3000 водителей. Мы сотрудничаем с рядом крупнейших сервисов заказа такси в России: Uber, Gett, Яндекс такси и Wheely.

Наша компания прошла проверку деятельности в банке, что исключает блокирования счета и проблемы с выплатами для наших водителей.

Вы можете приехать к нам в уютный офис в центре Санкт-Петербурга по адресу: Лиговский пр., д. 50, кор. 13, офис 19 (2 этаж). Сотрудники нашей компании помогут с оформлением необходимых документов. Также вы можете подключиться online.

Как работает система налогообложения в такси от Яндекса?

Один из крупнейших агрегаторов в сфере таксомоторных перевозок России — Яндекс Такси — крупная, постоянно растущая сеть. Она уже успела завоевать доверие как пассажиров, так и водителей. Популярность среди клиентов объясняется высоким качеством оказываемых услуг, а водителей и партнеров привлекает хорошо налаженная схема работы, которая позволяет увеличить заработок предпринимателя. Сотрудничество с Яндекс Такси позволяет стать владельцем стабильного и прибыльного бизнеса.

Базовые требования к партнерам

Партнером Яндекс Такси можно стать двумя способами.

  1. Водитель может лично подключиться к сервису без посредников, пройдя регистрацию и оформив ИП.
  2. Во втором случае партнером агрегатора становится таксомоторное предприятие.

С физическими лицами агрегатор не работает. Имеющие статус ИП соискатели должны соответствовать следующим условиям:

  • в собственности у гражданина должен находиться автомобиль с левым рулем, подходящий под требования агрегатора;
  • водители в обязательном порядке должны иметь действующую лицензию на осуществление пассажироперевозок;
  • водитель должен быть старше 23 лет;
  • минимальный стаж вождения — 3 года.

Документы можно подать онлайн через сайт или в одном из ближайших Центров подключения водителей. Также для начала сотрудничества у водителя должно быть мобильное устройство, поддерживающее специализированное ПО на базе Android версии не ниже 4.2.

Если вы хотите собственный бизнес, у вас есть возможность открыть таксопарк Яндекс Такси в своем городе. Для этого необходимо оставить заявку на подключение партнера к Яндекс Такси.

Если партнером Яндекс Такси становится таксомоторное предприятие — оно тоже должно соответствовать представленным требованиям, в частности: быть зарегистрированным юридическим лицом и иметь лицензию на осуществление таксомоторных перевозок. Без такого разрешения работать запрещено.

Чтобы подключиться в качестве таксопарка-партнера, нужна заявка на партнерство с Яндекс Такси. Ее можно подать через официальный сайт.

После того как вы нажмете кнопку «Отправить заявку», ваши данные обработает специалист агрегатора и свяжется с вами.

Плюсы сотрудничества

Сотрудничество с компанией Яндекс Такси в качестве официального партнера выгодно и имеет множество преимуществ, однако самыми весомыми являются:

  • резкое увеличение количества поступающих заказов за счет доступа к крупнейшей базе;
  • практически полное отсутствие сезонности — поток пассажиров и выплаты не зависят от времени года;
  • отсутствие существенных затрат на рекламные кампании за счет использования раскрученного бренда;
  • помощь в оформлении лицензий для водителей компании-партнера, устраивающихся в таксопарк Яндекс Такси;
  • поддержка и обучение в вопросах ведения собственного дела;
  • возможность в любое время суток получить консультацию и поддержку от сотрудников горячей линии;

  • помощь в привлечении водителей и подборе персонала без посредников, если у таксопарка возникает такая необходимость;
  • сравнительно небольшой объем инвестиций и быстрая окупаемость;
  • службы Яндекса берут на себя разработку и внедрение мобильных приложений, расчет цен и др.;
  • возможно предоставление услуг лизинга на специальных условиях от партнеров сервиса — со скидками или бонусами по срокам выплат.

В каком городе можно создать свой таксопарк

Открыть собственный таксопарк, работающий с Яндекс Такси можно в любом городе, где агрегатор уже осуществляет свою деятельность. На сегодняшний день компания работает в 126 крупнейших городах России, Белоруссии, Молдавии, Украины, Армении, Грузии, Кыргызстана, Казахстана, Латвии и Узбекистана.

Обязательные условия

Стать партнером Яндекс Такси и подключать водителей несложно — бизнес имеет низкий порог входа. Однако, перед тем как принять решение о присоединении к партнерской программе, необходимо тщательно оценить свои возможности, а также плюсы и минусы сотрудничества.

Юридическая форма

Для сотрудничества с Яндекс Такси необходимо зарегистрироваться в качестве ИП или ООО. С 2019 года доступен еще один формат сотрудничества — самозанятость.

ИП — физическое лицо, которое осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Если в таксопарке не слишком много автомобилей (до 100), логичнее регистрироваться в этом статусе. Нужно будет открыть расчетный счет в любом банке.

ООО учреждается одним или несколькими юридическими или физическими лицами, имеет уставной капитал, разделенный на доли. Владельцы предприятия несут ответственность в пределах стоимости принадлежащих им долей.

Для дальнейшего функционирования в сфере услуг такси необходимо выбрать основной ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) — 49.32 — Деятельность такси.

Какую форму выбрать, ООО или ИП, зависит во многом от выбора системы налогообложения. Варианты для индивидуального предпринимателя:

  • патентная система (актуальна, если все водители зарабатывают менее 500 000 рублей в неделю);
  • УСН (доходы минус расходы) — подойдет в том случае, если объём доходов водителей в неделю превышает 500 000 рублей.

Для ООО наиболее подходящей системой налогообложения является УСН (доходы минус расходы).

Лицензия

Наличие разрешения на осуществление услуг такси — обязательное условие функционирования таксопарка, т. к. согласно Федеральному закону, принятому в 2011 году, перевозка пассажиров без разрешающей лицензии причисляется к нелегальной деятельности.

Наличие лицензии обязательно для всех ИП и ООО, во владении которых находится автопарк, состоящий из легковых автомобилей. Их количество не играет роли. Получать разрешение нужно даже в том случае, если таксопарк состоит всего из 1 автомобиля.

Пакет разрешающих документов выдается отдельно на каждый автомобиль.

Условия получения лицензии для водитель-партнер таксопарка Яндекс Такси:

  • наличие статуса юридического лица или ИП;
  • в собственности таксопарка (или в лизинге), должен быть минимум один автомобиль;
  • у организации должно быть помещение для технического обслуживания, ремонтных работ и др.;
  • допускается заключение договора на эти услуги с третьими лицами (автомастерскими);
  • наличие возможности технической проверки автомобилей;
  • возможность проведения регулярного медицинского освидетельствования водителей автопарка Яндекс Такси.

Машины таксопарка также должны отвечать некоторым условиям:

  • каждые 6 месяцев проходить процедуру технического осмотра;
  • обязательно наличие цветографического опознавательного знака в виде контрастных квадратов;
  • обязательно наличие шашки на крыше автомобиля;
  • должно присутствовать специализированное программное обеспечение — Таксометр.

Выдача лицензий осуществляется специально уполномоченными государственными органами. Самый простой и доступный способ начать процедуру получения разрешения — отправка документов с помощью онлайн-сервиса Госуслуги.

Стоимость получения разрешения также зависит от региона РФ. В регионах сумма колеблется от 500 до 4 тыс. рублей. В столицах стоимость выше.

Сроки выдачи — 30 дней с момента принятия документов. Действительным разрешение будет оставаться в течении 5 лет с момента оформления.

Минимальное количество машин

Для начала сотрудничества с агрегатором таксомоторное предприятие должно обладать необходимым минимумом автомобилей. Минимальный порог устанавливается индивидуально, в зависимости от размера населенного пункта, в котором начинает свою работу таксомоторное предприятие. В некрупных городах для того, чтобы начать сотрудничество, необходимо иметь не менее 5 подходящих под условия Яндекс Такси автомобилей. Для густонаселенных городов, соответственно, этот минимум увеличивается.

Для поддержки предпринимателей, только создающих свой таксопарк, служба Яндекс Такси запустила выгодную программу лизинга.

  • нет необходимости вносить первоначальный взнос;
  • стоимость автомобиля выплачивается постепенно;
  • сумма платежа неизменна;
  • автомобиль находится в собственности предпринимателя с первого дня.

Крупнейший лизинг-партнер Яндекс Такси — Сбербанк.

Объем инвестиций

Минимально возможная сумма инвестиций для начала сотрудничества с Яндекс Такси, установленная для таксопарков-партнеров составляет 3 млн. рублей.

Также предприниматели могут приобрести франшизу Яндекс Такси. Ее условия индивидуальны для каждого партнера и рассчитываются в зависимости от региона, численности населения, а также количества автомобилей в таксопарке организации.

Минимально возможная сумма инвестиций в случае покупки франшизы составит 2 млн. рублей для регионов, от 5 млн. рублей — для Москвы.

Этапы подключения

Все предприниматели, желающие присоединиться к партнерской программе Яндекс Такси, должны заполнить анкету на официальном портале агрегатора. Нужно указать следующую информацию:

  • полное название таксомоторной компании;
  • местоположение;
  • персональные данные предпринимателя;
  • контактный телефон;
  • количество автомобилей, подходящих под требования агрегатора;

Чтобы стать официальным прямым партнером Яндекс Такси, необходимо пройти несколько этапов.

  1. Зарегистрироваться в качестве ИП или юридического лица (в том случае, если это ранее не было сделано).
  2. Нанять специалиста по ведению бухгалтерского учета.
  3. Найти средства, необходимые для инвестирования.
  4. Следующим этапом является оформление агентского договора с агрегатором и прохождение обучающего курса в офисе Яндекса (например, в Москве).
  5. После этого предприниматель должен найти подходящий офис и площадку для размещения автомобилей (исключение — работа на аутсорсинге).
  6. После подписания договора предприниматель должен получить разрешение на осуществление пассажироперевозок и оформить имеющиеся автомобили в соответствии с требованиями Яндекс Такси.
  7. Завершающий этап — набор водителей.

Личный кабинет партнера Яндекс Такси

В личном кабинете, доступ к которому получает каждый партнер после подписания агентского договора, предприниматель может контролировать все вопросы, связанные с управлением бизнесом. В нем пользователь может просмотреть всю информацию о водителях, сотрудничающих с таксопарком, количество работающих на линии в данный момент, их статистику, заработок и др.

Если вы решили создать таксопарк в Яндекс Такси, все управление бизнесом можно осуществлять в режиме онлайн.

Также через личный кабинет происходит подключение новых водителей, добавление транспортных средств, прохождение фотоконтроля и настройка комиссий, взимаемых с суммы заказа.

С помощью личного кабинета предприниматель может эффективно управлять своим таксопарком. Это полноценное рабочее место, в котором сосредоточены все необходимые инструменты для управления предприятием.

Как отбирать и оформлять водителей

Прибыль таксопарка и эффективность его работы напрямую зависит от водителей, которые в нем работают. К подбору персонала требуется подходить внимательно.

Агрегатор рекомендует для подбора кандидатов использовать любые интернет-площадки для поиска работы — такие как HeadHunter, Avito, Работа.ру, страницы в социальных сетях и др. Представителями службы должны стать люди, соответствующие нескольким критериям.

  1. Возраст — не менее 23 лет.
  2. Водительские права категории «В».
  3. Водительский стаж — не менее 3 лет.
  4. Грамотная речь.
  5. Вежливость и доброжелательность.
  6. Российское гражданство.
  7. Постоянная прописка на территории РФ.
  8. Отсутствие судимости.
  9. Хорошее знание города и области.

Как подключить нового таксиста

Чтобы подключить нового водителя к сервису, необходимо:

  1. В личном кабинете перейти в блок «Водители» и нажать кнопку «+».
  2. В поле «Пароль» укажите код, который будет использоваться водителем для пополнения своего счета и вывода средств через платежную систему QIWI.
  3. Выберите транспортное средство в выпадающем списке или нажмите кнопку «Добавить новое».
  4. Укажите персональные данные водителя.
  5. Укажите его контактный телефон.
  6. Укажите условия работы водителя.
  7. Определите лимит — минимальный остаток на счете водителя.
  8. Внесите информацию о водительских правах соискателя.
  9. Укажите провайдера для данного водителя — Яндекс Такси.
  10. Проверьте правильность внесенных данных.
  11. Нажмите кнопку «Сохранить».

Как помочь водителю сменить таксопарк

Если вам нужно зарегистрировать водителя, который уже работает в Яндекс Такси и решил сменить таксопарк, необходимо сделать следующее:

  • водитель должен предоставить в новый таксопарк свои водительские права и СТС;
  • таксопарк добавляет этого водителя в собственном личном кабинете;
  • после этой процедуры водитель в Таксометре сможет выбрать нового партнера и работать с ним.

Водитель может быть подключен к неограниченному количеству таксомоторных предприятий.

Видео. Советы, как правильно водителю перейти в другой таксопарк, работающий с Убер или Яндекс Такси.

Какую комиссию платят таксопарки Яндекс Такси

Комиссия, что агрегатор взимает с таксопарков напрямую зависит от региона, в котором работает предприятие и количества автомобилей у партнера. Обычно ее размер составляет 2–5%.

Как таксопарку установить размер комиссии для водителей

Настроить комиссию, которую водитель платит таксопарку, можно в личном кабинете партнера.

  1. Перейдите в блок «Администрирование» и откройте редактор тарифов.
  2. Перейдите в раздел «Условия работы».
  3. Нажмите кнопку «+».
  4. Введите название условий.
  5. Убедитесь, что стоит галочка «Списывать автоматически после завершения». Это необходимо, чтобы деньги за комиссию агрегатора и партнера списывалась с баланса водителя сразу после завершения заказа.
  6. Не брать процент, если комиссия Яндекс 0% — отметьте пункт по желанию.
  7. Настройте списание комиссии Яндекс.
  8. Укажите процент субсидии за комиссию Яндекс.
  9. Для каждого типа заказа укажите % комиссии или фиксированную плату.
  10. Проверьте правильность внесения данных и нажмите кнопку «Сохранить».

Крупные партнеры-таксопарки Яндекс Такси в России

Среди самых крупных таксопарков, которые сотрудничают с Яндекс Такси можно отметить:

  • Таксопарк «МТК 788».
  • Таксопарк Trade.
  • ТаксиЛэнд.
  • Jeans Taxi.
  • ЭТО Я Такси.
  • LoyalTaxi.

На данный момент Яндекс Такси — самый крупный и надежный оператор пассажирских перевозок. Выгодное партнерство с Яндекс Такси без посредников обеспечит вашему таксопарку резкий скачок развития, приток новых заказов и высокие доходы. Агрегатор поможет организовать подключение к сервису, регистрацию нужных документов, обеспечит доход — это стоит всех ваших усилий для устройства в компанию.

Автор: бухгалтерская компания “Мои Финансы”

Написать эту статью нас побудили постоянные и регулярные вопросы клиентов о том как же организовать бизнес «партнеру агрегаторов такси» (UBER, Яндекс.Такси и т.д.).

– Я ИП, работаю как партнер Убера, у меня 30 водителей, я беру себе комиссию 5%, я готов платить налог только с этих 5%, как мне законно все оформить?

– У меня ООО, работаем с 50 водителями, какую систему налогообложения выбрать?

Ответы на эти вопросы и многие другие Вы можете узнать в специальной статье.

Немного истории, или почему все так сложилось?

Крупным IT-компаниям, которыми являются все такси-агрегаторы (Яндекс.Такси, Uber, Gett) не нужны водители в штате, ведь они же не таксомоторные организации. В то же время им необходимо своевременно и гарантированно получать вознаграждение от водителей за предоставленные заказы. Но как с сотен тысяч водителей бесперебойно собирать достаточно мелкие в каждом случае суммы денег? Для гарантированного получения вознаграждения применено самое надежное средство – не собирать деньги, а замкнуть весь денежный поток на себя (на агрегатора), самому получать деньги от пассажиров, а далее распределять их водителям по принципу «разделяй и властвуй». Именно поэтому деньги идут по схеме: Пассажир – агрегатор – водитель. Агрегатор удерживает свое вознаграждение, а остальное – выплачивает водителю.

Вы можете справедливо заметить, а где же в этой цепочке партнер? Да, мы его пока намеренно не указали, потому что по-хорошему схема такой и должна быть. Но жизнь сложилась так, что появились партнеры. Вот 2 основные предпосылки:

– агрегатору необходимо, чтобы получатель денег (в идеале – водитель) был юр.лицом или индивидуальным предпринимателем. В противном случае, если водитель будет просто физическим лицом, у агрегатора возникнут налоговые обязательства, которые ему совершенно ни к чему.

– водители такси достаточно редко имеют статус ИП, не говоря уже о собственном ООО. Содержание этих правовых форм требует усилий и затрат, а зачем это водителю?

Как совместить эти два несовместимых требования? Правильно! Совмещать несовместимое готовы партнеры Uber! Или другого агрегатора. Именно на партнеров возложены обязанности оказания услуг по перевозке пассажиров, найма водителей и уплаты соответствующих налогов по этому виду деятельности. Согласно договора (например, Uber и партнера) партнер занимается оказанием услуг по перевозке пассажиров, обязан иметь соответствующие разрешения от властей, сам оформляет свои отношения с водителями и т.д.

Таким образом, сложились условия для появления доходного бизнеса партнеров: с одной стороны, им надо быть контрагентом агрегатора и получать от него суммы, освобождая агрегатора от избыточного налогообложения. А с другой стороны – предоставить водителям удобную схему работы с агрегатором, не обременяя водителей затруднительными действиями вроде регистрации ИП и последующей самостоятельной уплаты налогов. За эту услугу партнеры получают с водителей комиссию, в момент написания статьи это в среднем 5%.

Цепочка движения денег стала такой: Пассажир – Агрегатор – Партнер – Водитель

О размере процента комиссии скажем отдельно: ранее, года два-три назад ставка комиссионнго вознаграждения Партнера была выше, и доходила местами до 10-15%. При такой комиссии партнер мог честно оплатить налог УСН 6% и еще минимум 4% оставалось ему самому. Но конкуренция среди партнеров за водителей постепенно сбила размер комиссии 5%. Ставка комиссии Партнера стала ниже, чем ставка налога на доход при УСН «Доходы», где, как известно, ставка 6%. К чему это приводит?

В целом, вердикт такой – с комиссией 5% бизнес партнера убыточен. Но было найдено волшебное средство. Чтобы вместо убытка снова была прибыль – надо срезать «косты». Главным расходом является налог, именно его многие и срезают волевым решением предпринимателя. Налог декларируется в меньшей сумме, чем положено законом, и на этом проблема налога и вывода бизнеса в прибыль «вроде бы» решена. Бизнес партнера снова приносит деньги.

«Вроде бы» говорим именно мы, бухгалтеры. Мы убеждены, что таким образом убыток никуда не девается, а партнер всего лишь берет в долг у государства, не доплачивая в бюджет налог. В результате все 5% комиссии – это не прибыль, это деньги, взятые у государства взаймы. А о долге кредитор (в лице ИФНС) может и вспомнить, и в течение последующих трех лет в любой момент потребовать вернуть этот долг, причем с процентами и штрафами.

Агентские договоры с водителями

Как же выживают партнеры с такой низкой комиссией 5%? Как уже разобрали выше – за счет недоплаты налога. Но может быть можно чем-то прикрыться, обосновать свою правоту? Да, средство снова было найдено! Это агентский договор с водителем. По такому договору партнер выступает только лишь агентом водителя, и удерживает с водителя 5%. Значит, доход партнера только 5%, а остальные деньги они как бы не его доход, а идут транзитом, водителю. Соответственно, и налоговую базу формируют только эти 5%, а не вся полученная от агрегатора сумма. И при комиссии 5% уже получается прибыльный бизнес. Вроде бы прикрылись? Проблема решена?

По нашему мнению – прикрытие это дырявое и ненадежное. Годится разве что для некомпетентного или ленивого налогового инспектора, которому попросту не хочется ничего взыскивать с партнера, хотя «добыча» инспектора лежит на поверхности.

Во-первых, появляется противоречие в документальном оформлении такой схемы работы партнеров. По договору с агрегатором, партнер оказывает услуги по перевозке пассажиров. А согласно договорам с водителями – партнер этих услуг не оказывает, все перекладывается на водителя. При этом водитель не зарегистрирован в качестве ИП и вообще не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью (он же не предпринииматель!). Получается, что услуг по перевозке не оказывает вообще никто? Чудесным образом пассажиры получают услугу по перевозке от неустановленных лиц? Контролерам это однозначно не понравится.

Во-вторых, если уж идти до конца, то почему же агрегатор сам не заключает с водителями (не ИП) такие агентские договоры? Зачем ему лишняя прослойка в виде партнера? Правильный ответ – потому что такие договоры создают налоговые риски для той стороны, которая платит физ.лицу. Выплаты физ.лицам должны облагаться налогом (НДФЛ 13%), надо исполнять обязанности налогового агента: платить налоги, сдавать отчетность и т.д. Зачем это агрегатору? Ну а партнеры, что делать, соглашаются.

А как расчеты с водителями – физ.лицами?

А это как раз та самая роль, от которой постарались отстраниться агрегаторы. Этим должны заниматься партнеры. Если делать по закону, то партнер должен заключать с водителями трудовые договоры, т.е. принять их на работу и выплачивать водителям зарплату. Необходимо удерживать с водителей НДФЛ, а также уплачивать за них страховые взносы в размере 30%.

Выплаты партнера водителям без оформления договорных отношений незаконны, и риск как раз в том, что при проверке такие платежи могут быть признаны выплатой зарплаты водителям с доначислением всех налогов, пеней и штрафов.

Если бы можно было не платить зарплатных налогов и при этом делать платежи напрямую «Агрегатор – Водитель», и это было бы законно – то зачем агрегатору нужны партнеры?

УСН 6% или 15%?

Если уж Вы решили стать партнером в бизнесе такси, то из двух зол обычно лучше выбрать меньшее – конечно 6%. Нам могут возразить: но ведь выплаты водителям можно посчитать расходами, и тогда лучше законно отдать с разницы в 5% налог в размере 15% и спать спокойно.

Если так сделать, то в таком случае выплаты водителям необходимо осуществлять именно как зарплату с уплатой всех зарплатных налогов. А если водителей не нанимать? То какой расход тогда показывать? Получится, что со всей суммы дохода надо отдать 15%. Но тогда уж лучше только 6%. Впрочем, бывают варианты, когда и 15% УСН система годится, но это если у Вас есть что показывать в виде расхода: бензин, аренду автомобиля, ремонт и т.д.

Есть ли другие налоговые системы?

Да, например, патентная система налогообложения. Здесь сумма уплачиваемого налога фиксированная и зависит только от количества используемых автомобилей. Размер дохода никак не влияет на сумму уплачиваемого налога. Соответственно, при достаточно высоком доходе патент может быть выгоднее, чем УСН 6% и наоборот. В каждом регионе свои ставки по патентной системе.

В некоторых регионах услуги такси попадают под систему налогообложения в виде ЕНВД. Здесь сумма налога зависит от количества посадочных мест в автомобилях, используемых для перевозки пассажиров. Размер полученного дохода не влияет на сумму уплаченного налога. ЕНВД может быть выгоднее, чем патент, так как при ЕНВД, в отличии от патентной системы, сумму налога можно уменьшить на сумму страховых взносов, которые уплачивает предприниматель. В каждом регионе налог рассчитывается исходя из установленных в данном регионе базовой доходности и соответствующих коэффициентов.

ООО или ИП?

ИП проще. ИП может выбрать систему УСН 6%, заплатить этот налог и остальными 94% выручки распоряжаться по собственному усмотрению. Можно нигде не документировать дальнейшее использование этих средств, закон этого не обязывает.

В случае использования ООО, после уплаты такого же налога, оставшиеся 94% являются собственностью ООО. ООО может использовать их любым законным образом, но обязано документировать любое последующее движение этих средств, т.е. вести бухгалтерский учет.

Есть ли трудности со стороны взаимодействия с банками?

Если бизнес-схема деятельности партнера предполагает регулярное получение крупных сумм наличными со своего расчетного счета или же регулярное перечисление на счета физических лиц без уплаты каких-либо «зарплатных» налогов, то есть высокий риск того, что банк заинтересуется проводимыми операциями, мотивировав свои действия противоотмывочным законом 115-ФЗ. В таком случае от предпринимателя попросят предоставить подтверждающие документы, на которых основаны проводимые платежи, и это еще полбеды. Нередки случаи блокировки счетов со стороны банка.

Можно ли построить честный бизнес в такси в партнерстве с агрегатором?

Конечно, можно! Только нужно вовремя и в полном объеме декларировать и платить законно установленные налоги. Например, у нас есть клиенты, которые платят налог со всей суммы дохода, которая поступает к ним на счет, не имеют наемных водителей. И у них все законно.

Для партнеров, кто является лишь посредником между агрегатором и водителями есть выбор разных вариантов от законного (и дорогого по налогам) до выгодного (принять решение совсем налоги не платить, о законности умолчим).

Наиболее выгодно и при этом законно работать с агрегатором можно тем партнерам, кто одновременно является и водителем и партнером, при этом не имеет других водителей. Т.е. в схеме, где «партнер = водитель». Партнер действительно и фактически оказывает услуги по перевозке пассажиров, как и предусмотрено договором с Убер. Также отпадает необходимость платить зарплату водителям, т.к. их нет и соответственно нет зарплатных налогов.

Или, с другой стороны, водителям надо регистрировать свои ИП и самим становиться партнерами агрегаторов.

Юридическая правовая оценка

Добрый день, сначала опишу механику бизнеса, после задам вопросы, которые интересуют.

Бизнес – партнерская программа с Яндекс Такси. Яндекс Такси (далее ЯТ) предоставляет доступ в свой Сервис, в котором генерируются заказы от Пользователей (пассажиров). Я как партнер ищу водителей, которые хотели бы работать в ЯТ, завожу их в Сервис и программа (то есть Сервис) дает заказы Водителям от пользователей. ЯТ за каждый заказ берет 10%, я как партнер, привлекший вадителя от каждого заказа беру 5%.

Если Пользователь рассчитывается безналом, то деньги поступаю на р/с моей компании за вычетом 10% ЯТ. У меня ИП. Далее я раскидываю деньги с р/с своего ИП на дебетовые карты водителей за вычетом своих 5%. Система налогооблажения – УСНО. Я предполагаю платить 6% именно от своей чистой прибыли (то есть от 5%). Почему я так решил? Потому что в п. 4 «Оферты на оказание Услуг по предоставлению доступа к Сервису» (см по ссылке https://yandex.ru/legal/taxi_offer/) это четко прописано. Также я составил договор для водителей, в котором будет указано, что я не являюсь налоговмы агентом по части их суммы (см. п. 1.2 Агенсткого договора https://docs.google.com/document/d/1JMe3q8vfCYhqguc3x8vsz- 2TpciKdL2msEk1GgT7iO4/edit?usp=sharing )

1. Каковы риски, что налоговая в итоге заставит заплатить УСНО не от моих 5%, а от всей суммы, поступающей на р/с?

2. Как избежать этих рисков и какие документы предоставить для налоговой, если возникнут вопросы?

3. Какую нужно вести отчетность, документы для предоставления в налоговую? Что вообще требует от партнеров Uber и Яндекс. Такси налоговая?

4. По какому договору нанимать водителей? Что именно должно быть прописано в договоре партнера с водителем Uber и Яндекс. Такси? Нужна ли моя печать для работы Uber и Яндекс. Такси?

5. Могут ли мой договор признать ГПХ и заставить выплатить отчислений в ПФР и другие инстанции?

6. Какая налоговая ответственность у водителей при работе в Uber и Яндекс. Такси? Какая налоговая ответственность у партнера Uber и Яндекс. Такси? Каковы последствия неуплаты налогов?

Гарантированный ответ в течение часа

В консультации принимали участие

По поводу агентского договора с водителем. По такому договору партнер выступает только лишь агентом водителя, и удерживает с водителя 5%. Значит, доход партнера только 5%, а остальные деньги они как бы не его доход, а идут транзитом, водителю. Соответственно, и налоговую базу формируют только эти 5%, а не вся полученная от агрегатора сумма.

На мой взгляд это прикрытие ненадежное. Годится разве что для некомпетентного или ленивого налогового инспектора, которому попросту не хочется ничего взыскивать с партнера.

Во- первых, появляется противоречие в документальном оформлении такой схемы работы партнеров. По договору с агрегатором, партнер оказывает услуги по перевозке пассажиров. А согласно договорам с водителями – партнер этих услуг не оказывает, все перекладывается на водителя. При этом водитель не зарегистрирован в качестве ИП и вообще не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью (он же не предпринииматель!).

Во- вторых, если уж идти до конца, то почему же агрегатор сам не заключает с водителями (не ИП) такие агентские договоры? Зачем ему лишняя прослойка в виде партнера?

Правильный ответ – потому что такие договоры создают налоговые риски для той стороны, которая платит физ. лицу. Выплаты физ. лицам должны облагаться налогом (НДФЛ 13%), надо исполнять обязанности налогового агента: платить налоги, сдавать отчетность и т. д. Зачем это агрегатору? Ну а партнеры, что делать, соглашаются.

Если делать по закону, то партнер должен заключать с водителями трудовые договоры, т. е. принять их на работу и выплачивать водителям зарплату. Необходимо удерживать с водителей НДФЛ, а также уплачивать за них страховые взносы.

Выплаты партнера водителям без оформления договорных отношений незаконны, и риск как раз в том, что при проверке такие платежи могут быть признаны выплатой зарплаты водителям с доначислением всех налогов, пеней и штрафов.

Если бы можно было не платить зарплатных налогов и при этом делать платежи напрямую «Агрегатор – Водитель», и это было бы законно – то зачем агрегатору нужны партнеры?
Так как Вы являетесь партнером в бизнесе такси, то из двух зол обычно лучше выбрать меньшее – конечно 6%. Но Вы правильно заметили, что выплаты водителям можно посчитать расходами, и тогда лучше законно отдать с разницы налог в размере 15% и спать спокойно.

Если так сделать, то в таком случае выплаты водителям необходимо осуществлять именно как зарплату с уплатой всех зарплатных налогов. А если водителей не нанимать? То какой расход тогда показывать? Получится, что со всей суммы дохода надо отдать 15%. Но тогда уж лучше только 6%. Впрочем, бывают варианты, когда и 15% УСН система годится, но это если у Вас есть что показывать в виде расхода: бензин, аренду автомобиля, ремонт и т. д.

Что касается патентной системы налогообложения. Здесь сумма уплачиваемого налога фиксированная и зависит только от количества используемых автомобилей. Размер дохода никак не влияет на сумму уплачиваемого налога. Соответственно, при достаточно высоком доходе патент может быть выгоднее, чем УСН 6% и наоборот.

Ящик для анонимных обращений граждан

администрации города Твери

от 19 марта 2014 г. N 325

Порядок
рассмотрения обращений, поступивших от граждан в ящики для анонимных обращений

I. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет правила выемки, регистрации и рассмотрения обращений, поступивших от граждан в ящики для анонимных обращений (далее – обращений граждан), установленных в здании администрации города Твери и зданиях администраций районов в городе Твери.

2. Целью установки ящиков для анонимных обращений граждан и рассмотрения данных обращений является выяснение ситуации, связанной с потреблением наркотиков на территории города Твери.

3. Организация установки и охраны ящиков для анонимных обращений граждан осуществляется заместителями глав администраций районов в городе Твери, начальниками организационных отделов и начальником отдела материально-технического обеспечения и обслуживания административных зданий администрации города Твери.

4. Выемка, организация учета и рассмотрения обращений граждан осуществляются организационными отделами администраций районов в городе Твери и отделом по работе с обращениями граждан управления организационно-контрольной работы администрации города Твери.

II. Порядок рассмотрения обращений граждан

1. Выемка обращений граждан из ящиков для анонимных обращений производится 1 раз в неделю по пятницам в 10.00.

2. Регистрация обращений производится в день выемки в системе электронного документооборота LanDocs.

3. В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 02.06.2006 N 59-ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан” обращения в течение 7 дней со дня регистрации направляются в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

С другой стороны, а вдруг в письме без подписи сообщается достоверная информация? Поэтому сложилась с годами стандартная практика. В органах власти на такие заявления реагировали вяло: когда примут меры, когда нет. Во всяком случае в правоохранительных органах и спецслужбах анонимки никогда в корзину не выбрасывали. Сообщения о факте преступления обязательно проверяли.

На минувшей неделе президент РФ подписал, а “Российская газета” опубликовала закон, изменяющий порядок рассмотрения анонимных и повторных обращений граждан в органы власти. Не секрет, что смена строя не изменила ситуации с анонимными посланиями. Они лишь немного видоизменились.

Как говорят специалисты, в эпистолярном жанре с подписью “доброжелатель” исчезли сигналы о неверных женах, наличии любовниц и несдержанность в быту и прочих вещах, которые рассматривали комсомольские и партийные ячейки на местах. Но сигналы с мест без подписи – остались.

Новый закон – это поправки, которые внесены в Федеральный закон “О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации”. Что дали поправки? Желающим отправить послание без координат легче от нового закона не будет. Новые поправки позволят признавать анонимными обращения, в которых не указаны адрес отправителя или его фамилия.

По прежним стандартам ситуация была проще – ответ должен был направляться заявителю даже в том случае, если указана лишь фамилия обратившегося, но не было его адреса. Или наоборот – был указан адрес, но не было фамилии.

Истины ради надо сказать, что, хотя такие нормы в прежнем законе и были прописаны, но грамотные клерки понимали – в обоих случаях доставление ответа адресату было невозможно. Причина одна – отсутствие необходимых данных об авторе послания.

Кстати, в новом законе нашлось место не только анонимам, но и тем, кто годами пишет жалобы по одним и тем же адресам в надежде рано или поздно взять чиновников измором. Истины ради надо сказать, что подобное выматывание иногда давало неплохой результат. Уставший от бесконечных жалоб чиновник понимал, что дешевле отреагировать, чем годами отписываться. То есть иногда постоянные письма по одному адресу давали результат. Чаще – нет.

Теперь в законе прописано право принятия решения чиновниками о том, стоит ли в очередной раз вступать с человеком в переписку или нет. Если решит, что – нет, то столоначальник прекращает переписку с гражданином, о чем ему обязательно сообщает.

Такая жесткая мера возможна лишь в том случае, если в обращении человека содержится вопрос, на который письменные ответы уже давались, причем не один и не два раза. И если заявителю по этому поводу отвечали неоднократно и при этом в обращении не приводятся никакие новые доводы или вновь появившиеся обстоятельства.

Это правило действует при неком условии – если и последнее обращение, и ранее направляемые от человека жалобы передавались в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу.

Анонимность была прописана в законе лишь для судов. Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает необходимость принятия мер безопасности для потерпевшего, свидетеля, других участников уголовного судопроизводства. То же правило распространяется на их родственников или близких . Если есть основания полагать, что им угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением имущества, то все данные о человеке засекретят.

Решение суда о раскрытии подлинных данных принимается в совещательной комнате и оформляется в виде постановления (определения), в котором должна быть мотивирована необходимость принятия данного решения.

Надо сказать, что в судебной практике такие меры применяются все чаще.

Положение о «Ящике для обращений граждан» в государственном казенном учреждении Нижегородской области
«Управление социальной защиты населения Павловского района»

1. Общие положения

1.1. Положение о «Ящике для обращений граждан» разработано для оперативного получения информации о фактах коррупционной направленности в деятельности УСЗН Павловского района.

2. Цели и задачи «Ящика для обращений граждан»

2.1. «Ящик для обращений граждан» действует в целях:

  • содействия принятию и укреплению мер, направленных на более эффективное и действенное предупреждение коррупционных проявлений и борьбу с коррупцией;
  • формирование нетерпимости по отношению к коррупционным проявлениям;
  • создание условий для выявления фактов коррупционных проявлений.

2.2. Основными задачами работы «Ящика для обращения граждан» являются:

  • формирование эффективного механизма взаимодействия граждан и УСЗН Павловского района;
  • повышение качества и доступности государственных услуг, оказываемых населению Павловского района;
  • обеспечение оперативного приема, учета и рассмотрения информации граждан, поступивших в «Ящик для обращения граждан»;
  • анализ информации граждан, поступивших в «Ящик для обращения граждан», ее учет при разработке и реализации антикоррупционных мероприятий.

3. Порядок организации работы «Ящика для обращений граждан»

3.1. Информация о функционировании « Ящика для обращений граждан» доводится до сведения населения Павловского района через размещение на официальной сайте УСЗН Павловского района, на информационных стендах.

3.2. Для сбора и обработки информации в помещении УСЗН Павловского района (1 этаж) устанавливается «Ящик для обращения граждан».

3.3. Выемка письменных обращений осуществляется 1 раз в неделю (пятница)..

3.4. Учет, регистрацию, предварительную обработку и контроль за поступающей в «Ящик для обращения граждан» информацией осуществляет уполномоченное лицо, назначенное приказом директора УСЗН Павловского района.

3.5. Учет и регистрация письменных сообщений, поступающих в «Ящик для обращения граждан», отражаются в журнале приема информации из «Ящика для обращений граждан», где указываются:

  • порядковый номер, дата регистрации;
  • фамилия, инициалы работника, принявшего информацию;

Является ли трудовой договор сделкой

Читайте также:

  1. III. Особенности заключения и исполнения договора
  2. V. Договоры (пп. 1 п. 1 ст. 8 ГК).
  3. VI. Действие договора во времени
  4. VII. Внедоговорные (правоохранительные) обязательства
  5. Агентский договор
  6. Агентский договор
  7. АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР
  8. Агентский договор
  9. Агентский договор.
  10. Агентский договор.
  11. Агентский договор.
  12. Административно-правовые договоры как правовая форма управления

Понятие трудового договора.

Трудовой договор

Понятие трудовой договор многозначно. Многозначность и емкость понятие предполагает рассмотрение явления с различных позиций.

Первое значение. Трудовой договор как основание возникновения правоотношения (как сделка). В этом смысле трудовой договор в законе не определяется, но определенная совокупность норм характеризует трудовой договор как сделку (глава 10 и 11).

Второе значение. В литературе также трудовой договор понимается как правоотношение и означает наличие у сторон взаимных прав и обязанностей и в сущности означает наличие обязательства, которое существует длительное время, не имеет четких границ во времени.

Третье значение.Трудовой договор можно понимать как правовую форму привлечения к труду, и в этом смысле трудовой договор есть институт трудового права, поскольку существуют и другие формы привлечения к труду (военная служба, гражданский договор и т.д.). В нем достаточно большой объем норм, и его можно именовать генеральным институтом трудового права, который объединяет несколько институтов, таких как институт заключения договора, институт изменения (новации) договора и институт прекращения трудового обязательства.

Четвертое значение.Понимание трудового договора как формы, документа, бумаги, которую подписывают. Но это обыденное понимание. Трудовой договор может заключаться в конклюдентным способом. Вовсе необязательно в письменной форме. Так что рулят первые три значения.

Поскольку понятие трудовой договор многозначно нельзя дать общего определения, поэтому в каждом конкретном случае мы должны уточнять, что имеется в виду. Легальное определение содержится в статье 56, и если представить, что определена сделка, то потом можно увидеть определение правоотношения. Оно мало отличается от трудового правоотношения определенного в статье 15. Каждый раз понимая трудовой договор в определенном смысле есть определение.

Проблема трудовых сделок поднималась крайне редко, только последние 20 лет стали разбирать. Дореволюционные авторы (Таль, Новгородцев) указывали на особый характер трудового договора и подчеркивали что в дальнейшем регулирование таких сделок будет регулироваться особым образом, поскольку эти сделки имеют большую специфику чем гражданско-правовые сделки. Германия, Нидерланды – в этих странах существует традиция, что есть общее положение о сделке и есть специальная часть, посвященная трудовым сделкам. Общее определение применяется к трудовым сделкам.

В нашем государстве трудовые сделки лежат вне ГК.

Из этой теории следует рассматривать ТД как правомерные действия нанимающегося лица и предлагающего работу направленные на возникновение взаимных прав и обязанностей

Сделка в таком смысле и представляет собой трудовой договор. Как у каждой сделки трудовой договор имеет свою структуру. Имеет объективную и субъективную сторону.

Надлежащая структура сделки является условием чтобы считать её действительной, состоявшейся. При этом для каждой из сторон существуют отдельные условия заключенности. Условия относящиеся к субъективной стороне: требование к субъекту, требование к воле; и объективная сторона: требование к соответствию воли и волеизъявлению и требование к форме. Прежде чем говорить о структуре несколько слов о том, что сделке всегда предшествуют некоторые отношения необходимые чтобы она состоялась. Прежде всего это надлежащим образом проведенные переговоры, которые связаны с исполнением каждой из сторон установленных в законе обязанностей. Кроме этого, помимо переговоров, отношений по трудоустройству возникают иные отношения, которые являются вариантом преддоговорных переговоров. Например, избрание по конкурсу, выборы, направление, в ряде случаев судебное решение об обязывании заключить договор. Но в нормальных условиях это всегда переговоры.

Сами переговоры о заключении сделки может инициировать любая сторона, потому что, оферентом может быть и лицо предлагающее работу и нанимающееся лицо. Обычно это делает лицо предлагающее работу (обычно при содействии посредника, рекламы, объявлений). В итоге переговоры означают что оферта всегда имеет одни и те же характеристики. Она должна содержать полные сведения о предмете сделки, о её наиболее существенных условиях, оферта должна быть понятна контрагента и она должна быть принята. Соответственно акцепт так же должен удовлетворять требованиям: он должен быть безоговорочным, полным, без отзыва. При сочетании оферты и акцепта можно говорить о том, что переговоры состоялись и стороны могут перейти к заключению договора, сделки. Содержание оферты и акцепта напрямую зависят от структуры сделки. Оферентом не может быть тот кто не может изъявлять свою волю.

Субъекты сделки. Надлежащим субъектом является тот, кто имеет правосубъектность (правоспособность, дееспособность, а касаемо нанимающегося лица – трудоспособность). С точки зрения нанимающегося лица, до объединения оферты и акцепта нужно будет установить, а соответствует ли работник нанимаемой работе (проверка его трудоспособности). Надлежащим субъектом будет тот, кто прошел предварительный медосмотр и у которого не выявлены противопоказания. Помимо предварительного осмотра, нужно учитывать, что в отдельных случаях, лицо, которое не является дееспособным и не должно считаться субъектом, может выступать в качестве субъекта трудовой сделки (например дети до 14 лет, признанные судом недееспособными). В этом случае субъект будет считаться надлежащим при условии что у него будет законный представитель. По общему правилу лицо должно обладать правосубъектностью.

Что касается работодателя, то лицо предлагающее работу тоже должно обладать правосубъектностью. Так же есть исключения, но они касаются последствий наделения несоответствующего субъекта. Субъект который не имеет право нанимать работников он ненадлежащий субъект по существу, но по ТК он надлежащий.

Помимо этого существует еще один элемент субъективной стороны – воля сторон. По общему правилу, если лицо является правосубъектым для данной сделки, то воля у него формируется надлежащим образом. Однако трудовое законодательство не принимает во внимание, что сделка может быть совершена с пороком воли (когда порочны мотив и цель одного из субъектов).

Если говорить о лицах, которые участвуют в сделках через представителей, то тогда мотив и цель должны определяться представителем нанимающегося. Предполагается что он осуществляет сделку в интересах представляемого, но законодатель опять упускает из виду, что возможно злоупотребления полномочий представителя. В суде применяется аналогия права.

Объективная сторона – то, что характеризует выражение воли. Это характеризуется волеизъявлением лица. Предпочтение должно отдаваться воле. Волеизъявление – это условия о которых стороны договорились. Условия должны быть оговорены когда принимается оферта. Как и в любой сделки в трудовой существуют такие условия, без которых она не может считаться состоявшийся, но есть и такие, которые лишь уточняют определенные моменты отношений, являются вспомогательными. Существуют условия которые должна принять каждая из сторон.

В действующем законодательстве содержание договора предусмотрено статьей 57. Содержание в смысле сделки выглядит иначе чем в статье 57. Во-первых, содержание сделки составляют условия, то по поводу чего стороны договариваются. И из этих условий в дальнейшем возникают права и обязанности. Законодатель называет так же сведения, но они не являются содержанием сделки, поскольку сведения это информация о каждой из сторон. Из этой информации никаких прав и обязанностей не возникает. Но наш законодатель в части третьей статьи 57, отсутствие в договоре сведений, то он считается заключенным, а если отсутствую условия он тоже является заключенным. Сведения – хрен с ними, а условия необходимы.

Классификация условий.

По способу формулирования: непосредственные условия (вырабатываются сторонами во время переговоров) и производные условия (заимствованы из действующего нормативного массива). Именно непосредственные условия имеют значение.

С точки зрения влияния на заключенность договора: обязательные (аналог существенных в ГП, это те, без которых нельзя признать сделку состоявшейся) и факультативные (включают дополнительные требования к сторонам, для улучшения исполнения обязательных условий).

Обязательные условия не монолитны, не все одинаковы. Существуют условия, которые являются обязательные для всех трудовых договоров, без которых ни один договор не будет заключен: условия о предмете (о работе), условия о месте, ситуационные обязательные условия (необходимые для данного вида работы).

К основным обязательствам относится предмет трудового договора, место ее осуществления, заработная плата.

Предмет трудового договора

Трудовая функция – конкретный вид поручаемой лицу работы, которая различается в зависимости от ее сложности, структуры на 2 вида:

1. Простая трудовая функция

Это такая функция, которая не требует от лица особых знаний, наличия профессиональных навыков, работа, которую преимущественно могут выполнять любые трудоспособные лица (дворник, техничка, подсобник и т.д.).

2. Сложная трудовая функция

Эта функция представляет собой с субъективной стороны совокупность определенных характеристик, а именно: выполнение работы по определенной профессии (наличие специальных навыков, знаний), специальность (наличие особых знаний в рамках рода деятельности «врач-хирург»), квалификация (уровень овладения профессией, специальностью).

В отдельных случаях в состав сложной функции входит должность. С одной стороны это место работника в структуре работодателя. С другой стороны должность предполагает определенный объем обязанностей, вытекающий из характеристики объективной стороны трудовой функции. Обычно должность в этом смысле конкретизируется в таком элементе трудового договора, как должностная инструкция, в которой регламентируются права и обязанности по этой должности. Должность работника должна определяться работодателем с учетом штатного расписания, которое является локальным нормативным актом, определяющим качественную характеристику должностей, которые используются у данного работодателя. Работодатель не имеет права устанавливать должность, если у него нет штатного расписания и сложная трудовая функция у данного работодателя невозможна. Без должности осуществляется, как правило, простая функция.

В отдельных случаях, когда речь идет о сложной трудовой функции имеет значение точная формулировка наименования соответствующей трудовой функции. Если с этим связано предоставление специальных гарантий, а также с последующим льготным пенсионным обеспечением. В связи с этим существуют специальные списки и перечни профессий, работ, должностей, с которыми работодатель должен соотносить каждого конкретного работника, как правило, со сложной трудовой функции (вредные (особые) условия труда; это работы, осуществляемые открытым способом (экспедиции, полевые условия), работники авиации; работники, занятые с химическим оружием и другие). Помимо этого необходимо учитывать то, что применяются принятые в советское время тарифные квалификационные справочники профессий, работ, должностей по всем отраслям экономики. Они разделены на 72 части и пополняются каждые 5 лет. В современный период появляются профессии, не закрепленные ранее в списках и не внесенные до сих пор (неизвестны законодательству). В таких случаях, когда работник выполняет такие функции и они не содержатся в действующем законодательстве, то в таком случае работодатель обязан создать для такой должности собственную подробную должностную инструкцию.

Объективная сторона трудовой функции включает в себя такие требования и характеристики, которые непосредственно вытекают из технологического процесса, который должен осуществлять работник (профессия, квалификация, специальность). Само по себе наименование должности не является частью трудовой функции, кроме случаев, когда это непосредственно вытекает из законодательства.

Субъективная сторона трудовой функции связана с возможностью со стороны работодателя установить особые требования к личным, внешним и физическим данным работника, т.е. к тем компетенциям, которые у него имеются. Субъективная сторона обязана быть связана с объективной стороной. Важно не допустить ситуации, когда субъективная сторона является дискриминационной (по цвету глаз выбирать работников, если это не имеет значения для выполнения обязательств).

С точки зрения Пленума ВС РФ требования субъективной стороны являются обоснованными при подборе кадров, при условии, что не было дискриминации при подборе, субъективная сторона должна быть всегда(!) увязана с объективной стороной.

Это место, где должна осуществляться трудовая деятельность.

Местом работы по общему правилу является местонахождения работодателя. Если это юридическое лицо – по месту нахождения юридического лица, если место работы неизвестно – по место нахождения органов.

Поскольку юридическое лицо осуществляет оказание услуг, то место работы – территория, которая занимается работодателем. В отдельных случаях в качестве места работы может рассматриваться конкретная часть здания, офис, который замещается работодателем и где выполняет свою деятельность работодатель. Также это может быть место жительства работодателя.

В отдельных случаях место работы данного работника может отличаться от места нахождения работодателя. Такое возможно, если у работодателя есть обособленное территориальное структурное подразделение, но находящееся в другой местности. Другая местность – территория, которая расположена за пределами административно-территориального образования, где осуществляет свою деятельность работодатель (филиал, представительство). При этом если это будет филиал, то в договоре обязательно должно быть указано фактическое место филиала и место самого работодателя.

Место работы нужно отличать от рабочего места(!). Рабочее место не является обязательным условием, так как это конкретное место в пределах работодателя, куда он должен прибыть для осуществления работы, либо место, где он осуществляет работу (командировка – рабочее место, где он должен явиться). Рабочее место может изменяться в пределах места работы неограниченное число раз, и не требуется согласие на смену его. А для смены места работы требуется согласие работников.

В законе названо это, как «условия оплаты труда». Заработная плата может определяться непосредственно в трудовом договоре в виде конкретных сумм, либо путем отсылки к локальному нормативному акту, который определяет условия заработной платы. НО просто отсылки недостаточно, основная часть заработной платы (оклад и все выплаты, которые от него исчисляются и не связаны с выполнением особых задач сверх требований, должны быть непосредственно перечислены в договоре, так как за выполнение трудовой функции должна осуществляться гарантированная плата). Если оговоренные условия в трудовом договоре отличаются от тех, что предусмотрены локальным актом, то буду применяться те, которые улучшают положение работника. Установление заработной платы зависит от того, какова работа по характеру (основная или работа по совместительству). Если речь идет об основной работе – не менее МРОТ, увеличенного на районный коэффициент. Если работа осуществляется по совместительству, то нужно устанавливать, какое количество рабочего времени отработал работник и какое от него требовалось.

Ситуационные обязательные условия – условия, необходимые для конкретных видов работ или условий их выполнения. В трудовом кодексе перечисляются в ст. 57 эти условия (не все).

Ситуационные обязательные условия о режиме рабочего времени и времени отдыха

Если данное условие отсутствует, то на работника распространяются общие правила, предусмотренные правилами внутреннего трудового распорядка (локального акта). Для работника отсутствие этого условия не сказывается. Если условия отличаются от общепринятых, то это обязательно должно быть закреплено в трудовом договоре (сторож нужен только ночью). Условия о режиме рабочего времени и времени отдыха указываются тогда, когда этого требует особенности времени и интенсивности выполнения работ.

Сроки договоров и дата начала работы

Условия о срочности являются не основными, а вообще срок договора – это исключение, так как по общему правилу договор заключается на неопределенный срок. Ст. 58 и 59 ТК РФ – указание об установлении условий.

Существуют 2 группы случаев установления законных условий о сроке:

1. Иначе чем на срок заключить договор нельзя. Само обязательство подразумевает конечность, результат. К таким случаям относится замещение временно-отсутствующего работника, сезонная работа и т.д.

2. Внесение по соглашению сторон, но это не свободное установление, а только в тех случаях, которые перечислены в ч.2 ст. 59 ТК РФ.

Законодатель установил, если есть основание заключения условий срока, недостаточно просто указать срок, нужно сделать ссылку на соответствующее основание, установленное ст. 59 в договоре, т.е. указать обстоятельства. Если этого не сделано, то такой договор считается заключенным на неопределенный срок. Срок договора максимально может составлять 5 лет.

Эта санкция касается случаев, когда договор по объективным причинам не может быть заключен на неопределенный срок (замена работника на время), поэтому санкция имеет смысл только для случаев, когда договор заключен по необъективным обстоятельствам.

Указание на характер работы

Не все работники связаны со стационарным выполнением работы. Некоторые работники осуществляют работу вахтовым методом, в пути, в полевых условиях, в авиатранспорте и т.д. Им нужно определять, где и когда лица должны находиться.

В ТК РФ также есть другие ситуационные условия в зависимости от особенностей трудовой деятельности (спортсмены, педагоги, дипломатические работники, работа за границей и т.д.).

Дата добавления: 2015-05-10 ; Просмотров: 1269 ; Нарушение авторских прав? ;

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Игорь Котыло и Максим Золотых анализируют, могут ли быть применены правила, предусмотренные законом для сделок с заинтересованностью, к трудовому договору, заключаемому с руководителем акционерного общества.

С генеральным директором акционерного общества необходимо заключить трудовой договор, условия которого, в соответствии с уставом общества, должны быть утверждены советом директоров общества. Являются ли заключаемые с единоличным исполнительным органом акционерного общества трудовой договор и дополнительные соглашения к нему сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые должны быть одобрены в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"?

В силу ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских (а не трудовых) прав и обязанностей.

Трудовые права и обязанности возникают из соглашений, заключаемых сторонами в соответствии с трудовым законодательством (статьи 15 и 56 ТК РФ). Поэтому трудовой договор не может рассматриваться как сделка, к процедуре заключения которой при определенных условиях должны применяться положения гражданского законодательства об одобрении сделок с заинтересованностью.

Гражданское законодательство регулирует договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников. Регулирование же трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений осуществляется трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Поэтому регулирование трудовых отношений с помощью прямого или по аналогии закона применения норм гражданского законодательства противоречит статье 5 ТК РФ, не предусмотрено ст. 2 ГК РФ и основано на неправильном толковании и применении норм этих двух самостоятельных отраслей законодательства (определение Верховного Суда РФ от 14.11.2008 N 5-В08-84).

В то же время следует иметь в виду, что правовой статус руководителя организации отличается от статуса иных работников. В соответствии с п. 3 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон N 208-ФЗ) на отношения между обществом и единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором) и (или) членами коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям этого закона. При этом положения главы XI Закона N 208-ФЗ не исключают возможности квалификации в качестве сделки с заинтересованностью заключенного с единоличным исполнительным органом договора (трудового договора) в целом или отдельных его положений (постановление ФАС Московского округа от 31.07.2013 N Ф05-11033/12 по делу N А40-34028/2012). В арбитражной практике распространен подход, согласно которому как заключенные с руководителями хозяйственных обществ трудовые договоры, так и дополнительные соглашения к ним могут рассматриваться как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (определение ВАС РФ от 01.06.2009 N 6329/09, постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 18.07.2013 N Ф04-2845/13 по делу N А45-28921/2012, ФАС Уральского округа от 31.05.2013 N Ф09-2781/13 по делу N А60-41364/2012, ФАС Центрального округа от 28.12.2009 N Ф10-5598/09, ФАС Уральского округа от 14.04.2010 N Ф09-2479/10-С4, Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.12.2013 N 11АП-10724/13, Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.10.2012 N 09АП-29377/12).

С текстами документов, упомянутых в ответе экспертов, можно ознакомиться в справочной правовой системе ГАРАНТ.

Хафизова Регина, юрисконсульт, эксперт журнала "Акционерный вестник".

Повод для разговора:

арбитражные суды, рассматривая споры по искам акционеров к обществу и его генеральному директору о признании недействительным трудового договора, считают такие договоры не трудовыми. Вот почему при принятии решения они опираются на нормы Закона об АО, расценивая трудовой договор как сделку с заинтересованностью.

Проблемная норма:

ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ.

Является ли трудовой договор сделкой? Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 Гражданского кодекса РФ). Трудовой договор не порождает для его сторон гражданские права и обязанности. Он предусматривает условия осуществления работником его трудовой функции, а также обязательства сторон (работника и работодателя), необходимые для осуществления отлаженного рабочего процесса (ст. 56 Трудового кодекса). А потому трудовой договор не является гражданско-правовой сделкой, к нему не могут быть применены нормы гражданского законодательства о сделках. В то же время генеральный директор общества не является рядовым сотрудником. Его положение в обществе, порядок избрания и досрочного прекращения полномочий, его права и обязанности устанавливаются Федеральным законом "Об акционерных обществах". А законодательство о труде распространяется на трудовые отношения генерального директора с обществом в части, не противоречащей Федеральному закону (п. 3 ст. 69 ФЗ об АО).

Именно поэтому арбитражные суды, рассматривая споры по искам акционеров к обществу и его генеральному директору о признании недействительным трудового договора или его части, признают такой договор не трудовым, а именно сделкой и распространяют на него требования Закона об АО об одобрении трудового договора как сделки с заинтересованностью. Правда, есть единичные судебные решения, которые не признают трудовой договор, содержащий подобное условие, сделкой. Арбитры свое мнение аргументируют тем, что выходное пособие, выплачиваемое генеральному директору, является компенсацией при его увольнении. Условие о выплате таких компенсаций прямо предусмотрено Трудовым кодексом РФ и не может быть квалифицировано как сделка, поскольку не является действием, направленным на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Заинтересованные стороны сделки. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, согласно статье 81 ФЗ об АО является сделкой с заинтересованностью, если такое лицо, в частности, является стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

Является ли генеральный директор общества стороной трудового договора на момент его подписания? Или он подписывает такой договор как физическое лицо? С какого момента генеральный директор считается вступившим в должность?

Для государственных органов и третьих лиц (например, контрагентов) – это дата внесения изменений в ЕГРЮЛ. Однако исполнять свои должностные обязанности генеральный директор начинает с момента, указанного в протоколе общего собрания акционеров (или совета директоров), в повестке дня которого был вопрос о назначении на должность единоличного исполнительного органа. В приказе о вступлении в должность должна быть указана та же дата, что и в протоколе собрания.

Исходя из этого, трудовой договор подписывается уже вступившим в должность генеральным директором. Иными словами, он и является стороной договора. И поэтому здесь к трудовому договору следует применять положения Закона об АО о сделках с заинтересованностью. Такого же мнения придерживается и ФАС Уральского округа в своем Постановлении от 23.03.2010 N Ф09-1909/10-С4.

См., например, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.07.2009 по делу N А56-31445/2007;

Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 17.04.2008 по делу N А11-2685/2007-К1-10/129 и от 18.04.2008 по делу N А11-2686(3283)/2007-К1-10/130;

п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.06.2007 N 40 "О некоторых вопросах практики применения положений законодательства о сделках с заинтересованностью";

п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.06.2007 N 40 "О некоторых вопросах практики применения положений законодательства о сделках с заинтересованностью".

В каких случаях трудовой договор подлежит одобрению как сделка с заинтересованностью? Условие о выплате генеральному директору крупной компенсации при увольнении является обязательным в большинстве случаев обращения акционеров в суд с заявлением о признании трудового договора недействительным полностью или в части. И чаще всего арбитражный суд признает такое условие трудового договора недействительным как не соответствующее требованиям законодательства РФ, а именно нормам главы XI Закона об АО об одобрении сделки с заинтересованностью. Судебные решения основываются на том, что трудовое законодательство, предусматривающее гарантии и компенсации при увольнении генерального директора, должно применяться с учетом норм корпоративного законодательства, которое в случае коллизионности норм (трудовых и корпоративных) имеет приоритетное значение.

Действительно, с одной стороны, законодательство предусматривает дополнительное основание для увольнения генерального директора по сравнению с остальным персоналом – это досрочное прекращение его полномочий по решению уполномоченного органа или собственника имущества общества. И в этом случае выплата компенсации предоставляет некую правовую защиту генеральному директору. Причем ее размер устанавливается сторонами договора и не может быть ниже трехкратного среднего месячного заработка (ст. 279 Трудового кодекса РФ). С другой стороны, при выплате такой компенсации могут возникнуть неблагоприятные последствия у самого акционерного общества или у акционеров. И при оспаривании такого условия трудового договора акционер должен доказать, каким образом нарушены его права и законные интересы. А суд должен исследовать, "какие цели преследовали стороны при совершении сделки, отвечающей признакам сделки с заинтересованностью, было ли у них намерение таким образом ущемить интересы акционеров, повлекла ли эта сделка убытки для акционерного общества, не являлось ли ее совершение способом предотвращения еще больших убытков для акционерного общества".

Таким образом, если заключаемый с единоличным исполнительным органом общества трудовой договор отвечает критериям сделки с заинтересованностью, он должен быть заключен только после его одобрения по правилам статьи 83 ФЗ об АО. Несоблюдение этого порядка может послужить основанием для признания недействительными условий трудового договора, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для акционеров общества.

В то же время общество может предусмотреть в своем уставе максимальный размер компенсации генеральному директору при его увольнении по решению уполномоченного органа или собственника имущества общества. И установить, что включение условия о размере такой компенсации в трудовой договор не будет требовать его одобрения как сделки с заинтересованностью. При этом можно дифференцировать размер компенсации с учетом времени, остающегося до истечения срока действия трудового договора, тех сумм (оплаты труда), которые увольняемый мог бы получить, продолжая работать в должности руководителя организации, дополнительных расходов, которые он, возможно, вынужден будет понести в результате досрочного прекращения договора, и т.п. (Постановление Конституционного Суда РФ от 15 марта 2005 г. N 3-П).

Если же при заключении трудового договора с генеральным директором речь будет идти о большем размере компенсации, устав может предусмотреть, что такой договор будет признаваться сделкой с заинтересованностью, и требовать соответствующего одобрения.

Является ли тесть родственником зятю

Задайте вопрос юристу бесплатно!

Кратко опишите в форме вашу проблему, юрист БЕСПЛАТНО подготовит ответ и перезвонит в течение 5 минут! Решим любой вопрос!

Все данные будут переданы по защищенному каналу

Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист

В России принято считать близкими родственниками лица, которые проживают вместе с ними, т. е. одной семьей. В законе также нет однозначного ответа. Нормативные акты дают разные трактовки. Поэтому различные понятия применяются в зависимости от конкретной ситуации. Определение родства становится актуальным при регистрации брака, оформления наследства. Рассмотрим, кто по законодательству является близкими родственниками.

Кто по закону считается близкими родственниками

Различные нормативные акты устанавливают понятие близких родственников для определенной отрасли права. Поэтому состав близкой родни напрямую зависит от правоприменительной ситуации.

Правовые акты:

  1. ГК РФ. Если рассматривать вопрос в разрезе наследственного права, то здесь вопрос родства актуален при наследовании по закону. В зависимости от степени родства, родственники делятся на очереди. Наследники 1 линии– родители/дети наследодателя и второй супруг.
  2. КоАП. Административное законодательство включает в перечень близких родителей/усыновителей, родных/усыновленных детей, братьев/сестер. Равно как и бабушек/дедушек, внуков (ст.25.6 КоАП РФ).
  3. СК РФ. Семейное законодательство сюда относит бабушек/дедушек, родителей/детей, братьев/сестер имеющих общих родителей (ст.14 СК РФ). Здесь, как и в КоАП указаны разные наследственные очереди.
  4. НК РФ. Размер госпошлины при оформлении наследства устанавливается по степени родства (ст.333.24 НК РФ). Наследники 1 и 2 линии уплачивают 0,3% от цены наследства. Тогда как иные наследники должны оплачивать налог по ставке 0,6%. Как видно родители/дети, супруг, братья/сестры имеют материальное преимущество.
  5. УПК РФ. Трактовка Уголовно-процессуального закона идентична той, что прописана в КоАП.

К понятию близкие родственники не относятся

Определение родственных связей

№ п/п Отношение к покойному Наличие/отсутствие родственной связи
1 Лица, которые являются родными вследствие кровной связи, однако не входят в число близких родственников В эту группу входят двоюродные братья/сестры. То есть потомки братьев/сестер конкретного гражданина. Также таковыми являются прабабушки/прадедушки, правнуки/правнучки. Равно как и дяди/тети, племянники/племянницы.
2 Лица, которые являются родственниками супруга Вследствие отсутствия кровной связи, такие граждане не включаются в состав родных. Тесть/теща, свекор/свекровь, зять/невестка не являются родственниками. Но они являются таковыми к одному из супругов. Например, тесть – отец супруги в отношении ее мужа.
3 Лица, которые выполняют функции родственников, однако юридически такими не являются Опекуны/опекаемые фактически повторяют отношения родителей и детей. Гражданские супруги состоят в фактических брачных отношениях, но юридически являются сожителями. Между перечисленными гражданами отсутствуют родственные связи. Однако она может появиться в результате официального оформления отношений. Опекун может усыновить подопечного и приравнять его к кровному ребенку. Гражданские супруги могут зарегистрировать брак.

Какие родственники считаются близкими

Близкие родственники – это предки и потомки по вертикальной/горизонтальной линии. Предками считаются люди, предшествующие по кровному родству, т. е. родители в отношении своих детей. Потомками признаются дети кровных родителей.

Однако в законодательстве есть исключения. Отсутствие кровного родства между усыновителями/усыновленными, все же делает их родственниками. Это касается и законных супругов. Они признаются таковыми после регистрации брака. Тогда как кровное родство между указанными лицами отсутствует.

Если мужчина и женщина живут в гражданском браке, то они не признаются родственниками. Право наследования у таких лиц не возникает. Исключением может быть наличие завещания. Наследодатель вправе распоряжаться личным имуществом по своему усмотрению.

Двоюродные братья и сестры это близкие родственники

Двоюродные братья/сестры не являются близким родственникам. Но таковыми будут их родители друг к другу.

Они наделяются правом наследования по праву представления в случае гибели дяди или тети покойного до смерти собственника или совместно с ним.

Гражданский кодекс относит двоюродных братьев и сестер к наследникам третьей очереди по праву представления. Потому они оплачивают госпошлину при вступлении в наследство в размере 0,6% от стоимости полученной собственности.

Являются ли родственниками муж и жена, супруги

Муж и жена не могут являться родственниками. Более того, закон запрещает вступление в брак лицам, которые являются близкими родственниками (ст. 14 СК РФ).

В результате регистрации отношений между ними возникает другая связь – брачный союз. Однако связь действует исключительно в период брака. После расторжения отношений, взаимные права и обязанности супругов прекращаются.

Муж/жена наследует имущество друг после друга на правах наследников 1 линии. Однако право не распространяется на бывших и гражданских супругов.

Является ли бабушка близким родственником

Бабушка является близким родственником:

Бабушка законного супруга не имеет родственной связи с его женой. С позиции Гражданского кодекса бабушки являются наследниками 2 линии.

Является ли родная сестра близким родственником

СК РФ и КоАП РФ относит сестер к категории родственников. Одновременно такие лица наследуют имущество усопшего человека как наследники 2 линии.

Закон относит к сестрам:

  • полнородных сестер (общие мать и отец с наследодателем);
  • не полнородных сестер (единокровные или единоутробные);
  • девочек, усыновленных кровными родителями наследодателя (если усыновление не было отменено до достижения гражданами совершеннолетние;
  • девочек, усыновленных усыновителями наследодателя (если усыновление одного из детей не было отменено до достижения гражданами 18 лет).

Не относятся к сестрам:

  • девочки, принятые под опеку или в приемную семью родителями или усыновителями наследодателя;
  • падчерицы кровных родителей/усыновителей наследодателя.

Является ли свекровь близким родственником по закону

Любой гражданин может быть родственником одного супруга и посторонним ко второму. Например, мать и сын являются родственниками. Они наследуют имущество друг после друга.

Если сын женился, то его мама становится свекровью в отношении законной супруги. Свекровь и невестка между собою родственниками не являются. Право наследования у них также не возникает.

Является ли дядя близким родственником

Братья являются между собою близкими родственниками. Хотя и наследуют имущество один после другого в качестве наследников 2 очереди. Их дети между собою являются двоюродными братьями/сестрами.

Дяди в отношении племянников уже близкими родственниками не являются. Они относятся к правопреемникам 3 очереди и выплачивают пошлину в размере 0,6% от стоимости полученного имущества.

Является ли родной брат близким родственником

Родной брат является близким родственником по СК РФ. Под родным понимается единокровный или единоутробный брат.

Право наследования у таких лиц возникает, как у наследников 2 очереди. Приоритет отдается родным детям, родителям, супруге умершего человека.

Для получения прав на наследство кровной связи недостаточно. Необходимо, чтобы родители официально признали каждого из детей.

Если родного брата усыновили в несовершеннолетнем возрасте, то он теряет право наследования по отношению ко всем членам кровной семьи, в том числе и в отношении братьев.

Являются ли двоюродные сестры близкими родственниками

Двоюродные сестры не является близкими родственниками. Такой статус имеют их родители.

Двоюродные сестры наследуют по праву представления в случае гибели их родителей до смерти или одновременно с наследодателем. В качестве самостоятельных наследников они не выделены.

Являются ли внуки близкими родственниками

КоАП и УПК РФ относят внуков к близким родственникам. Если смотреть с позиции ГК РФ, то самостоятельное право наследования у таких лиц в отношении наследодателя не возникает.

Но, если прямой наследник умирает раньше, чем наследователь, тогда внуки наследуют его долю имущества по праву представления.

Пример. Гражданин Р. умер в возрасте 87 лет. За 3 недели до этого погиб его старший сын. В состав наследственной массы вошла 2комнатая квартира. В наследство вступил младший сын покойного и внучка (дочь старшего сына). Каждый из наследников получает по ½ доле имущества.

Является ли двоюродный брат близким родственником

Двоюродные братья не являются близкими родственниками. Такой статус имеют только их родители.

Двоюродные братья не наследуют имущество друг после друга в качестве самостоятельных наследников по закону. Они являются правопреемниками по праву представления в случае гибели тети или дяди покойного.

Является ли свекор близким родственником

Отец и дочь являются близкими родственниками между собою. Они наследуют имущество друг после друга. Если дочь выйдет замуж, то ее отец становится свекром по отношению к законному супругу.

Свекор и муж дочки между собою родственниками не являются. Право наследования у них также не возникает.

Как влияет степень родства на составление завещания

Наследодатель может отписать свое имущество любому гражданину или юридическому лицу. Свобода волеизъявления не ограничивается степенью родства между владельцем имущества и претендентом на его получение.

Единственное условие – распорядительный документ не должен ограничивать интересы социально незащищенных граждан.

К ним относятся:

  • малолетние дети;
  • нетрудоспособный супруг;
  • нетрудоспособные родители;
  • нетрудоспособные иждивенцы, которые находятся на содержании наследодателя.

Таким гражданам полагается обязательная доля в наследстве. Завещание не может лишить их этой части.

Если при составлении документа не учитываются права указанных лиц или их не было на момент его составления, то такой документ можно оспорить в судебном порядке. Например, если на момент открытия наследства к нотариусу обратится наследник, которому полагается обязательная доля.

Обязательным наследникам, в том числе иждивенцам, необходимо доказать родственную связь с покойным.

Правом наделяются:

  • официальный супруг (гражданские и бывшие супруги не имеют прав на обязательную долю в качестве супругов);
  • официальные кровные и усыновленные дети (дети в отношении которых не установлено отцовство, отменено усыновление, подопечные, пасынки и падчерицы имеют право претендовать на долю только в качестве иждивенцев);
  • нетрудоспособные родители покойного (если они не лишались родительских прав, и ребенок не был усыновлен другой семьей).

Влияет ли степень родства на размер госпошлины

При оформлении наследства одним из ключевых вопросов является размер госпошлины. Она определяется положениями Налогового законодательства. Сумма налога рассчитывается с учетом степени родства и оценочной стоимости имущества.

Размер ставки:

  1. Дети, родители, муж/жена, братья/сестры умершего человека – 0,3% от цены имущества, но не более 100 000 р.
  2. Другие претенденты на имущество усопшего гражданина – 0,6% от цены имущества, но не более 1 000 000 р.

Если наследование активов осуществляет в судебном порядке, то размер госпошлины также формируется исходя из стоимости иска. Чем она больше, чем значительнее сумма сбора. Истец платит фиксированную ставку, плюс процент от суммы, которая превышает минимальный порог (ст.333.19 НК РФ).

Определение степени родства играет большую роль при оформлении наследства. Одним из базовых вопросов является очередность наследования. Наследники 1 линии имеют приоритет перед остальными претендентами. Не менее важным направлением является размер госпошлины, который рассчитывается исходя из степени родства и стоимости имущества. Чтобы не запутаться в законодательных лабиринтах, желательно проконсультироваться у профильного юриста. Заказать бесплатный обратный звонок можно на сайте. Специалист перезвонит в указанное время и обсудит с вами сложившуюся ситуацию. Своевременный анализ ситуации поможет сэкономить время и силы. Если из-за незнания закона или обмана со стороны родственников, вы пропустили сроки для подачи документов, юрист может подготовить необходимые бумаги в суд или представлять ваши интересы. Об этом можно будет договориться отдельно.

  • В связи с постоянным изменением законодательства, подзаконных актов и судебной практики, порой мы не успеваем обновлять информацию на сайте
  • Ваша юридическая проблема в 90% случаев индивидуальна, поэтому самостоятельная защита прав и базовые варианты решения ситуации зачастую могут не подходить и приведут лишь к усложнению процесса!

Поэтому обратитесь к нашему юристу за БЕСПЛАТНОЙ консультацией прямо сейчас и избавьтесь от проблем в дальнейшем!

Задайте вопрос эксперту-юристу бесплатно!

Задайте юридический вопрос и получите бесплатную
консультацию. Мы подготовим ответ в течение 5 минут!

Все данные будут переданы по защищенному каналу

Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист

Понятие близких родственников , употребляемое нами в привычном обиходе, как правило, подразумевает круг лиц, которые нам родственны и являются нашей семьей. Здесь супруги, дети, родители, бабушки и дедушки, братья и сестры, а также родичи со стороны супругов. Употребляя понятие близкого родственника, вы подразумеваете особенную связь с ним, а также особенное привилегированное отношение к такому человеку. Нужно понимать, что и закон определяет особые правовые отношения применяемо к этой категории людей. Однако нужно четко знать, кто считается близкими родственниками согласно закону РФ, а кто ими не является.

Безоговорочно определить круг близких родственников согласно закону нельзя. Руководствуясь сводами законов в разных сферах общественных отношений, такими как Семейный, Уголовный, Налоговый кодекс и другими, невозможно получить однозначный ответ на такой вопрос. Дело в том, что разные ситуации требуют индивидуального подхода и нужно руководствоваться различными законными нормами.

Рассмотрим, кто является близким родственником, более подробно с точки зрения Семейного кодекса РФ.

Родословная – зачем мне ее знать?

Иногда знание принципов, по которым в тех или иных случаях лица определяются, как близкие родственники, очень важно. Чего только стоят наследственные споры и вопросы дарственной на недвижимость и ценное имущество!

К тому же закон от 1 января 2006 года освобождает от налогообложения имущество, которое перешло близким родственникам по наследству или в результате дарения. Этот закон дает больше возможностей в сфере имущественных взаимоотношений между родственниками. Теперь переход квартиры, машины и земли не потребует огромных налогов при наследовании и дарении перечисленных ценностей. Этот налог составляет 13% от стоимости имущества, что при нынешних ценах на жилье составляет порой неподъемные для многих семей суммы.

Также и во время судебного процесса нелишним будет узнать, что Конституция и Уголовный кодекс РФ дают право отказаться от свидетельствования против себя, супруга и близких родственников. Их же, то есть родных, сотрудники полиции обязаны оповестить при задержании родственного им подозреваемого. Родные должны знать, где они находятся.

По закону близкие родственники наделены следующими правами:

  • наследовать имущество;
  • на отказ от свидетельства против близкого родственника на суде;
  • не уплачивать налог на собственность при наследовании или получении в дар;
  • получить отпуск за свой счет в случае смерти близкого родственника;
  • другими правами, предусмотренными законом.

Члены семьи, но не родственники

А вот понятие, которые часто путают с рассматриваемыми в статье – члены семьи. Близкие родственники и члены семьи не являются одним и тем же с точки зрения закона. Согласно Жилищному кодексу члены семьи — это проживающие с вами на одной жилой площади лица. Это порой не прямые родичи, которых мы по обычаю считаем близкими – теща, тесть, свекровь, свекр или двоюродные братья и сестры. Но применимо к Семейному кодексу и ссылающихся на него в своих статьях кодексов – Уголовного и Налогового, определение близкой родни другое. Значит, именно используемое в Семейном кодексе определение этой категории лиц стоит взять за основу.

Близкие родственники– это прямые потомки или предки по восходящей и нисходящей линиях, а также полнородные братья и сестры ( по матери и отцу) или неполнородные ( только по матери или только по отцу). Согласно Семейного кодекса ваши близкие родственники это :

  • Родители;
  • Дети, в том числе и усыновленные и удочеренные;
  • Бабушки и дедушки, а именно родители вашего отца и матери;
  • Братья и сестры (по матери и отцу или только по одному родителю).

Где же муж и жена в этом списке? В списке родства по закону их нет.

Кем являются друг другу муж и жена?

Жена и муж ближайшие люди друг к другу, но закон особо регулирует их отношения. Здесь кроется наибольший нюанс, который далеко не очевиден для обычного человека. Согласно тому же Семейному кодексу муж и жена не могут считаться ближайшими родственниками. Отношения между мужем и женой не считаются кровными (родственными), а свойственными. Так как брак – это договор между двумя людьми, а стало быть и отношения между родственниками обеих сторон не кровные, а свойственные.

Можно сказать, что семейный союз в форме законного брака является родством по договору, а не истинным кровным родством. Какие лица являются свойственниками:

  • Муж и жена;
  • Мать и отец мужа или жены (свекровь, свекр , теща и тесть) ;
  • Зять и невестка.

Указанный круг лиц являются друг другу членами семьи, к которым относятся многие другие лица, такие как мачеха и отчим, дети, родившиеся в гражданском браке, родня, проживающая вместе и др.

Правовое регулирование отношений супругов

Возникает вполне резонная задача по урегулированию отношений между мужем и женой в различных сферах. Каждая отрасль права предусматривает ссылки и оговорки, указывающие на права и обязанности супругов особо. Например, Уголовный кодекс гласит, что можно не свидетельствовать против себя, супруга и близких родственников.

При завещании нужно учитывать то, что муж и жена не являются близкими родственниками. Если в завещании окажется, что все имущество делят близкие родичи, то жена покойного может остаться ни с чем, так как она не относится к этому кругу лиц. Наследство переходит в согласии с последней волей умершего человека по завещанию независимо от процедуры наследования родственниками, которая указана в законе. Тогда как без завещания она была бы наследником первой очереди согласно Гражданского Кодекса РФ вместе с детьми и родителями.

По этой же причине бывшие супруг и супруга (и вся их родня) не являются более членами одной семьи, а значит, и не могут претендовать на что-либо после развода. А вот кровные родичи бывшими быть не могут, ведь их родство не базируется на договорах.

Знание закона высвобождает массу преимуществ, которыми вы можете воспользоваться. Оформить дарственную, правильно составить завещание, а также пользоваться другими привилегиями можно, точно зная, кто по закону является близкими родственниками.

юридическая помощь

Кто считается близким родственником? Понятие «близкие родственники» в законодательстве

Вопрос «кто считается близким родственником» интересует людей, которым необходимо знать, попадают ли они под действие закона. Дело в том, что для близких родственников в законодательстве установлены специальные правовые нормы. В статье выясним, кто является близким родственником по законодательству, ответим на часто задаваемые вопросы по данной теме (является ли близким родственником бабушка, жена, племянник, отчим, бывший супруг, теща, свекровь, зять, двоюродный брат, сводная сестра и т.д.).

Отметим, что в законодательстве кроме понятия «близких родственников», существуют понятия «члены семьи» и «взаимозависимые лица». В данной статье расскажем именно о том, кто относится к близким родственникам.

Близкие родственники — кто это по закону?

В настоящее время в законе нет четкого определения понятия «близкие родственники». Кроме того, существует неопределенность: Семейный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ причисляет к кругу близких родственников разных лиц.

Кто является близкими родственниками при дарении

Необходимость узнать, кто является близким родственником, может возникнуть по вопросу налогообложения при дарении недвижимости (дома, квартиры, земельного участка, гаража), автомобиля. Дело в том, что по общему правилу при дарении перечисленного имущества получателю дара необходимо заплатить налог на доходы физических лиц. Но от обложения налогом освобождаются доходы в натуральной форме (такие как недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли, паи), получаемые от близких родственников и членов семьи в порядке дарения. Таким образом, по вопросу о необходимости уплаты налога необходимо не только знать ответ на вопрос, какие родственники считаются близкими, но и также знать, кто признается членом семьи.

Отметим, что при дарении денег между физическими лицами, доход в виде подаренных денежных средств не облагается налогом независимо от того являются ли даритель и одаряемый членами семьи и (или) близкими родственниками.

Для освобождения от налогообложения при дарении недвижимости, автомобиля необходимо, чтобы даритель и одаряемый являлись членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом РФ.

Близкие родственники по Семейному кодексу РФ

Для ответа на вопрос «кто является близким родственником по законодательству» обратимся к статье 14 Семейного кодекса РФ, в которой дается перечень лиц, между которым не допускается заключение брака. В статье дается список близких родственников (между ними запрещается заключение брака).

Близкими родственниками являются

  • родители и дети,
  • дедушка, бабушка и внуки,
  • полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры.

Супруги, а также усыновители и усыновленные не являются близкими родственниками по Семейному кодексу РФ. Однако указанные лица считаются членами семьи.

Близкие родственники по Налоговому кодексу РФ

В соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 Налогового кодекса РФ, физическое лицо, принявшее недвижимое имущество, транспортное средство, акции, доли, паи, по договору дарения от близкого родственника или члена семьи, не платит налог.

В самом Налоговом кодексе перечисляется список тех людей, кто относится к членам семьи и близким родственникам при дарении.

Членами семьи и близкими родственниками являются:

  • супруги,
  • родители и дети, в том числе усыновители и усыновленные,
  • дедушка, бабушка и внуки,
  • полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры;

Кто относится к близким родственникам по УПК РФ

Список лиц, входящих в круг близких родственников, дается в статье 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ, где перечислены значения основных понятий, используемых в этом кодексе. Близкими родственниками по УПК являются:

  • супруг, супруга,
  • родители, дети,
  • усыновители, усыновленные,
  • родные братья и родные сестры,
  • дедушка, бабушка, внуки.

Таким образом, в перечень близких родственников по УПК входят лица, связанные взаимными правами и обязанностями, вытекающими не только из родства, но и из брака и усыновления.

Кто является близкими родственниками согласно законодательству, можно узнать из Семейного кодекса Российской Федерации

Является ли бабушка близким родственником

Бабушки/дедушки и внуки/внучки относятся к родственникам по прямой восходящей и нисходящей линии. И согласно Семейному кодексу дедушки и бабушки приходятся близкими родственниками внукам. О налогообложении при дарении имущества бабушкой внуку можно прочитать здесь.

Является ли племянник близким родственником

Между тетей и племянницей может быть родство (но необязательно), но по закону дяди/тети и племянники/племянницы не являются близкими родственниками.

Является ли жена близким родственником

Ни жена, ни муж не являются близкими родственниками по закону (СК РФ), т.к. родства межу указанными лицами нет. Однако супруги признаются членами семьи. И при получении подарка от супруга, как при дарении от близкого родственника, обязанность подать декларацию и уплатить налог не возникает.

Является ли бывший муж близким родственником

Бывшая жена или муж, как и гражданский муж/жена, не относится ни к близким родственникам, ни к членам семьи.

Является ли отчим близким родственником

Мачеха, отчим не являются близкими родственниками для падчерицы и пасынка. Однако в суде возможно признание гражданина членом семьи.

Является ли брат близким родственником

На данный вопрос, а также на вопрос «сестра близкий родственник или нет» можно ответить утвердительно, т.к. родные братья и сестры признаются близкими родственниками. И если сестра дарит брату квартиру или ее долю, платить налог не нужно.

Является ли двоюродный брат близким родственником

Троюродные и двоюродные братья и сестры являются родственниками, но не входят в состав близких.

Является ли сводный брат близким родственником

Близкими родственниками считаются как полнородные, так и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры (и при дарении между ними налог не уплачивается).

Является ли брат жены близким родственником

Такие близкие люди, как брат/сестра жены, сестра/брат мужа (шурин, свояченица, золовка, деверь) не признаются близкими родственниками.

Считается ли муж сестры близким родственником

Нет, зять (так же как и жена брата (невестка)) не считается близким родственником.

Является ли теща близким родственником

Теща, тесть, а также свекр и свекровь не относятся к близким родственникам по отношению к зятю и невестке.

Является ли зять близким родственником

Нет, согласно закону зять и невестка не являются близкими родственниками теще/тестю и свекрови/свекру.

Относится ли прабабушка к близким родственникам

Из статьи Вы узнали, кто это близкие родственники по закону. Несмотря на родство ни Семейный кодекс, ни УПК не указывает в перечне близких родственников прабабушек/прадедушек и правнуков.

Статья была посвящена вопросу «кто считается близким родственником». Однако по данной теме в законе существует неопределенность. Так, близкими родственниками по Семейному кодексу РФ признаются родители и дети, сестры и братья, дедушки/бабушки и внуки. В список близких родственников по УПК входят также кроме перечисленных лиц супруги, усыновители и усыновленные. Но дяди/тети и племянники, свекровь/теща и невестка/зять, прабабушки и правнуки, двоюродные братья и сестры, отчим и падчерица согласно законодательству не относятся к близким родственникам.

Является ли сюрикен холодным оружием

Сюрикэн – это обширная и весьма многочисленная группа японского метательного оружия, предназначенная для скрытого ношения. Иногда его использовали и для нанесения ударов в ближнем бою, в качестве колющего или режущего оружия. Название «сюрикэн» так и переводится: «лезвие, скрытое в руке».

Любопытно, что из всего многообразия японского холодного оружия именно сюрикэн и традиционный меч-катана получили наибольшую известность и популярность. И если в отношении катаны это выглядит абсолютно справедливо и обосновано, то громкая мировая слава сюрикэна вызывает некоторое недоумение. Причина подобной известности этого метательного оружия очень проста: благодаря современному кинематографу и аниме сюрикэн стал настоящей «визитной карточкой» загадочных японских средневековых убийц и шпионов – ниндзя. Хотя, данное представление не совсем соответствует действительности.

Существует огромное количество разновидностей сюрикэнов, они отличаются по своей форме, размеру, весу и способу изготовления. Существуют свои особенности и при использовании разных видов этого оружия. Все сюрикэны можно разделить на две большие группы:

Именно к последней группе относятся хорошо всем нам известные по кинофильмам «звездочки ниндзя».

Мастера нередко наносили на сюрикэны различные мистические знаки, чтобы в предстоящем бою привлечь на свою сторону могущественные потусторонние силы. В целом же, можно сказать, что сюрикэн был весьма распространенным видом метательного оружия в средневековой Японии и пользовались им не только ниндзя, но и самураи. Поэтому технике его использования обучали практически во всех известных японских школах боевых искусств.

Сегодня сюрикэны можно купить в обычных оружейных магазинах Европы и США. Хотя, в некоторых странах продажа этого холодного оружия запрещена. Согласно российскому законодательству (по ГОСТу), длина лучей сюрикэна не должна превышать 8 мм, в противном случае он будет считаться холодным оружием.

Однако прежде чем перейти к описанию этого оружия и его классификации, следует несколько слов сказать об истории его возникновения.

История оружия

Необходимо сразу отметить, что в Японии метательное оружие (копья, дротики, топоры) не получило такого широкого распространения, как, например, в Европе. В ранние периоды наиболее распространенным метательным снарядом были камни, которые бросали с помощью исихаджики – японской пращи. В исторических трактатах есть описание того, как воины в бою бросали в противника стрелы или короткие мечи вакидзаси.

Первые описания метательных техник встречаются в Кодзики – трактате, который был написан еще в седьмом веке нашей эры. В этом документе речь идет о том, как правильно бросать в неприятеля камни. В другом древнем японском источнике, Мануеси, изображаются приемы метания стрел. Сюрикэн впервые упоминается в «Военной повести замка Осака», в этом же труде повествуется, как воин Тадамаса метнул в своего противника короткий меч вакидзаси. Позже именно этот человек стал основателем стиля сюрикен-дзютсу.

В хрониках XII века часто встречается описание использования камней в битвах. Существовали даже специальные отряды воинов, основной задачей которых было забрасывание противника камнями. Это называлось «индзи-ути» или «камнемётный бой». Подобная тактика нередко использовалась и позже, во время междоусобных войн XIV и XV столетий. Воины, которые участвовали в подобных баталиях, назывались «мукаи цубутэ-но моно», что в переводе означает «передовые камнемётчики».

Уже в конце XIII – второй половине XIV века камни стали заменять специальными металлическими метательными снарядами – индзи-яри («камни-копья»), которые по своей форме напоминали наконечник копья. Примерно в XVI-XVIII столетии появились цубутэ – металлические пластины круглой или восьмиугольной формы с заточенным краем. Вероятно, что индзи-яри стали предшественником бо-сюрикэнов, а цубутэ в будущем превратились в сякэны.

Скорее всего, что бо-сюрикэны появились ранее, чем хорошо всем известные «звезды-сякэны». Даже само значение слова сюрикэн — лезвие, скрытое в руке, — говорит о том, что первые образцы этого оружия скорее напоминали клинок, чем многоугольную звезду.

Хотя, вполне возможно, что бо-сюрикэны произошли от обычных повседневных предметов, которые можно было приспособить для броска в поединке. Некоторые из них сохранили в названиях имена своих «прародителей»: ари-гата (форма иглы), куги-гата (форма гвоздя), танго-гата (форма ножа).

Цубутэ были весьма распространенным оружием, упоминания о нем встречаются и в так называемых трактатах ниндзя. Естественно, что они не были основным оружием воина, цубутэ бросали в незащищенные доспехами участки тела противника, стремясь ранить его или хотя бы отвлечь.

К середине эпохи Эдо в Японии уже появился такой вид боевого искусства, как метание сюрикэнов – сюрикэндзюцу. Вероятно, что оно образовалось от более древнего искусства метания копья – будзюцу. Хотя, надо отметить, что происхождение сюрикэна до сих пор остается загадкой. В первую очередь это связано с тем, что искусство сюрикэндзюцу было тайным.

Сюрикэны имели целый ряд весомых преимуществ, которые и обусловили их широкое распространение. Во-первых, это оружие имело небольшой вес и размеры, что делало возможным его скрытное ношение и внезапное для противника применение. Во-вторых, стоили сюрикэны дешево, их изготовление не занимало много времени и не требовало высокой квалификации от кузнеца. Для сюрикэна можно было взять сталь не самого высокого качества. При этом хорошо подготовленный боец мог поразить противника сюрикэном на довольно приличном расстоянии. Кроме того, это оружие можно было использовать и в ближнем бою (особенно бо-сюрикэны) в качестве ножа, стилета или кастета.

Классификация

Дать общее описание сюрикэна проблематично, ибо оружие это имеет большое количество разновидностей, весьма отличающихся по внешнему виду и характеристикам. Как уже было сказано выше, метательное оружие сюрикэн разделяется на две большие группы: бо-сюрикэны и сякэны.

Бо-сюрикэны или бодзё-сюрикены. Это вид холодного метательного оружия, которое имеет вид стержня, круглого, восьмигранного или четырехгранного сечения. Как правило, бо-сюрикэны затачивались с одного конца, но встречаются и экземпляры с двухсторонней заточкой. Эти смертоносные палочки могли иметь длину от 12 до 25 см и вес от 30 до 150 гр. Форма бо-сюрикэнов могла быть самой разной: палочкообразной, клиновидной, веретенообразной, напоминать иглу, нож или гвоздь. В настоящее время известно более 50 форм этого оружия.

Техника применения бо-сюрикэнов изучалась во многих японских школах боевых искусств. Так что не только шпионы-ниндзя, но и самураи весьма прилежно изучали секреты использования сюрикэнов в бою.

Сякэны (или курума-кэн, что переводится как «меч-колесо»). Этот вид метательного оружия, выполненного в виде тонкой металлической пластины звездообразной или круглой формы с острозаточенным краем. Диаметр такой пластины мог составлять от 100 до 180 мм. Это оружие имело разную толщину: от весьма небольшой (менее 1 мм) до довольно значительной (около 3 мм). Тонкие и легкие сякэны проще метать, но их дальность и точность ниже. К тому же таким оружием тяжело нанести серьезные повреждения противнику. Тяжелые «звездочки» имели лучшую баллистику и пробивные свойства, но бросать их было тяжелее. Поэтому скорострельность снижалась. Иногда толщина сякэна снижалась от центра к его краям. Подобная конструкция улучшала баллистические характеристики оружия, но усложняла его изготовление.

Во время изготовления плоскую металлическую пластину равномерно закаляли, после чего формировали лучи (если, конечно, делали «звезду»). А затем остро затачивали их.

В центре подобной пластины обычно делали отверстие, которое улучшало аэродинамические свойства этого оружия, к тому же позволяло переносить сюрикэны на веревке, словно связку ключей. Кроме того, отверстие облегчало извлечение этого оружия при застревании в чем-либо (в дереве или голове самурая). Кстати, благодаря более совершенной аэродинамической форме сякэны имели большую дальность поражения, чем бо-сюрикэны. У «звездочек» она составляла примерно 12-15 метров, а заточенный стержень можно было метнуть всего метров на 7-8.

Кстати, «звездочки» действительно были более популярны у ниндзя, самураи предпочитали использовать прямые бо-сюрикэны. Существует огромное количество разновидностей сякэнов (не менее пятидесяти). В первую очередь они отличаются своей формой: круглые, шестиконечные, четырехугольные, трехлучевые и другие. Их названия – так же как у бо-сюрикэнов – связаны с той или иной школой боевых искусств, использовавших их чаще всего.

Разнообразие размеров и форм как бо-сюрикэнов, так и сякэнов во многом обусловлено различными техниками их использования, которое, кстати, и сегодня продолжается в восточных школах боевых искусств. Также следует понимать, что общего стандарта изделий в то время не существовало, так что каждый кузнец делал уникальные изделия, с собственными размерами и формой. Кроме того, при изготовлении сюрикэнов, конечно же, учитывались индивидуальные особенности бойца, а также его предпочтения.

Как использовали сюрикэны

В письменных источниках, дошедших до наших дней, описаны разные способы применения сюрикэнов. Броски производятся из разных позиций, используя различные траектории. Естественно, что техники метания сюрикэнов различных видов также имеет свои отличия. Кроме того, у каждой школы боевых искусств были собственные приемы применения этого оружия.

Если говорить о технике работы с бо-сюрикэнами, то выделяли две основные техники: бросок без оборота и бросок с оборотом.

Обычно бо-сюрикэн зажимали между большим и указательным пальцем, так чтобы его затупленный конец лежал у их основания. Затем оружие с силой выбрасывали в сторону противника. Хорошо брошенный сюрикэн должен лететь по траектории, максимально приближенной к прямой линии. Вращение при броске старались свести к минимуму. Гораздо проще было метать бо-сюрикэн, заточенный с обеих сторон.

Сякэны обычно метали сериями, при этом снаряд подкручивали кистью. Среди мастеров владения сюрикэном была популярна такая присказка: «Один вдох-выдох – пять ножей». Согласно другим источникам, хорошо подготовленный воин за 10-15 секунд мог метнуть пять «звездочек». Таким образом небольшую глубину нанесенных повреждений пытались компенсировать их количеством. Учитывая максимальную дальность броска, у оборонявшегося было примерно 3-4 секунды до того, как противник приблизится на расстояние удара меча или копья. Иногда режущую кромку сюрикэнов обмазывали ядом, такой прием особенно любили ниндзя.

Вращательное движение позволяло этому оружию сохранять устойчивость, лететь дальше и более точно попадать в цель.

Основной целью для сюрикэнов были лицо, глаза, горло, конечности и другие части тела, незащищенные доспехами.

Ниндзя действительно любили сякэны, хотя, конечно же, они никогда не были главным оружием в арсенале этих неуловимых воинов. Следует отметить, что в наставлениях по ниндзюцу, которые удалось обнаружить исследователям, практически нет описания методик метания сюрикэнов. Подобный факт можно трактовать двояко: либо это мастерство было настолько секретным (можно вспомнить о сюрикэндзюцу), что его тайны нельзя было доверить даже бумаге, либо каждый мастер имел собственную технику. Учитывая широкое распространение этого оружия среди японской воинской элиты, второе объяснение выглядит более предпочтительно.

Считается, что воин-ниндзя должен был уметь бросать «звездочки» из абсолютно любого положения: стоя, сидя, лежа, на бегу. Их обучали одинаково умело пользоваться обеими руками, метать оружие под разными траекториями, молниеносно выхватывать сюрикэны из любых мест хранения (из-за пояса, нарукавников, отворотов одежды). Сегодня известно о семи базовых способах метания этого оружия, девяти секретных способах и восьми средней сложности, которыми пользовались ниндзя.

Эти средневековые японские разведчики-диверсанты использовали сюрикэны не только в качестве метательного оружия, острозаточенной «звездочкой» было удобно прорезать отверстия в стенах и ширмах, поддевать гвозди, делать дырки для скрытого наблюдения.

Сюрикэны обычно носили стопкой, по 8-10 штук, завернув в ткань. Иногда прятали в карманы, рукава и даже волосы.

Название «сюрикен» произошло от японских иероглифов, означающих «лезвие, скрытое в руке», так что к классическим сюрикенам относятся не только «звездочки» из плоского металлического диска («сякены»), но и длинные стержни для метания – бо-сюрикены.

Первое документальное подтверждение существования подобного метательного оружия относится к VIII веку — в японском трактате «Кодзики» рассказывается, как принц Ямото Такэру бросает цилиндрический овощ в глаз белого оленя.

Сюрикены заняли достойное место в громадном арсенале воинов-ниндзя во многом благодаря своим тактическим достоинствам – скрытности. Небольшим размерам и весу, возможности применения одной рукой. К сюрикенам, строго говоря, можно отнести и метательные монеты, гвозди специальной конструкции, трумбаши и т.д.

Однозначного ответа на вопрос, какой из видов сюрикенов эффективнее – нет. С одной стороны, звездообразным сюрикеном «сякэн» можно было поразить цель с большей вероятностью, но зато бо-сюрикены (от слова «бо» — «игла», иногда имевшие двустороннюю заточку) входили в цель гораздо глубже и наносили больший вред противнику.

Вопреки распространенным заблуждениям, сюрикен являлся для ниндзя лишь вспомогательным оружием, при помощи которого можно было выиграть немного времени в бою, дезориентировать противника. Убить сюрикеном врага довольно непросто даже в благоприятных условиях, поэтому ниндзя часто использовали отравленное оружие этого типа. Отверстие в «звездочках ниндзя» кроме практического значения – для удобства ношения, улучшало также и аэродинамические свойства этого метательного оружия.

Помимо атакующих действий, сюрикен был орудием для специфических задач – таких, как перебивание веревки, распарывание мешков с рисом, задержка преследователей (когда несколько сюрикенов втыкались в землю остриями вверх) – в дальнейшем появилось даже специальное оружие, предназначенное для этого – тетсу-биси или «ёж», в обилии разбрасываемый на пути врага. Древних сюрикенов до нашего времени сохранилось немного, поскольку это оружие изготавливалось из низкокачественного металла и использовалось, как правило, одноразово.

Сюрикены для японцев были оружием мистическим, на их поверхность мастером-изготовителем и владельцами часто наносились знаки, привлекающие на свою сторону разные могущественные силы. Искусство владения сюрикеном вылилось в специальное тайное боевое искусство, до сих пор держащее свои основы в секрете – сюрикен-дзюцу.

Согласно древним японским трактатам, воины использовали различные предметы как оружие для метания. Самый распространенный снаряд — камни — бросали с помощью исихаджики (японское название пращи), но в арсенале японских воинов были и более экзотичные виды оружия. В одном из дошедших до нас источников (приблизительно 600 год нашей эры) рассказывается история о том, как один японский принц пытался сразить белого оленя, бросив ему в глаз некий овощ цилиндрической формы. В другом древнем источнике содержалось описание метания стрел или того, как воины защищались путем бросания короткого меча вакидазаси. Это, по всей вероятности, и стало прототипом знаменитого японского метательного оружия — сюрикэна. О превращении летающего меча японских самураев в летающую «звездочку» японских ниндзя рассказывает Юрий Кукин.

Вообще слово сюрикэн можно расшифровать буквально как «лезвие, скрытое в руке». Вопреки распространенному представлению о том, что это секретное оружие ниндзя, нужно сказать, что сюрикэны также были частью арсенала большинства японских самураев. Сама эволюция оружия произошла как раз благодаря тому, что воины оказывались в ситуациях, когда для спасения собственной жизни приходилось метать в противника различные предметы из своего снаряжения: острие для пришпоривания коня, острую пилку, утинэ (стрела-дротик) или иглы, которые носили в волосах. Технику метания той же «заколки» для волос японцы вполне могли позаимствовать у китайцев, где существовало свое метательное оружие — стрелка пию или, например, заточенные монеты.

Собственно японские сюрекэны как раз разделялись на два основных вида: длинные, тонкие стержни — бодзё-сюрикены, и сякены — плоские металлические диски, каждый из которых подразделяется еще на несколько видов. Так, например, существуют до 50 видов бодзе-сюрикэна, который может быть палочкообразным, клинообразным, веретенообразным или игло-, ноже-, гвоздеобразным. Техника метания этого оружия изучалась самураями во многих школах. В особенности после появления в XVII веке оружия кобудо, которое включало в себя комбинированные виды (например, кусари-гама — серп с цепью с грузом), изучение техники метания таких ножей стало жизненно необходимым.

Некоторые виды сюрикэнов приобрели название в честь школ, в которых практиковали технику их применения: так, заостренный с одного конца и закругленный с другого металлический прут (длиной 15−25 см и диаметром 5−6 мм) носил название Сюрикэн-Сираи Рю, а похожие на утинэ сюрикэны с привязанной к тупому концу кисточкой для ровного полета использовались в школе Негиси Рю.

Естественно, у каждой школы был свой способ метания лезвия, однако общая техника заключалась в том, что клинок зажимали между указательным и средним пальцем так, чтобы тупой конец лежал или упирался (при не большой длине стержня) в ладонь, и выбрасывали в сторону противника. По идее, сюрикэн должен лететь по прямой траектории, но для наибольшей эффективности оба конца сюрикэна затачивали.

Самурай с бодзе-сюрикэном

А вот сякэн был в большей степени распространен как раз у ниндзя, что и сделало популярными знаменитые «звездочки» на Западе, который в 60−70-х годах двадцатого века с жадностью знакомился с новой для него культурой Востока. «Звездочки» метали в основном очередью: быстрыми сериями один за другим, подкручивая кистью снаряд. Создаваемое вращение позволяло более устойчиво, точно и далеко лететь сюрикэну. Кстати, примерная дальность полета сякэна составляла около 12−16 метров, в то время как бодзе-сюрикэн можно было бросить в среднем на 7−8 метров.

Таким оружием пытались поразить самые открытые, незащищенные зоны противника: глаза, горло, виски, открытые места на руках и ногах. Небольшие порезы можно было компенсировать частотой бросков и количеством ран, которые оставляли снаряды. Впрочем, помимо боя ниндзя использовали их и в качестве инструмента, когда нужно было что-то прорезать, поддеть какой-нибудь гвоздь, создать обзор для наблюдения. Вместе с тем, размер сякэна зависел от характеристик самого воина (от его размеров, силы ). Однако в среднем это были пластины с утолщением в центре и с диаметром от 115 мм до 175 мм. Их изготовление — отдельное искусство: нужно было равномерно закалить и сделать лучи (если речь идет о форме звезды), для этого металл сильно нагревали, формировали из него круглую лепешку, а потом молотом делали лучи, после чего удаляли лишний металл и затачивали.

В России изготовление сюрикэна возможно только в качестве декоративного оружия, где длина лучей не должна превышать 8 мм (по ГОСТу). Так, в 2011 году за незаконное ношение (без разрешения) сюрикэнов на 1 год условно был осужден житель Симферополя.

Горбылев А. М. Когти невидимок. Подлинное оружие и снаряжение ниндзя. Минск. 1997.

Является ли субсидия доходом при усн

Определение доходов для налогообложения в связи с получением субсидий при применении УСН

Практически все субсидии, получаемые из бюджета коммерческими организациями, подпадают под налогообложение.

При этом подход контролирующих органов основан на том, что многие субсидии либо не являются целевыми согласно ст. 251 НК РФ, либо прямо не поименованы в перечне, установленном ст. 251 НК РФ, который является закрытым.

Позиция Минфина России по данному вопросу отражена в целом ряде писем. В частности, в Письме Минфина России от 14.08.2009 № 03-03-05/156 отмечается следующее.

Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения указанных затрат может осуществляться как до их возникновения, так и по факту возникновения.

При решении вопроса о порядке учета в целях налогообложения субсидий, полученных коммерческими организациями в соответствии со ст. 78 БК РФ, необходимо учитывать следующее.

Для признания поступлений из бюджета целевыми в понятии, приведенном в п. 2 ст. 251 НК РФ, необходимо одновременное выполнение условий:

1) средства должны быть получены напрямую из бюджета;

2) полученные средства должны носить целевой характер;

3) налогоплательщики – получатели указанных целевых поступлений обязаны вести отдельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевых поступлений.

Порядок предоставления средств из бюджета установлен БК РФ. Перечень организационно-правовых форм юридических лиц, имеющих право напрямую получать средства из бюджета, поименован в ст. 6 БК РФ. Коммерческие организации в данном перечне не указаны, следовательно, они не могут являться получателями средств из бюджета в понятии, приведенном в БК РФ и НК РФ.

Согласно п. 1 ст. 78 БК РФ субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) предоставляются в том числе на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, т.е. в рамках осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Полученные коммерческими организациями субсидии целевыми поступлениями, в соответствии с п. 2 ст. 251 НК РФ, не признаются и подлежат учету при определении налоговой базы по налогу на прибыль в составе внереализационных доходов.

При этом, поскольку затраты, на возмещение которых предоставлены субсидии, учитываются налогоплательщиками при определении налоговой базы по налогу на прибыль в составе расходов, такой порядок не приводит к дополнительному налогообложению получаемых субсидий.

В Письме Минфина России от 05.08.2010 № 03-11-06/2/123 в подтверждение изложенной точки зрения приводятся такие аргументы: ". Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг регламентировано ст. 78 БК РФ, в соответствии с которой субсидии указанным лицам предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль, определены в ст. 251 НК РФ. Перечень таких доходов является исчерпывающим.

Субсидии, полученные коммерческими организациями на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в данном перечне не поименованы, в связи с чем учитываются в целях налогообложения. в общеустановленном порядке. При этом данные субсидии не подлежат отдельному учету. О расходовании указанных средств коммерческая организация не обязана отчитываться".

Кроме того, на основании Письма Минфина России от 10.08.2009 N 03-11-06/2/150 «. денежные средства, полученные из бюджетов разных уровней в виде субсидий. должны учитываться при определении объекта налогообложения в связи с тем, что коммерческие организации не обладают статусом бюджетных учреждений. ».
Данные выводы применимы и к организациям, применяющим УСН.

Таким образом, согласно приведенному мнению финансового ведомства, практически все субсидии, получаемые из бюджета коммерческими организациями, применяющими УСН, будут подпадать под налогообложение как внереализационные доходы.

Однако для ряда субсидий предусмотрен особый порядок учета и налогообложения, например субсидий, полученных от центра занятости на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания дополнительных рабочих мест (субсидии на самозанятость).

Особенно актуальным вопрос налогообложения этих субсидий стал с того момента, когда активно «заработала» государственная программа по их предоставлению.

Некоторое время данный вопрос был совершенно не урегулирован.

И вот Федеральным законом от 05.04.2010 N 41-ФЗ были внесены поправки в НК РФ.

Закон вступил в силу с 7 апреля 2010 г ., его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 2009 г .

Согласно внесенным изменениям субсидии на самозанятость учитываются в составе доходов в течение трех налоговых периодов с одновременным отражением соответствующих сумм в составе расходов в пределах фактически осуществленных расходов каждого налогового периода, предусмотренных условиями получения указанных сумм выплат.

В случае нарушения условий получения указанных выплат их суммы в полном объеме отражаются в составе доходов налогового периода, в котором допущено нарушение.

Если по окончании третьего налогового периода сумма полученных выплат превышает сумму расходов, учтенных в соответствии со ст. 346.17 НК РФ, оставшиеся неучтенные суммы в полном объеме отражаются в составе доходов этого налогового периода.

Если расходы, предусмотренные условиями получения указанных сумм выплат, произведены полностью в течение первого (первых двух) налогового периода, то полученные выплаты и осуществленные за счет этих выплат расходы отражаются в налоговом учете в соответствующих налоговых периодах.

Казалось бы, проблема была решена.

Однако вопросы оставались.

Прежде всего у тех, кто применял УСН с объектом налогообложения «доходы».

Эти налогоплательщики не имеют права уменьшать свои доходы ни на какие расходы. Таким образом, они в данном случае оказывались в неравных условиях с теми, кто выбрал объект налогообложения «доходы минус расходы». У них возникали дополнительные налоговые обязательства – исчислить и уплатить налог с полученных субсидий.

Минфином России было разъяснено, что «. нормами п. 1 ст. 346.17 Кодекса должны руководствоваться как налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, так и налогоплательщики, применяющие указанную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину произведенных расходов.

. Учет полученных выплат и сумм произведенных расходов осуществляется в Книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. » (Письма от 23.04.2010 № 03-11-09/33, от 26.04.2010 № 03-11-11/116). Форма и Порядок заполнения Книги учета доходов и расходов утверждены Приказом Минфина России от 31.12.2008 № 154н.

Так, в графе 4 разд. I отражаются субсидии в размере фактически произведенных расходов, а в графе 5 этого же раздела – соответствующие суммы осуществленных расходов.
То есть в разъяснениях рекомендуется заполнять указанные графы налогоплательщикам как с объектом налогообложения «доходы минус расходы», так и «доходы». При этом налогоплательщики, применяющие УСН с объектом налогообложения «доходы», при определении суммы дохода, подлежащей налогообложению за соответствующий период, данные суммы выплат не учитывают (Письмо Минфина России от 01.09.2010 N 03-11-11/230).

Налогоплательщик, применяющий УСН, получил в октябре 2009 г . субсидию на самозанятость в размере 58 800 руб. В ноябре и декабре 2009 г . на расходы, заявленные в бизнес-плане и утвержденные при получении субсидии, было направлено 20 000 руб. В мае 2010 г . условия получения субсидии были нарушены.

Порядок отражения субсидии будет следующим.

1. Для налогоплательщика, применяющего УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы», субсидия за 2009 г . в сумме 20000 руб. учитывается в составе доходов с одновременным отражением в расходах и в Книге учета доходов и расходов и в разд. 2 декларации по УСН (строки 210 и 220).

То есть в 2009 г . полученная сумма фактически налогом не облагается.

Субсидия за 2010 г . (при нарушении условий получения выплаты) в сумме 58800 руб. отражается в составе доходов и в декларации по УСН, и в Книге учета доходов и расходов, т.е. появляется налогооблагаемый доход. При этом обязанности подать уточненную декларацию за 2009 г . не возникает.

2. Для налогоплательщика, применяющего УСН с объектом налогообложения «доходы», субсидия за 2009 г . в размере 20000 руб. отражается в составе доходов с одновременным отражением в расходах в Книге учета доходов и расходов. При этом в итоговую величину дохода (в Книге учета доходов и расходов) эта сумма не включается, соответственно, не отражается по строкам 210 и 220 разд. 2 декларации по УСН. Субсидия за 2010 г . в размере 58 800 руб. учитывается полностью в составе доходов и, соответственно, попадает в строку 210 декларации по УСН.

Что касается субсидий, предоставленных налогоплательщикам из областного бюджета в рамках оказания поддержки малому и среднему предпринимательству (их иногда путают с субсидиями на самозанятость), то согласно Письму Минфина России от 27.01.2010 N 03-11-11/18 они относятся к внереализационным доходам и подлежат включению в налоговую базу.

Аналогичные разъяснения даны и в отношении средств, получаемых из федерального бюджета в рамках целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства» (Письмо Минфина России от 18.01.2010 N 03-11-11/04).

Отдельно можно выделить субсидии, полученные из местных бюджетов на капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ. Эти поступления не учитываются при исчислении налога по УСН на основании того, что данные расходы прямо поименованы в ст. 251 НК РФ (Письмо Минфина России от 12.11.2009 N 03-11-06/2/241).

Таким образом, большинство субсидий, выделяемых коммерческим организациям, являются налогооблагаемыми.

Исключение составляют целевые средства, прямо поименованные в ст. 251 НК РФ, а также субсидии, по которым законодательство предусматривает «особый» порядок учета и налогообложения.

Минфин России в ответ на запрос налогоплательщика разъяснил, что в случае применения одновременно двух налоговых режимов, УСН и ПСН, при получении субсидии на развитие деятельности по патенту, налогоплательщик должен включить размер субсидии в доход по УСН (письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 14 октября 2016 г. № 03-11-11/60136 "Об учете в составе доходов при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, денежных средств в виде субсидий, полученных индивидуальным предпринимателем из бюджета на развитие деятельности, на которую им получен патент").

В рассмотренном случае ИП в 2015 году применял ПСН и одновременно состоял на учете в налоговом органе налогоплательщиком УСН. При этом он получил субсидию из бюджета через Министерство инвестиций и инноваций на развитие деятельности по патенту.

Финансисты уточнили, что по итогам 2015 года ИП обязан был подать налоговую декларацию и отчитаться об уплаченном УСН. При исчислении налога ему необходимо было иметь в виду, что налогоплательщики, применяющие УСН, учитывают доходы от реализации, определяемые в соответствии со ст. 249 НК РФ, внереализационные доходы, определяемые в соответствии со ст. 250 НК РФ, и не учитывают доходы, предусмотренные ст. 251 НК РФ (ст. 346.15 НК РФ).

Доходы в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целевого финансирования не учитываются при определении налоговой базы по УСН (подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ). Однако выделенная ИП субсидия не может быть признана целевым финансированием, так как получателями бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, должны быть либо орган государственной власти, либо орган управления государственным внебюджетным фондом, либо орган местного самоуправления или местной администрации, либо находящееся в ведении главного распорядителя бюджетных средств казенное учреждение, имеющие право на принятие и исполнение бюджетных обязательств от имени публично-правового образования за счет средств соответствующего бюджета, если иное не установлено БК РФ (ст. 6 Бюджетного кодекса РФ).

Представители Минфина России также упомянули, что при определении налоговой базы для исчисления УСН не учитываются целевые поступления (за исключением целевых поступлений в виде подакцизных товаров) на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности, поступившие безвозмездно на основании решений органов государственной власти и органов местного самоуправления и решений органов управления государственных внебюджетных фондов, а также целевые поступления от других организаций и физлиц, и использованные указанными получателями по назначению (п. 2 ст. 251 НК РФ).

Таким образом, денежные средства в виде субсидий, полученные ИП из бюджета на развитие деятельности по патенту, не соответствуют перечню средств целевого финансирования (целевых поступлений) и, соответственно, в полном объеме учитываются в составе доходов при определении налоговой базы по УСН.

Доходы в виде субсидии можно учесть в льготном порядке только при условии, что вы ведете учет израсходованных сумм. Об этом прямо сказано в гл. 26.2 Причем неважно, какой объект налогообложения вы выбрали — «доходы минус расходы» или «доходы».

Налоговая служба неоднократно разъясняла, что «доходные» упрощенцы, так же как и упрощенцы с объектом «доходы минус расходы», должны вести учет расходов, произведенных за счет субсидии, все в той же Книге учета доходов и расходо

Льготный порядок налогообложения заключается в том, что доход в виде субсидии надо отражать на дату оплаты расходов и в сумме оплаченных расходо

В январе 2015 г. вы получили субсидию вида 2 в сумме 100 000 руб., а в апреле — июне 2015 г. оплатили за счет этой субсидии расходы в сумме 70 000 руб. В этом случае вам нужно заполнить

— в графе 4 «Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы» — доходы на каждую дату отражения расхода (за II квартал — в сумме 70 000 руб.);

— в графе 5 «Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы» — расходы на каждую дату оплаты (а в итоге за II квартал — на сумму 70 000 руб.).

В результате за полугодие 2015 г. налогооблагаемый доход от полученной субсидии будет равен нулю.

Заполняя так упрощенец с объектом «доходы» как раз показывает, что он ведет учет израсходованных сумм. А значит, он вправе не платить налог с полученной субсидии. Но несмотря на то, что в субсидия показывается и в доходах, и в расходах, в декларацию по УСН у «доходника» эти суммы не попадут. Когда по окончании года он будет заполнять декларацию по УСН, в строки, где указываются доходы, ему надо будет перенести только сумму дохода, равную разнице между графами 4 и 5 (а не доход, указанный в графе 4 Книг

А как быть упрощенцу, если за счет субсидии в соответствии с условиями ее предоставления он приобрел товары, работы, услуги, стоимость которых не учитывается в расходах при спецрежим Подпадает в этом случае субсидия под льготный порядок налогообложения? Специалисты Минфина считают, что подпадает. Ведь целевой характер использования субсидий не привязан к перечню расходов. А из Порядка заполнения следует, что упрощенец с объектом «доходы» в графе 5 отражает фактически произведенные расходы, предусмотренные условиями получения субсиди Так что если упрощенец с объектом «доходы» израсходовал полученную субсидию в соответствии с целевым назначением, то и в доходах, и в расходах ему нужно показать одну и ту же сумму. А значит, и налог при УСН с субсидии платить не нужно. Причем, по мнению Минфина, в аналогичном порядке использованную по целевому назначению субсидию должен отражать и упрощенец с объектом «доходы минус расходы» (см. журнал «Главная книга», 2014, № 23, с. 68).

Является ли слово тупой оскорблением

16 190 11.10.2012 11:34

Марта МАРТЫНЮК ,

Что делать, если тебя оскорбили? Писать заявление в милицию? Благо в белорусском законодательстве статьи за оскорбление есть и в Административном, и в Уголовном кодексах.

Кто ответит за «хрюшку»?

Давайте попробуем разобраться, что же конкретно является оскорблением в юридическом, а не в общечеловеческом смысле. Потому что это далеко не одно и то же. Оказывается, можно, руководствуясь тремя правилами (не оскорблять нецензурно, не называть человека прямо и характеризовать его действия, а не личность), обижать людей направо и налево, не нарушая букву закона.

Брестчанка Анна* решила наказать обидчиков, которые на одном из сайтов назвали ее «хрюшкой» и наградили рядом других неприятных характеристик. Заявление в милицию было подано, процесс по привлечению к ответу «оскорбителей» запущен. Но, как выяснилось, не все так просто и однозначно.

Осложнялось дело тем, что сначала нужно было установить личности написавших комментарии. Однако главная загвоздка оказалась не в этом. Определить, было ли оскорбление, должна лингвистическая экспертиза, оплатить которую нужно самой Анне.

Но уже сейчас кандидат филологических наук, декан филфака БрГУ им. А.С. Пушкина Ольга Фелькина, проводящая лингвистические экспертизы по факту оскорбления более 10 лет, говорит, что Анну вовсе не оскорбили.

«Оскорбление с бытовой точки зрения и с юридической точки зрения – это несколько разные вещи, – поясняет эксперт. – В том, что Анна посчитала оскорблением, есть обидные слова. Но это не оскорбление».

«Дура» – слово неприятное, но приличное

«Гадюка», «дурочка» – это не оскорбления. А то, что является оскорблением, я не могу произнести. Если одна соседка назвала другую дурой, она, несомненно, унизила честь и достоинство последней, потому что выразила сомнение в ее умственных способностях. Но с точки зрения Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса РБ, это оскорблением не является. Потому что в кодексах оскорбление трактуется как такое унижение чести и достоинства, которое выражено в неприличной форме. А слово «дура», может, и неприятное, но приличное, – поясняет Ольга Фелькина. – Неприличная форма может трактоваться по-разному. Несомненно, неприличны в любой речевой ситуации обсценные (нецензурные – прим. авт.) слова, то есть те, которые интеллигентный человек не употребляет и даже малоинтеллигентный старается не употреблять при детях и женщинах. Все остальное – жаргонные, просторечные слова».

Кодекс РБ об административных правонарушениях Статья 9.3. Оскорбление Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме, – влечет наложение штрафа в размере от 4 до 20 базовых величин.

По словам специалиста, здесь возникает область сомнений и большую роль играет речевая ситуация. Одно и то же слово, произнесенное на кухне или, например, на сессии парламента, будет обладать разной степенью неприличия.

Получается, что по закону, если тебя обидно обозвали, но сделали это в рамках цензуры, то состава преступления нет. И даже если в речи было употреблено неприличное слово, гарантии, что это признают оскорблением, тоже нет.

Главное не «тыкать»

«Многие люди ходят по улице, разговаривают о чем-то своем, используя нецензурные слова. То есть они употребляют неприличные выражения, но это не оскорбление, если слово употреблено для выражения эмоций, не подразумевая конкретного человека», – говорит Ольга Фелькина. Это другое правонарушение – хулиганство.

Специалист привела следующий пример: «Когда Киркоров обругал девушку в розовой кофточке, была шумиха по поводу заключения экспертов, которые признали, что там оскорбления нет. Он употребил в своей речи обсценное слово (срифмовал в ответ на слово «звезда» – прим. авт.), но это еще не означает, что был факт оскорбления. Слово не характеризовало журналистку. Если бы он прямо назвал ее нецензурным словом, то факт оскорбления признал бы любой эксперт. Но если слово употреблено не в форме «ты – …», а в контексте, то есть без прямого называния человека, то оскорблением это не является».

Учитывать нужно и формулировку. «Ты дурак» и «ты глупо себя ведешь» – это тоже разные вещи. Первое – это унижение чести и достоинства, характеристика личности, а второе – не унижение, потому как это оценка поведения. Притом что сказано вроде бы одно и то же», – разъясняет Ольга Антоновна.

С самими неприличными словами также возникает вопрос: какое нецензурное, а какое цензурное? «Есть такие слова, которые любой носитель русского языка посчитает нецензурными, но это каких-нибудь пять корней, от которых образовано все остальное. Если можно сослаться на соответствующие словари, тогда решение несомненно», – говорит специалист.

Уголовный кодекс РБ Статья 189. Оскорбление 1. Умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме (оскорбление), совершенное в течение года после наложения мер административного взыскания за оскорбление или клевету, наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или ограничением свободы на срок до двух лет. 2. Оскорбление, нанесенное в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до трех месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Проводя экспертизы, Ольга Фелькина пользуется различными словарями – как нормативными, так и словарями жаргонной лексики и т. п. В заключении должны быть ссылки, определения, пометы. Если в словаре нет помет «бранное», «просторечное», тогда нет оснований считать его неприличным.

980 оскорбителей за год попали под суд

Наша собеседница отмечает, что раньше, лет десять назад, экспертизы были единичны: два-три обращения в год. Сейчас – около десятка, и это только те, которые делают на филфаке.

Наблюдая за ситуацией в течение многих лет, Ольга Фелькина резюмирует: «Оскорбления происходят гораздо реже с точки зрения юридической, чем с точки зрения бытовой. На вопрос «Было ли оскорбление?» большая часть экспертиз дает отрицательный ответ».

По словам старшего инспектора управления охраны правопорядка и профилактики УВД Брестского облисполкома Дмитрия Козореза, лингвистическая экспертиза назначается на этапе проведения проверки правоохранительных органов только в том случае, если обвиняемое лицо не признает свою вину. Если лингвист не подтверждает факт оскорбления, административный процесс прекращается. Дмитрий Козорез отмечает, что часто встречаются случаи примирения сторон. Тем не менее в текущем году в Брестской области за оскорбление к административной ответственности привлечены 977 человек, к уголовной – 3. Во время судебного процесса экспертиза может назначаться повторно.

Кстати, проведение экспертиз в РБ – лицензируемая деятельность. Но, как поясняет начальник филиала судебных экспертиз в Брестской области Владимир Горевой, суд в разовом порядке может поручить проведение экспертизы лингвисту с соответствующей степенью (кандидату наук, профессору), не имеющему лицензии. Тогда лингвист выступает не в качестве эксперта, а просто как специалист.

* Имя изменено автором

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

В Кодексе об административном правонарушении есть статья 5.61 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за оскорбление. Под оскорблением в смысле данной статьи понимается унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Таким образом, обязательным признаком оскорбления является неприличная форма, под которой следует понимать нецензурную брань, плевки, неприличные жесты и другие откровенно циничные и противоречащие нормам морали оскорбительные формы выражения. С учетом того, что слова «тупая» и «дура» не являются нецензурными, а являются литературными выражениями, то в данном случае законодатель исходит из того, что за их применение ответственность по ст.5.61 КоАП РФ не наступает.

Вместе с тем, в случае установления факта высказывания подобных выражений, Вы имеете право обратиться в суд о взыскании морального вреда в порядке гражданского судопроизводства в соответствии со ст. 1099 ГК РФ.

Материал подготовлен Кудымкарской городской прокуратурой

Добрый день. Возник следующий вопрос.

В теме: https://pikabu.ru/story/vazyi_v_eyo_dome_6187116 мною был оставлен комментарий, в котором было сказано, что я мог бы разъяснить своё мнение, но считаю, что по причине недостаточного ума оппонента ему бесполезно что-то объяснять. Т.е. с моей стороны явно прозвучало слово "тупой". Далее комментарий был удалён модератором с формулировкой "оскорбление пользователей". После чего мною был задан вопрос модератору: по какому пункту правил Пикабу данное выражение считается оскорблением? Какого-то внятного ответа мне не последовало, кроме аргумента "А на Пикабу считается".

Согласно тому же Викисловарю: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B. , словом "тупой" характеризуют глупого либо плохо соображающего человека, что само по себе, опять же, является характеристикой личности, но не оскорблением.

@moderator , разъясните, пожалуйста, насколько правомерно было удаление комментария, содержащего слово "тупой", с формулировкой "Оскорбление пользователей"? Интересно узнать, не прав ли я в чём-то в данной ситуации.

Ссылка на ветку комментариев: #comment_122737836

Является ли парковка проезжей частью

Можно ли пройти медкомиссию на права не по месту прописки

Сдать на утилизацию

Цена утилизации авто

Срок действия медсправки на права

Исковое заявление о возмещении ущерба причиненного ДТП (дорожно-транспортное происшествие)

Сколько стоит медкомиссия

Какие вопросы задает психиатр на медкомиссии на права

Документы для водительской медкомиссии

  • Главная
  • >
  • Парковка
  • >
  • ПДД парковка (правила дорожного движения)

На сегодняшний день возникает множество вопросов, связанных с правилами парковки автомобилей по ПДД. Законы постоянно изменяются и зачастую автомобилисты просто не успевают или забывают их прочесть, что в конечном итоге может привести к назначению штрафов или изъятию автомобиля на штрафстоянку.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь к консультанту:

+7 (812) 317-50-97 (Санкт-Петербург)

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Это быстро и БЕСПЛАТНО!

Понятие

Понятийный аппарат в ПДД достаточно широк, однако термины, связанные с парковкой узки в своем восприятии и понимании, так как обозначают конкретную ситуацию с различных точек зрения.

Согласно ПДД парковкой признается процесс снижения скорости и перевода транспортного средства из рабочего состояния в состояние покоя в предназначенном для этого месте.

Данный термин четко характеризует действия водителя, направленные на прекращение работы транспортного средства. Например, парковкой считаются специально отведенные участки рядом с супермаркетом или домом, в котором проживает водитель.

Законодательство

Регламентация действий водителей при осуществлении парковочных маневров и вообще оставления автомобиля происходит в рамках главы 12 ПДД.

Данная глава закрепляет:

  • места, разрешенные для остановки транспорта;
  • особенности парковки или остановки транспорта на обочине;
  • места для длительной парковки;
  • запрещенные для остановки или стоянки места.

Данный нормативный акт является источником правил, по которым осуществляется дорожное движение на территории России. При этом немаловажную роль играет и КоАП, закрепляющий нормы наказаний за нарушения того или иного пункта ПДД.

Разница между стоянкой и парковкой

Определить существенные различия между разными терминами, обозначающими остановку или стоянку транспортного средства, помогает их определение в рамках действующего законодательства.

  1. Так, остановкой признается временное прекращение движения автомобиля, продолжаемое менее пяти минут с момента прекращения движения, при этом остановкой не считается стояние в пробках или в месте загрузки-выгрузки материалов, предметов и т.д.
  2. Стоянка в свою очередь представляет собой определенный вид прекращения движения транспорта, однако в данном случае ТС остается на одном и том же месте более пяти минут, при этом в это время не учитывается период посадки пассажиров, их высадка, а также нахождение автомобиля в пробке или месте выгрузок.
  3. Парковка в свою очередь представляет специально отведенные места или помещения для длительного нахождения автомобиля. Данное место характеризуется прежде всего специально обозначенной разметкой и обуславливается необходимостью.

Например, во дворе для жителей домов может быть организована внутридворовая парковка, располагающаяся в жилой зоне, в свою очередь для посетителей торговых центров, кинотеатров, магазинов и прочих общественных мест, у каждого заведения имеются собственные парковочные места.

Непреднамеренное прекращение движение

Прекращение движения автомобиля, произошедшее без вины водителя, включая аварийную ситуацию, затор либо по другой причине, нельзя считать стоянкой или остановкой как таковой. Потому что определения данных терминов прямо указывают на намеренное прекращение движения.

В данном случае водитель должен либо в максимально короткие сроки возобновить движение, либо сделать все возможные для него действия, чтобы убрать машину с проезжей части.

Обычно при поломке автомобиля, водители вызывают эвакуаторов, так как намеренное оставление транспорта может создать аварийную ситуацию для других участников движения.

Видео: детали

Где нельзя

Определением мест, в которых запрещается парковка, занимаются статьи ПДД, какие установлены под номерами 12.4 и 12.5. Они определяют исчерпывающий перечень мест, в которых запрещается как остановка, так и стоянка на длительной основе.

Согласно ПДД круг мест, где запрещена стоянка ограничивается следующими локациями:

  • трамвайные линии, а также пространство, расположенное близ них, так как подобное размещение автомобиля в значительной мере ухудшает движение трамваев;
  • ж/д переезды, и пространство расположенное ближе 50 метров от путей, так как подобное пренебрежительное размещение транспорта может привести к серьезной аварии и сходу поезда с рельс;
  • тоннели, так как при низкой освещенности замкнутого пространства велик риск устроить массовую аварию с множеством жертв;
  • места на эстакаде и под ней, под мостом и сверху, а также путепроводах, подобное отношение к правилам может привести к серьезным последствиям – жертвам среди водителей и их пассажиров;
  • обочина, при постановке автомобиля на которую, остается мало места на проезд другого автотранспорта;
  • у пешеходного перехода, а также на расстоянии менее пяти метров от зебры;
  • на автотрассе, при опасной близости резких поворотов;
  • перекрёстке на проезжей части;
  • возле автобусной остановки, на расстоянии менее пятнадцати метров от нее, а равно и местах дислокаций автомобилей такси и маршруток;
  • места, при остановке на которых другим участника движения не видно знаков светофора, а равно сделает невозможным выезд с ограниченной территории, например, двора;
  • на велосипедной полосе;
  • на трассе вне города (села) при обозначении проезжей части знаком «Главная дорога».

Все о датчиках парковки, написано тут.

Варианты

Парковка транспорта осуществляется повсеместно и для того чтобы автомобиль не увезли специальные службы на штрафстоянку, водителям необходимо знать правила парковки на тех или иных городских локациях.

На проезжей части

Пунктом 12.1 устанавливается, что остановка автотранспорта на дороге с краю возможно только в том случае, если у дорожного полотна отсутствует обочина. Немаловажной добавкой является и формулировка о том, что легковые автомобили, а также мопеды и мотоциклы могут быть припаркованы и на тротуаре, но только в том случае если этого не запрещено установленными рядом знаками.

Важным является и то, что при наличии специально оборудованной парковки или стоянки, остановка транспорта на обочине является грубым нарушением ПДД.

Отмечается, что парковка или остановка слева на дороге возможна только на проезжей части с односторонним движением для каждого направления транспорта.

ПДД парковка во дворах жилых домов

Нормативным правовым актом, который занимается регламентацией парковочных зон во дворах, являются санитарные нормы под номером 2.2.1/2.1.1.1200-03, которые в свою очередь определяют следующие положения:

  • минимальное расстояние от дома с оконными проемами до места стоянки транспорта должно быть не менее десяти метров;
  • размещение стоянок должно быть согласовано с Санэпидемнадзором и по его разрешению, иное может повлечь за собой значительные проблемы и крупные штрафы для управляющей компании, которая разместила парковку во дворе дома.

При несоблюдении установленных норм жители домов могут обратиться в уполномоченные органы с жалобой и заявлением, на основании которого будет проведена проверка легальности располагающейся во дворе парковки.

На стоянке

В рамках ст. 12.2 оставление транспорта разрешается и на дороге, однако только в один ряд с обочины. При этом мотоциклы или мопеды можно ставить в два ряда, если они находятся в облегченном варианте – без люлек и прицепов.

Парковка транспорта на стоянках определяется дорожным знаком под номером 6.4, а также дорожной разметкой.

При этом могут быть установлены различные таблички, устанавливающие, например, разрешенное для парковки время, транспорт, которому позволительно парковаться в данном конкретном месте и прочее.

Важно, ограничение в парковочной зоне должно быть зафиксировано соответствующей табличкой, как это делается при возможности парковки автотранспорта на тротуарах – на такой парковке установлены дополнительные обозначения с расшифровкой, устанавливающие возможность стоянки легкового транспорта – автомобилей, мопедов, велосипедов и т.д.

Виды стоянок определяются соответствующими табличками, которые устанавливаются совместно с основным знаком парковки. Данная мера позволяет максимально безопасно и без нарушения, действующего ПДД оставить свой автомобиль на определенное время.

Задним ходом

По заключению автоинспекторов и экзаменаторов, данный способ парковки является самым сложным для реализации новичком, так как требует не просто концентрации на движении и своеобразного чувства габаритов машины.

Исходя из представленных изображений можно сделать вывод о том, что машина может быть припаркована на обочине, непосредственно рядом с тротуаром, частично на тротуаре, когда на нем располагается задняя часть автомобиля и полностью на тротуаре.

Параллельно

Параллельная парковка осуществляется прежде всего для экономии места дорожного полотна при его небольших размерах.

Данный способ позволят другим автолюбителям двигаться независимо от того располагается ли на обочине автомобиль или нет, так как такая постановка способствует комфортабельности всей массы автомобилистов.

Обозначается параллельная парковка знаками под номерами 8.6.2 и 8.6.3, которые могут указывать на необходимость задействования тротуарного пространства полностью или частично.

Не знаете, что грозит за парковку на тротуаре? Читайте тут.

Детально про парковку для инвалидов, написано здесь.

Для инвалидов

Обычно парковочное место, предназначенное для инвалидов, помечается непосредственно на дорожном полотне, так как, во-первых, такую разметку хорошо видно, во-вторых, очень мал шанс, что невнимательный автомобилист его пропустит, а в-третьих, он легко заметен для инвалидов.

Обозначение места парковки для людей с ограниченными возможностями происходит по знаку с номером 8.17, что позволяет сделать его легко узнаваемым среди всех – от ярых автолюбителей, которые провели за рулет половину жизни, до новичков, получивших права недавно.

Какая ответственность

Ответственность за нарушение правил парковки регламентируется КоАП и полностью зависит от значимости нарушения.

Штрафы могут варьироваться от 1000 до 5000 для физических лиц, до 50 000 для должностных и до 100 000 для юридических.

Штрафы за нарушение правил парковки физическими лицами:

Нарушение парковки Размер штрафа
На трамвайных путях 1 500
В районе остановки общественного транспорта 1 000 – 3 000 в зависимости от региона
На проезжей части, включая остановку на встречной полосе или перекрытие движения 1 500 – 3 000 в зависимости от региона
На газоне + загрязнение дороги землей 1 000 – 5 000 (+500 – 1 000) в зависимости от региона и нанесенного газону ущерба
Парковка на тротуаре без соответствующего разрешения 1 000 – 3 000 в зависимости от региона
Парковка на месте для инвалидов 5 000

Парковочные вопросы не должны вызывать каких-либо трудностей, если водитель прилежно учился в автошколе и время от времени изучает нововведения в дорожное законодательство.

Парковочные проблемы постепенно исчезают благодаря возникновению платных парковок с более комфортабельными условиями для стоянки.

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:
    • Москва и Область – +7 (499) 110-56-12
    • Санкт-Петербург и область – +7 (812) 317-50-97
    • Регионы – 8 (800) 222-69-48

    ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

    Собственно, произошла такая ситуация. Вчера брал в одном каршеринге (авто напрокат) автомобиль. Завершение аренды происходила на улице Окружная (Москва) возле станций Локомотив/Черкизовская. Я поставил машину в прилегающий карман и пошел по своим делам. Собственно, сегодня меня в 8 утра начинают долбить из каршеринга, что машина на штрафстоянке за нарушение ПДД знака 3.27 (остановка запрещена) и её отвезли на эвакуаторе. Но, нарушения ведь никакого не было, т.к. прилегающий карман не является проезжей частью (более того, это место платной парковки в скором времени, пока знаки не поставили). Так вот вопрос к людям, может кто сталкивался с такой ситуацией: что делать? Правильно ли я припарковал авто или с нарушением? Если нарушения нет – как его оспорить? Потому что никаких протоколов и документов мне пока никто не предоставил, но сегодня на том же месте я нарвался на инспектора, который мне с пеной у рта доказывал что на этот карман знак 3.27 также распространяется. Просто в первый раз в такой ситуации и рнемного растерян. Фото не сделал, но схематично это выглядит так:

    Более того, на противоположной проезжей части стояли припаркованые авто, но их никто не трогал, хотя там знак прямо перед носом и в обе стороны! Какие действия предпринимать, чтобы оспорить это нарушение, и нарушение ли это вообще?

    UPD: Парковался там, т.к. в кармане также было припарковано много машин и знака в видимости или дублирующего его не было.

    Дубликаты не найдены

    А с чего вдруг "карман" перестал быть проезжей частью? Можно пункт ПДД выделяющий его в отдельную категорию?

    По мне так на приведённой схеме "карман" находится в зоне действия знака "остановка запрещена".

    В ПДД нет понятия – прилегающий карман 🙂

    Пункт 1.2 правил. Дорога включает в себя не только проезжие части, но и тротуары и обочины.

    Знак действует до перекрестка в данном случае, ибо нет разрешающих. Эвакуация правомерна.

    это нарушение на схеме

    уширение проезжей части можешь называть как хочешь, хоть "карман", хоть "место будущей парковки", хоть "место, на котором я могу припарковаться в моём понимании ПДД",

    а пенёнзы вынь да полож.

    Нарушили, на противоположной стороне не эвакуируют потому что знака эвакуатора нет.

    И, да, перед тем как такие вопросы задавать хоть бы ПДД открыли. ну хоть разок. нупожаааалуйста.

    Автор поста относится к тем людям, которые, не зная ПДД, начинают выдумывать какие-то свои новые правила.

    ПДД я знаю, но в таких вопросах могу ошибаться, поэтому и прошу помощи тех, кто знает.

    . прилегающий карман не является проезжей частью.

    Ага, мы так и поняли.

    сегодня на том же месте я нарвался на инспектора, который мне с пеной у рта доказывал что на этот карман знак 3.27 также распространяется

    Это тоже доставило )))

    Послушай, все могут ошибаться. Ок, тут я ошибся, но ПДД не ограничивается одним пунктом правил, так ведь?

    Вы сами выдумали себе правило и удивились что оно не работает. Пользуйтесь по жизни правилом RAW – Read As Written, и такие проблемы исчезнут.

    Однозначно нарушение, действия знака в полном объеме распространяются на так называемый "карман".

    всю жизнь думал, что карман, это дубль дорога. а то что вы нарисовали, больше на парковку похоже, правда, как я понял, без знака парковки.

    знака парковки нет, значит 3.27 активен, не?

    Да. Это проезжая часть. Тротуар не проезжая часть

    А они знают, где надо ставить знак "работает эвакуатор".

    Похоже на попадос под действие знака(

    Если ты поставишь знак там, где захочешь, ты нарушишь ПДД 1.5.

    А наказание за это предусмотрено КоАП 12.33, от 5к до 10к рублей.

    это не вы случайно в карманах автобусных паркуетесь и на полосах торможения/разгона?)

    скиньте адрес где бросили. народ хоть на панорамах посмотрит участок 🙂

    На яндексе там все еще стройка, что в яндексе, что в гугле

    Посмотри здесь: МАДИ уже принимало решение о том, что на парковочный карман не распространяется действия подобных знаков.

    "«Дорога» — обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии."

    Парковочных карманов в этом перечне нет.

    Спасибо большое, вот это действительно ценная информация!

    Есть момент. Тот карман размечен под парковку. А твой?

    Попробуйте отвлечься от слова "карман", оно вас сбивает.

    Смотрите, знак действует на ту сторону дороги, на которой он установлен. Это аксиома.

    Т.е., чтобы выйти из-под апн, вам нужно либо находиться не на дороге, либо на другой стороне.

    Если вы не на дороге, то вы находитесь на ПРИЛ (Прилегающая территория).

    Теперь – чем является то место, где вы запарковались:

    1. Является ли она ПЧ (Проезжей частью) или ПРИЛОМ?

    Гайцы будут настаивать на том, что это именно ПЧ (Т.е. часть дороги и знак на неё распространяется). В качество доводов будет приведен термин "Уширение" (Такой термин действительно есть в ПДД, 9.1, например). Часть дороги => 3.27 действует.

    В качестве доп. аргумента вам будет сказано, что тротуар тоже часть дороги (Даже показано определение в ПДД), после чего скажут, ну как же ПРИЛ может быть посреди дороги?

    Теперь еще чуть-чуть разбавлю позитив от ответа выше:

    Пусть, в теории, ПРИЛ может быть посреди дороги, но: В определении ПРИЛа также отсутствует слово карман. Т.е. чистым определением вы данный участок дороги (Сорри, вам, на разборе апн лучше использовать другую формулировку) под ПРИЛ не подведете, а под уширение ПЧ оно попадает как нельзя хорошо.

    Резюмируя: 3.27, эвакуация. Если поедете на разбор – напишите, чем закончилось (Особенно если удастся обжаловать протокол)

    Не заметил знак на твоём рисунке

    Смотри, согласно
    КоАП РФ, Статьи 27.13 машину могут увезти только при наличии знака "Работает эвакуатор".

    1. В целях пресечения нарушений правил эксплуатации, использования транспортного средства и управления транспортным средством соответствующего вида, предусмотренных частью 1 статьи 11.8.1, статьями 11.9, 11.26, 11.29, частью 1 статьи 12.3, частью 2 статьи 12.5, частями 1 и 2 статьи 12.7, частями 1 и 3 статьи 12.8, частями 4 и 5 статьи 12.16 (в части несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, при их применении со знаком дополнительной информации (табличкой), указывающим, что в зоне действия данных дорожных знаков осуществляется задержание транспортного средства), частями 2 – 4 и 6 статьи 12.19, частями 1 – 6 статьи 12.21.1, частью 1 статьи 12.21.2, статьей 12.26, частью 3 статьи 12.27, частью 2 статьи 14.38 настоящего Кодекса, применяются задержание транспортного средства.

    Если знака не было – эвакуация незаконна.

    Во первых вы не правы в том, что оставили машину в зоне запрета на остановку.
    А во вторых вашу машину не имеют право эвакуировать без оформленного протокола и переданного его вам в руки т.к. это ваша частная собственность(права же/гос номера не имеют право отбирать по той же причине). По этому поводу можно и в суд подавать. Никто же даже не опечатал и не сфотографировал автомобиль до эвакуации, а значит могут свободно хоть кувалдой чтоли её изувечить и сказать, что так и было?
    И карман является частью дороги(либо каким то образом появилось новое независимое пространство между тротуаром и проезжей частью)

    машину не имеют право эвакуировать без оформленного протокола и переданного его вам в руки

    Еще как имеют право. Знак то висит. Протокол он получит в ГИБДД.

    Никто же даже не опечатал и не сфотографировал автомобиль до эвакуации, а значит могут свободно хоть кувалдой чтоли её изувечить и сказать, что так и было?

    Сейчас при каждой эвакуации фоткают машину до погрузки. Тем самым избегая таких предъяв. Так же инспектор фоткает сам факт нарушения.

    КоАП РФ, Статья 27.13. Задержание транспортного средства
    Машину эвакуируют только если невозможно на месте устранить нарушение и ТС препятствует другим участникам движения

    1. В целях пресечения нарушений правил эксплуатации, использования транспортного средства и управления транспортным средством соответствующего вида, предусмотренных частью 1 статьи 11.8.1, статьями 11.9, 11.26, 11.29, частью 1 статьи 12.3, частью 2 статьи 12.5, частями 1 и 2 статьи 12.7, частями 1 и 3 статьи 12.8, частями 4 и 5 статьи 12.16 (в части несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, при их применении со знаком дополнительной информации (табличкой), указывающим, что в зоне действия данных дорожных знаков осуществляется задержание транспортного средства), частями 2 – 4 и 6 статьи 12.19, частями 1 – 6 статьи 12.21.1, частью 1 статьи 12.21.2, статьей 12.26, частью 3 статьи 12.27, частью 2 статьи 14.38 настоящего Кодекса, применяются задержание транспортного средства, то есть исключение транспортного средства из процесса перевозки людей и грузов путем перемещения его при помощи другого транспортного средства и помещения в ближайшее специально отведенное охраняемое место (на специализированную стоянку), и хранение на специализированной стоянке до устранения причины задержания, а при нарушениях, предусмотренных статьями 11.26 и 11.29 настоящего Кодекса, также до уплаты административного штрафа в случае, если транспортное средство, на котором совершено нарушение, выезжает с территории Российской Федерации.

    При появлении хозяина машину не эвакуируют, а выписывают штраф. Следовательно когда нет хозяина, он не может переставить авто, то нарушение никак не устранить, только путем эвакуации.

    Есть вопросы? Проконсультируйтесь у юриста (бесплатно, круглосуточно, без выходных):

    8 (499) 938-42-45 – Москва и Московская обл.

    8 (812) 425-64-57 – Санкт-Петербург и Лен. обл.

    Каждый автовладелец в процессе управления транспортным средством должен придерживаться установленных законом правил. При обучении в автошколе все необходимые нюансы преподносятся в виде теоретических и практических занятий. Но нередко возникают ситуации, когда водитель не знает или не понимает, в чем разница между парковой и стоянкой. В связи с этим происходят правонарушения, влекущие наложение штрафных санкций или изъятие ТС специализированной службой. Основные моменты, касающиеся данной темы, рассмотрены далее.

    Понятие

    Для начала следует определить суть понятий «парковка» и «стоянка». Они схожи, но не являются одним и тем же:

    1. Парковка – это зона, в которой автомобиль может быть переведен в нерабочий режим и оставлен на недолгий срок. Основным моментом является то, что такую остановку водитель вправе осуществлять бесплатно.
    2. Стоянка – это территория, на которой автомобилист может поставить свою машину и оставить ее на длительный период. За установленную плату ответственность за безопасность и сохранность автомобиля передается сотруднику автостоянки.

    Сравнительные характеристики

    Ниже произведено сравнение двух рассматриваемых понятий по нескольким основным параметрам: оплата, ответственность за хранение, территория.

    1. В первую очередь следует понять, что определение парковки в ПДД не подразумевает платность услуги. Ее можно осуществлять в любом месте: у торгового центра, учреждений здравоохранения, супермаркета и пр. Но автомашина не должна долга оставаться без движения. Обычно данное понятие чаще применимо к общественному транспорту. Но и обычное ТС может припарковаться возле нужного места для посадки/высадки пассажиров или погрузки/выгрузки товара. Автостоянка же, наоборот, предполагает возможность постановки машины на автоместо на длительный срок. Для этого функционируют специализированные места около общественно значимых пунктов. В данном случае оплату производить не требуется, но и охрана автомобиля будет отсутствовать.
    2. Еще одним вариантом паркинга и стоянки является платная охраняемая зона. В первом случае автомобилист должен внести плату охранной компании за определенные период, но ответственность за машину остается на водителе (в том числе и за личные вещи в салоне). На автостоянке действуют иные правила: за плату ответственность за сохранность авто перекладывается на охранника данной территории. То есть, если машина будет повреждена или угнана, за это будет отвечать сотрудник. Но такие случаи происходят исключительно редко, так как зона обычно закрыта, и попасть в нее можно только через КПП.
    3. Еще одним важным моментом является то, что водитель вправе осуществлять стоянку только в отведенных для этого местах. Нарушение данного порядка означает наложение взыскания. Кратковременная остановка может быть произведена практически в любом месте: если автомобилист находиться в салоне, а двигатель не выключен.

    Порядок выполнения остановки и стоянки

    Правила выполнения стоянки и парковки (и чем отличаются) зафиксированы в главе 12 ПДД. Согласно данного документа, ставить ТС разрешается на следующих участках:

    1. Останавливать или оставлять на долгий срок машину можно на правой стороне проезжей части на обочине.
    2. Если она отсутствует – на краю дороги.
    3. В некоторых случаях, оговоренных действующим законодательством, водитель вправе выполнить парковку или стоянку машины на тротуаре.

    Важно знать: Последние два варианта допустимы только в случае отсутствия обочины. При этом, если этот участок дороги занят другими ТС, то ставить машину на проезжей части недопустимо.

    У левого края дороги возможно останавливаться только на территории населенного пункта в следующих случаях:

    1. На автодорогах с двумя полосами (по одной в каждом направлении), но трамвайные пути посередине должны отсутствовать (при их размещении справа или слева запрет отсутствует).
    2. На участках, где действует одностороннее движение. В подобной ситуации наличие трамвайных путей не имеет значения. Но тут введено разрешение для грузовиков: они могут останавливаться на левой стороне автодороги для загрузки или погрузки груза. При этом время ограничено 5 минутами.

    Ставить машины допускается в один ряд параллельно окраине проезжей части, максимально близко к ней. То есть, важно, чтобы водитель умел выполнять маневр «параллельная парковка». При постановке авто под углом к дороге, на него может быть наложен штраф.

    Справка: Двухколесные ТС без прицепа сбоку разрешается ставить в два ряда.

    Таким образом, рассмотрены два важнейших понятия из области правил передвижения на автодорогах – парковка и стоянка в ПДД.

    Остались вопросы?

    Проконсультируйтесь у юриста (бесплатно, круглосуточно, без выходных):

    8 (499) 938-42-45 – Москва и Московская обл.

    8 (812) 425-64-57 – Санкт-Петербург и Лен. обл.

    Является ли офис общественным местом

    Добрый день! Нет, офис не является общественным местом.

    Ваш ответ мне очень помог, спасибо!

    Похожие вопросы

    юрист Левичев Денис Александрович:

    Ознакомьтесь.Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"

    юрист Магола Виолетта Олеговна:

    налог согласно ст 207 НК РФ должен платить арендодатель от прибыли в размере 13 % но не вы, так что не переживайте Документы подаются по месту нахождения невидимости арендодеталя

    юрист Лагутин Олег Николаевич:

    Не нужно! Возможно, почему нет, если есть договор. Являетесь – только НАЙМОДАТЕЛЕМ (правильноговорить)! Они – наниматели.

    юрист Бабкин Михаил Александрович:

    Добрый день! Нет, поручитель так же несет ответственность по этому кредиту и с него так же могут взыскать долг наравне с должником, но для этого нужно поставить роспись в договоре.

    юрист Кузьменко Андрей Викторович:

    Уважаемый Сергей Михайлович. Если Вы зарегистрированы и проживаете в одном населенном пункте, то регистрация по месту фактического проживания не требуется.

    В статьях 20.1 и 20.20 КоАП РФ можно встретить понятие «общественное место». Определения данного термина, тем не менее, в законодательстве нет. В каждой статье Кодекса имеет место перечисление признаков категории и тех характеристик, которые отличают ее, к примеру, от частной собственности. В нашей статье рассмотрим определение общественного места по закону.

    Общее понимание термина

    Так как правоприменение статей КоАП касательно распития алкогольсодержащих напитков и мелкого хулиганства встречается достаточно часто, то целесообразно сформулировать более точное определение общественному месту. Важность детальной формулировки (вернее, ее отсутствия) становится абсолютно понятной, если учитывать, что обязательным условием использования статей 20.1 и 20.20 КоАП считается совершение нарушений именно на общественных территориях. Далее рассмотрим существенные характеристики и признаки общедоступного участка.

    Определение общественного места предполагает отсутствие отношения к личной собственности. К примеру, загородный дом или чья-то квартира не могут признаваться таковыми. Аналогичное умозаключение можно сделать о развлекательных и торговых комплексах, потому что у этих территорий есть собственник, а сами они считаются частной собственностью. Определение общественного места по КоАП допускает появление в нем разных людей, причем как в составе групп, так и поодиночке, как правило, в любое время суток.

    Что относят к общественным местам?

    В соответствии с определением общественного места по закону РФ к данной категории целесообразно отнести:

    • организации отдыха и образования;
    • пункты общепита;
    • организации здравоохранения;
    • кинотеатры, цирки, спортивные арены, театры, смотровые, выставочные и концертные залы, а также иные крытые сооружения, которые предназначены для массового отдыха, в частности дискотеки и ночные клубы;
    • лектории, библиотеки, музеи;
    • поезда дальнего и местного сообщения, суды речного, морского и воздушного транспорта, салоны маршрутных такси, междугородних, городских автобусов, а также городского электротранспорта;
    • помещения аэропортов, водных, автомобильных и железнодорожных вокзалов, метрополитены и перроны железнодорожных вокзалов;
    • здания государственных структур, которые не используют пропускной режим;
    • здания, которые являются рабочими местами, на объектах с пропускной формой входа (их применяют коллективы трудящихся для профессиональной деятельности при совершении хулиганства);
    • подъезды жилых домов.

    Классификация категории

    Исходя из определения общественного места, была сформирована следующая классификация категории:

    • Постоянные. Доступ в эти места открыт все время: переулки, улицы, бульвары, вокзалы, скверы, площади, набережные, дворы. Исключение составляют дворы частных территорий.
    • Периодические. Данные помещения предназначены для отдыха и обслуживания населения в конкретные часы. Среди них рынки, лечебно-оздоровительные и образовательные учреждения, развлекательные, культурные, спортивные структуры, зоны отдыха, общественный транспорт, торговые предприятия, пассажирские купе (ночью), вагоны поездов для пассажиров (помимо тамбуров), вагон-ресторан и туалет.

    Соответствующие правонарушения

    Из общего количества правонарушений, относящихся к совершенным по определению в общественных местах, целесообразно выделить уличные, иными словами, осуществленные на социально обустроенных территориях. Речь идет об улицах, бульварах, площадях, набережных, переулках, мостах, не огороженных дворах (исключение составляют частные дворы). Помимо этого, нарушения могут быть реализованы в лесопарковых зонах, жилых массивах, в чертах населенных пунктов городов, скверах, зонах отдыха, на пляжах, стадионах, рынках во время функционирования.

    Какие правонарушения учету не подлежат?

    Не подлежат учету как осуществленные по определению в общественных местах следующие нарушения:

    • правонарушения, которые совершены на объектах общественного значения, в момент реализации нарушения не исполняющих свои функции;
    • совершенные в зданиях с пропускным режимом, которые используются коллективами сотрудников для работы, а также на охраняемых стоянках для автомобилей;
    • реализованные в гардеробах, подсобных помещениях, служебных кабинетах структур, увеселительных и торговых заведений, учреждений, в том числе в раздевалках тренажерных залов образовательных и других организаций;
    • правонарушения, которые совершены в такси;
    • осуществленные на территории заброшенных помещений, причем независимо от наличия ограждения, а также на не обустроенных участках местности (например, на побережье реки), в подземных коммуникациях (исключение в данном случае составляют набережные улицы и пляжи, участки автодороги при условии отсутствия объектов инфраструктуры);
    • квартирные кражи и иные правонарушения, которые совершаются в жилых помещениях гостиниц, общежитий, вагонов пассажирских поездов (как правило, находящихся на перегонах при отсутствии пассажиров, в парках отстоев и тупиках), домов отдыха;
    • нарушения, реализованные в местах общего пользования, иными словами, в коммунальных квартирах, подвалах, чердаках, лифтах (исключение здесь составляют хулиганства);
    • правонарушения длящегося типа;
    • дорожно-транспортные нарушения.

    Особенности общественного места

    Итак, мы рассмотрели определение общественного места и категорию правонарушений, совершаемых на соответствующих территориях. Целесообразно перейти к особенностям данных участков.

    К примеру, строительная площадка, которая огорожена забором и охраняется сторожем, не считается общественным местом по определению РБ, так как не подразумевает появления там людей, не относящихся к процессу строительства. По аналогичному критерию общедоступными территориями выступают городские улицы, парки, скверы, лестничные площадки, дворовые территории. Появление людей на этих участках не требует специальных согласований или разрешений. Человек имеет полное право пойти туда по собственному желанию в любое время.

    Учреждения и организации

    Как выяснилось, по определению к общественным местам в РФ и РБ относят все учреждения, которые обслуживают население. Это медицинские структуры, муниципальные службы, спортивные объекты, детские сады, школы, а также университеты. Любой из представленных объектов удовлетворяет абсолютно всем критериям общедоступной территории. Каждый из них может считаться таковым в соответствии с Постановлением об определении общественных мест, так как допустимым и законным является появление там того или иного числа людей.

    Спорные вопросы

    Если попадание перечисленных выше объектов под определение общественного места по закону РБ абсолютно понятно и, как правило, не вызывает вопросов, то отнесение к категории, к примеру, лестничных площадок, так или иначе, требует пояснения. Так, с одной стороны, подъезды или лестничные площадки домов многоквартирного типа часто лишены возможности попадания в них посторонних индивидов без препятствий. Однако если кто-то решит, к примеру, распивать алкогольные напитки в подъезде, то практически наверняка это заметят соседи.

    Выходит, что в подобных местах потенциально могут нарушаться права посторонних. Кстати, именно по этой причине и подъезды, и лестничные клетки домов многоквартирного типа тоже включаются в категорию общественных мест. Важнейшим компонентом общедоступных территорий считаются объекты инфраструктуры в плане транспорта. Сюда целесообразно отнести не только остановки и вокзалы, но и непосредственно транспорт.

    Что касается последнего случая, здесь стоит напомнить следующее: незначительное относительно действующего закона хулиганство квалифицируется по статье 20.20 как реализованное в общественном месте, причем вне зависимости от того, оно было осуществлено, например, в вагоне поезда или еще на вокзале.

    Комментарий

    Что запрещено на общедоступных территориях? Любые хулиганские проявления, имеющие там место, квалифицируются по статье 20.1 КоАП РФ. Помимо этого, российское законодательство категорически запрещает употребление алкогольных напитков (куда относятся и слабоалкогольные, например, пиво) в местах, определяемых как общественные.

    Запрет на употребление алкогольной продукции

    Стоит отметить, что запрет на употребление алкогольных напитков связан с тем, что под их влиянием осуществляется множество хулиганских проступков. Причем так же, как и на алкогольную продукцию, на общедоступных участках актуальным является запрет на курение. Это значит, что любой человек, который желает покурить, должен пойти в специально оборудованное для вредных привычек место. Иначе его действия подпадают под статью 6.24 КоАП РФ.

    Какие наказания предусматриваются?

    Необходимо знать, что ключевым наказанием за нарушения действующего на территории страны законодательства в части, которая касается общедоступных территорий, считается денежный штраф. Его размер, как правило, варьируется в зависимости от разновидности проступка. Кстати, за мелкое хулиганство, которое совершено в общественном месте, может «светить» и административный арест.

    Необходимо помнить: поскольку ясного определения категории общественного места в актуальном законе нет, то сегодня в некоторых ситуациях возможны злоупотребления непосредственно со стороны сотрудников, организующих правопорядок. В таких случаях рекомендуется проконсультироваться с юристом. Подобное поведение поможет уберечься от неправомерных деяний и защитить собственные права.

    Заключительная часть

    Итак, мы в полной мере рассмотрели категорию общедоступной территории. Как выяснилось, действующим законом данный термин никак не расшифровывается. Тем не менее в некоторых нормативных актах определяются признаки, которые характеризуют столь неоднозначное понятие. Поэтому большинство юристов считают, что в отношении указанного определения требуются серьезные доработки. Также необходимым является создание максимально четкой трактовки. Дело в том, что именно за правонарушения на общедоступных участках люди привлекаются к административной ответственности.

    В общем смысле под общественным местом следует понимать территорию, где в любое время суток могут внезапным образом появиться люди. Речь идет, к примеру, об автобусной остановке, детской площадке, парке, образовательных, медицинских, развлекательных учреждениях, выставочных комплексах, городском транспорте, а также об иных государственных структурах и тех участках, где производится обслуживание населения. Так как на практике работники правоохранительных органов довольно часто привлекают индивидов за то, что они употребляют алкоголь, курят и ведут себя непристойным образом в местах общего скопления людей, включить в КОАП определенную формулировку рассматриваемого понятия было бы абсолютно нелишним.

    Стоит помнить, что среди признаков общедоступной территории основными являются следующие: беспрепятственное появление людей, иными словами, они могут приходить в эти места абсолютно внезапно; привлечение к административному типу ответственности лиц даже за несущественные хулиганские поступки, а также курение, употребление спиртного. Поэтому общественной территорией, определение которой не закреплено в действующем в России законодательстве, не следует называть чью-то частную дачу, дом, гараж, сооружение лишь по одной предельно простой причине: все это является личной собственностью граждан, и входить туда без приглашения владельцев противозаконно.

    Привлечение гражданина сотрудниками правопорядка к административной ответственности в подъезде — за курение, на пляже — за употребление пива, а также на улице — за выражение нецензурными словами, заставляет последнего зачастую задумываться над правомерностью составления в отношении его протокола. А также над вопросом: в каких местах нельзя совершать вышеуказанные действия, т.е. что включает в себя понятие общественное место определение по закону.

    Где встречается

    Четкого, лаконичного и буквального определения понятия «Общественное место» по закону, т.е. в нормах российского законодательства, не содержится, что вызывает некоторые затруднения при толковании данного определения в правоприменительной практике. В данной ситуации юристы прибегают к статьям различных нормативных актов, содержащих перечисления мест общественного пользования, их признаки, это

    1. Административный кодекс:
      • в ст. 20.20. в качестве общественных мест указаны скверы, парки, улицы, стадионы, транспорт общественного пользования;
        • в ст. 6.24. – детские площадки, отдельные территории, помещения и объекты;
        • ст. 20.1. содержит в своей диспозиции исключительно запрет на выражение нецензурной бранью в общественных местах, не раскрывая самого определения таких мест.
        • ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма…» содержит самый обширный перечень мест общественного пользования. В частности, статья 12 указанного нормативно-правового акта в качестве мест скопления людей, где запрещено курение, выделяет:
          • учреждения, оказывающие образовательные, медицинские услуги, санаторно-курортные и реабилитационные заведения, в том числе территории указанных образований;
          • вагоны поездов дальнего следования пассажирского назначения;
          • судоходная техника дальнего плавания, занимающаяся перевозкой людей;
          • учреждения спортивного, физического и культурного назначения;
          • помещения служб, оказывающих услуги социального характера;
          • территории АЗС и их помещения;
          • лифты и прочие находящиеся в совместном пользовании жильцов места в многоквартирных домах жилого фонда;
          • административные здания органов власти федерального и местного значения;
          • рабочие места предприятий, заводов, производственных зон (их помещения);
          • ларьки, торговые рынки, палатки, магазины, павильоны бытового обслуживания и общественного питания;
          • недвижимые объекты, предназначенные для временного и постоянного проживания (пребывания) в них людей (кемпинги, хостелы, общежития);
          • специально оборудованные детские площадки и границы их территории;
          • места пляжного отдыха;
          • платформы электропоездов;
          • любой вид транспортного средства, занимающегося общественными перевозками людей (самолеты, троллейбусы, маршрутные такси, трамваи, метро и пр.);
          • площадки, расположенные в непосредственной близости от входов (выходов) вокзалов, аэропортов, водных портов, подземных станций метрополитена, а также внутренних помещений указанных мест (на расстоянии, равном 15 метрам).
          • Земельный кодекс РФ в статье 85 в качестве земельных участков общего пользования определяет: площади, проезды, улицы, скверы, автодороги, набережные рек, бульвары, водные объекты и прилегающие к ним пляжи, а также др. объекты.